Авторский договор как основание правомерного использования произведения
| Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
| Теги реферата: шпаргалки по гражданскому праву, готовые рефераты
| Добавил(а) на сайт: Jarushin.
Предыдущая страница реферата | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Следующая страница реферата
Следует отметить, что ЗоАП не содержит никаких норм о прекращении
авторских договоров, поэтому этот вопрос регламентируется в основном главой
29 ГК РФ “Изменение и расторжение договора”.
Наиболее частным основанием для прекращения действия авторских
договоров является истечение срока их действия. Поскольку чаще всего за
этот период стороны исполняют свои обязанности по договору, то это является
самостоятельным основанием прекращения договора. Однако как отмечает
А.П. Сергеев “стороны своим дополнительным соглашением могут продлить срок
действия договора, но если автор против этого возражает, договор
прекращается”[75].
На практике возможны случаи, когда издательство, опубликовавшее произведение, может быть не заинтересовано в его переиздании, несмотря на то, что согласно договору могло делать это неограниченно число раз в пределах срока его действия. В этом случае авторский договор может предусматривать возможность досрочного прекращения его действия.
В качестве основания прекращения договора может выступать невозможность его исполнения. А это возможно по причине смерти автора; соблюдение государственной тайны, за нарушение которой в соответствии со ст. 283 УК РФ “Разглашение государственной тайны”, предусмотрена уголовная ответственность; ликвидация юридического лица и т.д.
Необходимо отметить, что смерть автора влечет различные последствия.
Так, договор литературного, художественного, сценарного заказа
прекращается, так как обязательства создать произведение в будущем носят
личный характер и не могут быть переданы другим лицам. Договор на готовое
произведение может быть прекращен в связи со смертью автора только при
отсутствии наследников. В этом случае вступает в действие ст. 29 ЗоАП, в
соответствии с которой при отсутствии наследников автора защиту прав
последнего осуществляет специально уполномоченный орган РФ.
Как уже было отмечено, авторский договор прекращает свое действие в случае ликвидации организации, в этом случае взаимные претензии сторон (по возврату выплаченного автору аванса и т.д.) принимаются в определенные сроки.
Прекращение авторского договора возможно путем его расторжения по инициативе сторон. Однако ни прежнее законодательство, ни ныне действующее не содержат указаний на этот счет. хотя вопрос о праве расторгнуть договор является существенным для сторон. “Свобода” договора, видимо, говорит сама за себя, позволяя сторонам самим решать и этот вопрос. Думается, что расторжение договор должно быть связано с поведением сторон. Существенное нарушение условий договора, связанное с невыполнением или ненадлежащим выполнением условий договора, является основанием для его расторжения. Так, например, отклонение произведения по непригодности, отказ автора от доработки представленного произведения, нарушение выполнения других обязательств по договору приводит к его расторжению.
Говоря о порядке расторжения договора, то согласно ст. 452 ГК
“соглашение ... о расторжении договора совершается в той же форме, что и
договора...”. Таким образом, ГК РФ предусматривает прекращение договора
путем оформления соглашения. Хотя иногда прекращение договора происходит
автоматически, например, по заявлению одной из сторон.
До сих пор был рассмотрен вопрос с учетом волеизъявления сторон, однако возможны случаи, когда налицо установленное в законе основание для одностороннего расторжения договора. При этом не упомянута необходимость обращения в суд. В такого рода ситуациях за стороной признается определенное право, которым она может самостоятельно распорядиться. Для этого сторона не нуждается в решении суда, предусмотренного ст. 450 ГК РФ при расторжении договора по требованию одной из сторон, если иное не предусмотрено в Законе или договоре.
Так, согласно ст. 31 ЗоАП: “при отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения, если пользователь будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора”.
Определяя момент, с которого следует считать договор прекращенным, по
общему правилу следует руководствоваться нормой, закрепленной в ст. 453 ГК
РФ, согласно которой “обязательства считаются прекращенными с момента
заключения соглашения сторон о расторжении договора ..., а при расторжении
договора в судебном порядке — с момента вступления в законную силу решения
суда о расторжении договора”.
Другое дело. когда речь идет о расторжении договора в порядке ст. 31
ЗоАП: договор следует считать прекращенным с момента, когда автор довел до
сведения пользователя о своем желании расторгнуть договор.
Если договор был расторгнут в следствие существенного нарушения его
условий одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения
убытков, причиненных расторжением договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ).
Глава 5. Защита прав автора
Понятие интеллектуальной собственности возникло в Европе 150 лет
назад, когда писатели стали создавать специальные общества для
выколачивания гонораров из издателей. В России закон об охране авторского
права был принят в 1911 году. Однако просуществовал он недолго, так как
революция, сделавшая отношения между людьми противоестественными, упразднила его вплоть до 1964 г. ГК РСФСР, впервые “вспомнивший” об
интеллектуальной собственности, существенно отличался от зарубежных
законодательств. Кабинеты Всесоюзного агентства авторских прав (ЗААП)
заполонили переодетые в штатское сотрудники Лубянки, для которых главным и
единственным автором было государство[76]. К общечеловеческим стандартам
Россия вернулась 3.08.93 г., с принятием Закона об авторском праве и
смежных правах, когда интеллектуальная собственность оказалась под защитой
нового закона. Но достаточна ли эта защита, в этом предстоит разобраться в
настоящей главе.
Ч. 1 ст. 48 ЗоАП предусматривает гражданскую. уголовную и административную ответственность за нарушение авторских прав.
Обращаясь к ранее действовавшему уголовному законодательству, можно
отметить. что в нем определенное место отводилось защите авторских прав.
Нарушение авторских прав связывалось с выпуском под своим именем чужого
научного, литературного, музыкального художественного произведения или с
иным присвоением авторства на такое произведение; с незаконным
воспроизведением или распространением такого произведения; с принуждением к
соавторству[77]. Данное положение содержала ст. 141 УК РСФСР 1960 г., которая по сравнению со ст. 177 УК РСФСР 1926 г. с аналогичным составом
преступления предусматривала более суровое наказание за нарушение авторских
прав. Так, к примеру, если по УК РСФСР 1926 г. самовольное использование
литературных, музыкальных, художественных и научных произведений
наказывалось исправительно-трудовыми работами на срок до трех месяцев или
штрафом, то УК РСФСР 1960 г. предусматривал наказание в виде лишения
свободы на срок до одного года или штрафа. Новый УК РФ, принятый
24.05.96 г. продолжает линию на пресечение действий. направленных против
автора и результатов его труда. Так, согласно ст. 146 УК РФ предусмотрены
различные наказания за незаконное использование объектов авторского права
или смежных прав, а равно присвоение авторства, если эти деяния причинили
крупный ущерб.
В отличие от уголовно-правового способа защиты авторских прав, предусматривающего осуждение и наказание правонарушителя, гражданско-
правовой способ позволяет достичь восстановления нарушенных прав. Однако, если прежнее законодательство — ГК РСФСР 1964 г. — содержало перечень
нарушений личных неимущественных и имущественных прав авторов, то ЗоАП
отказался от конкретизации нарушений прав авторов. И все же ст. 48 ЗоАП
выделяет один из видов нарушения авторских прав: контрафакцию, представляющую собой самовольное и противозаконное изготовление и вольное и
противозаконное изготовление и распространение чужого произведения.
Контрафактными признаются экземпляры охраняемых в РФ произведений и
фонограмм, импортируемые без согласия обладателей авторских и смежных прав
в РФ из государства, в котором эти произведения и фонограммы никогда не
охранялись или перестали охраняться. И все же, как показывает практика, российское авторское законодательство, а в частности, норма закрепленная в
ст. 48, несовершенно, гарантии правомерного использования интеллектуальной
собственности в России, в особенности прав иностранных авторов отсутствуют, а коль нет гарантий — не будет и инвестиций. Так, в 1995 году США включили
Россию в список стран с неблагополучной ситуацией в сфере охраны
интеллектуальной собственности и теперь претензии по поводу пиратства могут
повлечь за собой торговые санкции по отношению к России (по крайней мере
это допускается американским законом)[78].
Пытаясь решить возникшую проблему, 5.12.98 г. был принят Указ
Президента РФ № 1471 “О мерах по реализации прав авторов произведений, исполнителей и производителей на вознаграждение за воспроизведение в личных
целях аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения”[79]. В
Указе речь, прежде всего, идет о защите прав авторов, ввозимых на
территорию Российской Федерации произведений, оставляя таким образом в
стороне защиту прав отечественных авторов. И хотя законодательно закреплен
порядок защиты автора программы ЭВМ, этого тем не менее недостаточно.
Так, в соответствии с Законом РФ “О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных” от 23.09.92 г.[80], в гражданско-правовом порядке автор программы ЭВМ при нарушении своих прав вправе требовать: признания прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения прав, а также ликвидацию угрозы нарушения прав, возмещения причиненных убытков. в размер которых включаются суммы неправомерно полученных нарушителем доходов; выплаты нарушителем компенсации в размере от 5.000-кратного до 50.000-кратного законодательно установленного размера минимальной месячной заработной платы. Кроме того, автор может требовать компенсации от нарушителя его прав за понесенный моральный ущерб.
Говоря об административно-правовом порядке защиты прав авторов, то в
соответствии со ст. 1504 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях, ответственность предусмотрена за незаконное использование в коммерческих
целях экземпляров произведения: если они являются контрафактными
(изготовленными или используемыми с нарушением авторского права); если на
экземплярах произведений указана ложная информация об их изготовителях и о
местах производства, а также иная информация, которая может ввести в
заблуждение потребителей, если на экземплярах произведений уничтожен либо
изменен знак охраны авторского права, предоставленных их обладателем. Здесь
следует отметить, что авторы, правообладатели при составлении авторских
договоров заинтересованы в максимальном ограничении прав пользователей, чтобы сохранить монополию правообладателя на экземпляры произведения, выпущенные в оборот. и увеличить возможность привлечения нарушителей к
ответственности за незаконное использование произведений. Думается такая
позиция автора вполне оправдана, коль нет законодательно закрепленной
достаточной защиты, нельзя воспрепятствовать автору в защите своих прав. И
здесь, по мнению Р. Хаметова: “правильно поступают те правообладатели, которые печатают текст лицензии на упаковке экземпляра произведения, герметично обернутого прозрачной пленкой. Если покупатель, ознакомившись с
содержанием лицензии, не согласен с ее условиями, он может возвратить
нераскрытый пакет с экземпляром программы вместо приобретения и получить
обратно уплаченные деньги”[81]. Хотя, безусловно, это потребует
определенных материальных затрат на надлежащую упаковку распространяемых
экземпляров, а также на организацию регистрации пользователей.
Возвращаясь опять же к нарушению знака охраны, следует отметить, что подобное незаконное использование влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда, а на должностных лиц — в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией контрафактных экземпляров. На лицо, которое совершило те же действия и в течение года подвергалось административному взысканию за одно из вышеуказанных нарушений, может быть наложен штраф в сумме от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда, а на должностных лиц — в сумме от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией контрафактных экземпляров произведений.
Не всегда автор, в силу различных причин сам осуществить защиту своих
авторских прав. Учитывая это, Указом Президента РФ “О государственной
политике в области охраны авторского права и смежных правах” от 7.10.93 г.
№ 1607[82], одобряется создание авторами Российского авторского общества
(РАО) с целью реализации и защиты авторских прав.
Однако в защиту нарушения прав авторов помимо организаций, специально
на то управомоченных, выступают средства массовой информации — газеты.
журналы. Так, “Литературная газета” опубликовала заметку об отношениях, складывающихся между авторами и Львовским издательством “Каменяр”. Писатель
Е. Куртяк, доведенный до отчаяния произволом издательства, расторг договор
и обратился в суд. Его исковые требования были удовлетворены полностью. И
хотя в данном случае суд оградил права автора, но публикация имела
определенное общественное звучание[83].
Практика защиты авторских прав небогата. В 1991 году специальное
конструкторское бюро “Контур” выиграло судебный процесс против фирмы
“Агропромсистема”, добившись признания незаконного использования своего
программного продукта. В январе 1996 г. компания “К” выиграла процесс
против ИЧП “Наис” (правда, путем применения не законов об авторском праве
или правовой охране программного обеспечения. а Закона РФ “О защите прав
потребителей”)[84].
Согласно материалам Международного форума “Технологии безопасности” и
“Второй всероссийской конференции по банковской безопасности”, прошедших в
Москве в январе 1996 года, компьютерные преступления представляют серьезную
опасность. А с повсеместной компьютеризацией эта проблема еще больше
усугубляется. Как отмечает Р. Хаметов, в последнее время стали появляться
электронные библиотеки и архивы, представляющие собой доступные из
локальных или общедоступных компьютерных сетей файлы, содержащие
произведения, выраженные в цифровом формате[85]. С точки зрения защиты от
необоснованного ущемления законных интересов авторов было бы правильным
внесение в Закон РФ “Об авторском праве и смежных правах” изменений, запрещающих репродуцирование без согласия автора и выплаты вознаграждения
электронными библиотеками и архивами. Под термином репродуцирование
понимается факсимильное воспроизведение путем фотокопирования
(ксерокопирования) или с помощью других технических средств, иных, чем
издание.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: культурология, конспект изложения.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Следующая страница реферата