Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда
| Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
| Теги реферата: новые сочинения, реферат риски
| Добавил(а) на сайт: Drugov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
В случаях, когда на стороне заказчика выступают несколько инвесторов
либо подрядчик и заказчик являются одновременно со- инвесторами по
отношению к предмету подрядного договора, возникает необходимость после
завершения строительства осуществить раздел результата работ, в частности
выстроенного здания. Здание как таковое является неделимой вещью, а значит, между со- инвесторами могут быть распределены лишь идеальные доли.
Исключение составляют случаи, когда речь идет о жилом доме. Имеется в виду, что в подобных случаях объектом права собственности могут стать отдельные
квартиры (ст. 289 ГК РФ) и даже достаточно обособленные части квартир (ст.
558 ГК РФ). По этой причине, например, при рассмотрении одного из дел
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ счел неправильным решение
нижестоящего суда о признании за застройщиком права собственности на жилую
площадь в натуре в размере определенного количества квадратных метров.
Сославшись на ст. 209 ГК, Президиум обратил внимание на то, что «право
собственности возникает только в отношении конкретного имущества, обособленного от иных вещей этого же рода. Следовательно, суд не мог
признать право собственности на... кв.м. жилой площади, не определив ее
состав в натуре»[14].
В некоторых случаях чисто подрядные и инвестиционные отношения
сливаются в единый договор. Это имеет место при выступлении подрядчика и
заказчика одновременно в качестве со- инвесторов. Так, например, произошло
в договоре, заключенном производственно-коммерческой фирмой со строительной
организацией. В нем было предусмотрено, что стороны осуществляют
инвестирование в размере 50% каждая и, соответственно, выстроенное здание
должно быть разделено между ними поровну. Президиум Высшего Арбитражного
Суда РФ при рассмотрении дела указал на ошибочность решения нижестоящего
суда, который, во-первых, признал такой договор недействительным и, во-
вторых, считал невозможным для подрядчика осуществить самостоятельно, без
согласия заказчика распределение квартир в пределах своей доли[15].
Роль заказчика в договоре строительного подряда может исполнять любой участник гражданского оборота. Специально выделены отношения, связанные с выполнением подрядных работ, которые предназначены для удовлетворения потребностей Российской Федерации или субъектов Федерации и финансируются за счет средств их бюджета и внебюджетных источников (см. гл. 5 настоящей книги), а также, как уже отмечалось, случаи, когда строительные работы направлены на удовлетворение личных потребностей граждан (см. гл. 2 настоящей главы книги).
Возможность выступления в качестве заказчиков иностранцев составляет
часть общего установленного для них в стране правового режима. В
соответствии со ст. 5 ФЗ РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» отношения, которые
связаны с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных
вложений иностранными инвесторами на территории Российской Федерации, регулируются международными договорами Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то
применяются правила международного договора. В то же время ФЗ РФ «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации»[16], закрепив национальный
режим таких инвестиций, соответственно указал на то, что правовой режим
деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от
инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой режим
деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, предоставленной российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми
федеральными законами.
Согласно Закону от 25 февраля 1999 г. инвесторами могут быть
физические и юридические лица, а также создаваемые на основе договора о
совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения
юридических лиц, государственные органы и органы местного самоуправления
(ст. 4). В этом же Законе идет речь и о возможности выступления в таком
качестве иностранных субъектов предпринимательской деятельности, а также
определен правовой статус заказчиков. В таком качестве могут выступать
уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые
осуществляют реализацию инвестиционных проектов. Специально предусмотрено, что они не вмешиваются в предпринимательскую или иную деятельность других
субъектов инвестиционной деятельности, если только иное не предусмотрено
договором между ними. Заказчики могут быть инвесторами. Если же заказчик не
является инвестором, то на период и в пределах полномочий, которые
установлены договором с ним (государственным контрактом), он наделяется
правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями.
Определенное, предусмотренное Законом ограничение участия в договорах
строительного подряда подрядчиков - физических и юридических лиц, заключивших договор строительного подряда в рамках осуществляемой ими
предпринимательской деятельности, выражается в необходимости иметь для
соответствующей строительной деятельности лицензию. В Законе от 8 августа
2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»[17] в это число
включено, в частности, строительство зданий и сооружений I и II уровня
ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Договор строительного подряда с подрядчиком - предпринимателем, не
имеющим лицензии, - может быть по основаниям, указанным в ст. 173 ГК РФ, оспорен самим подрядчиком, его учредителями (участниками) или
Государственным комитетом по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу РФ как органом, осуществляющим контроль и надзор за деятельностью
строительных организаций. По этой причине Президиум Высшего Арбитражного
Суда РФ, имея явно в виду ст. 173 ГК, отверг среди возражений заказчика, уклонившегося от оплаты работ, ссылку на отсутствие у подрядчика лицензии.
В своем обосновании он обратил внимание на то, что заказчик выполненные
работы принял[18].
Определяя предпосылки использования ст. 173 ГК РФ, следует иметь в виду возможность оспаривания в таком случае сделки стороной, у которой отсутствовала лицензия, лишь при условии, что ее контрагент, т.е. подрядчик знал об этом или заведомо должен был знать.
Международный опыт подтверждает эффективность в определенных случаях, при осуществлении главным образом строительства крупных объектов, привлечения специально фигуры «инженера»[19]. Правовому положению
«инженера» («инженерной организации») посвящена теперь и составляющая одну
из новелл Кодекса ст. 749. Речь идет о том, что в соответствии с договором, заключенным с заказчиком, при этом, как особо подчеркнуто, без участия
подрядчика, а значит, и не получая его согласия, «инженер» («инженерная
организация») осуществляет по поручению заказчика, наряду с фактическими, также и определенные юридические действия, выступая в последнем случае от
имени заказчика.
Функции «инженера» («инженерной организации») могут закрепляться в
договоре строительного подряда главным образом для определения последствий
его действий для заказчиков. В тех случаях, когда речь идет о действиях
юридических, в качестве альтернативы специально выданной заказчиком
«инженеру» доверенности могут служить полномочия, закрепленные в самом
договоре строительного подряда, которыми заказчик наделен для выступления
от своего имени и которыми он наделяет «инженера» («инженерную
организацию»). Полномочия, о которых идет речь, включают надзор (контроль)
за строительством, дачу обязательных для подрядчика указаний от имени
заказчика и др.
В тех пределах, в каких во взаимоотношениях с подрядчиком «инженер»
(«инженерная фирма») выступает в качестве представителя, среди других
правил к отношениям сторон применяется и норма о возможности и значении
последующего одобрения заказчиком действий, совершенных «инженером»
(«инженерной фирмой») сверх имевшихся полномочий (п. 2 ст. 133 ГК РФ).
Заслуживает внимания содержащаяся в Международных условиях договора о
строительстве 1977 г. рекомендация выделять в договорах ситуации, при
которых требуется специальное одобрение заказчика[20].
Правовое руководство по составлению международных контрактов на строительство промышленных объектов предусматривает и возможность использования фигуры «инженера», функции которого ограничиваются одними консультациями. Правда, само Правовое руководство все же осторожно относится к оценке действий такого лица, справедливо обращая внимание на то, что если «инженера» нанимает заказчик, то, естественно, подрядчик не станет считать соответствующие его предложения беспристрастными.
Руководство по составлению договоров подряда на строительство в
Российской Федерации, о котором шла речь, предлагало еще ранее использовать
сходную с описанной конструкцию. Речь идет о возможности для заказчика
передавать право управления с его стороны исполнением договора подряда
другому юридическому или физическому лицу, которое специализируется на
соответствующих работах. Подобное доверенное лицо заказчика могло
действовать от его имени и представлять его интересы в течение всего
инвестиционного процесса. Специально оговаривалось и на этот случай, что
имущественную ответственность перед подрядчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства по договору подряда в любом случае
несет заказчик[21].
Значение включения ст. 749 в ГК РФ состоит в том, что она, во-первых, закрепляет за заказчиком право обращения к «инженеру» («инженерной фирме»), во-вторых, конкретизирует сферу его (ее) деятельности (оказание услуг, связанных с контролем и надзором за строительством), в-третьих, предусматривает обязательное определение его (ее) полномочий в подрядном договоре и, в-четвертых, устанавливает ответственность заказчика лишь за те действия, которые совершены «инженером» («инженерной организацией») в рамках указанных полномочий.
Составляющие содержание договора строительного подряда права и обязанности подрядчика и заказчика охватывают самый широкий круг вопросов, в том числе выходящих за рамки, определенные для собственно подряда вообще и строительного подряда в частности.
Один из таких вопросов связан с материально-техническим обеспечением
строительства. В период существования системы планового хозяйства он
приобретал особое значение, поскольку речь шла, главным образом, о таких
материалах и оборудовании, которые централизованно распределялись
соответствующими государственными органами. А это означало, что непременным
условием заключения договора поставки материальных ресурсов служило наличие
выделенных фондов на строительные материалы (оборудование). Для того чтобы
устранить возникновение споров о том, на которой из сторон должна лежать
обязанность их доставить, соответствующий вопрос был в то время
урегулирован Правилами о договорах подряда на капитальное строительство и
другими актами, принятыми на правительственном уровне. В частности, Правила
1986 г. устанавливали, что обеспечение строительства материалами и
изделиями, необходимыми для выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных договором подряда, составляет обязанность подрядчика, за
исключением материалов и изделий, обеспечение которыми в соответствии с
законодательством возлагается на заказчика.
В настоящее время обязанность предоставить материалы (включая детали, конструкции), а также оборудование может быть возложена договором на любую из сторон. Соответствующее условие не относится к числу существенных, поскольку ст. 745 ГК РФ содержит определенную презумпцию на этот счет. Она исходит из того, что материально-техническое обеспечение строительства возлагается в полном объеме на подрядчика, одновременно допуская указание в договоре иного: возложение соответствующей обязанности на заказчика, целиком или частично.
Более полно, чем это сделано в общих положениях о подряде, урегулирован вопрос об ответственности за ненадлежащее качество предназначенных для строительства материалов, включая детали и инструкции, и оборудования. Такая ответственность, возлагаемая на сторону, которая их предоставила, может наступить, если обнаружилась невозможность использовать предоставленные стороной материалы и оборудование без ухудшения качества результата работ. Освобождение от ответственности может последовать, если сторона, на которую должна была быть возложена ответственность, сможет доказать, что имела место невозможность исполнения, возникшая по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент.
На отношения сторон по строительному подряду распространяется ст. 704 ГК РФ в той ее части, в какой в виде общего правила на сторону, предоставившую оборудование и материалы, возлагается ответственность не только за их качество, но и за обременение правами третьих лиц.
Заказчик, который предоставил материалы и оборудование ненадлежащего
качества и этим создал невозможность их использования без ухудшения
качества выполненной работы, должен по требованию подрядчика их заменить.
Если заказчик откажется выполнить соответствующее требование, у подрядчика
возникает право, отказавшись от договора, потребовать от заказчика уплаты
его цены пропорционально выполненной части работ (п. 3 ст. 745 ГК РФ).
Указанное право превращается в обязанность подрядчика, поскольку в случае
обнаружения ненадлежащего качества результата он может ссылаться на
недостатки материалов и оборудования, предоставленных заказчиком, только
при условии, если эти недостатки не могли быть им обнаружены при надлежащей
приемке (см. п. 3 ст. 714 ГК РФ).
Требования к качеству используемых в строительстве материалов и
оборудования имеют не только частный интерес - для заказчика, но в
значительной мере и интерес публичный, имея в виду особенности объекта
рассматриваемого договора. Этим и вызвана, прежде всего, необходимость
стандартизации и сертификации соответствующих материалов. Однако
отмеченного недостаточно. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря
1997 г.[22] утверждены Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве. Ими
предусмотрены различные меры, направленные на защиту внутреннего рынка
страны от применения материалов, изделий, конструкций и технологий, создающих угрозу надежности, безопасности и долговечности зданий и
сооружений. Преследуется в подобных случаях и другая цель - обеспечить
благоприятные условия для устранения технических барьеров при внедрении в
строительство прогрессивных отечественных и зарубежных достижений.
Указанные Правила обязательны для всех юридических и физических лиц, осуществляющих реконструкцию, расширение, техническое перевооружение и
ремонт зданий, сооружений, производство и поставку продукции для
строительства. При этом особо предусмотрено, что новые, в том числе
ввозимые из-за рубежа, материалы, изделия, конструкции и технологии, требования к которым не регламентированы действующими строительными нормами
и правилами, государственными стандартами, техническими условиями и другими
нормативными документами, могут применяться в строительстве (в том числе
при реконструкции, расширении, техническом перевооружении и ремонте зданий
и сооружений) только после подтверждения их пригодности для применения в
условиях строительства и эксплуатации объектов на территории Российской
Федерации. Таким подтверждением служит выданное соответствующим органом
техническое свидетельство.
Одно из условий договора составляет обязанность подрядчика
осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с
технической документацией и сметой. Техническая документация должна
включать объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
Это позволяет сделать вывод, что именно указанная документация и
представляет собой задание заказчика, в соответствии с которым, как указано
в общем определении договора подряда, должен выполнять работы подрядчик.
Что же касается сметы, то ею, устанавливается стоимость всего объекта и
отдельных работ. Смета связана не только с условием о цене, но и с условием
о предмете договора. Имеется в виду, что подрядчик должен выполнить все
работы, указанные как в техническом задании, так и в смете. Соответствующая
норма (п. 1 ст. 743 ГК РФ) носит диспозитивный характер, допуская в
договоре иное: исключение каких-либо из числа указанных в технической
документации и смете работ. Техническая документация подлежит в ряде
случаев утверждению компетентным органом. Тогда исключение договором
отдельных видов работ, содержащихся в утвержденной технической
документации, возможно только с разрешения того органа, который ее
утвердил. В противном случае соответствующее условие договора будет
признано ничтожным.
Договор строительного подряда должен предусматривать, среди прочего, какая из сторон и в какой срок обязана предоставить техническую
документацию. В случае если это должен сделать подрядчик, документация
подлежит одобрению со стороны заказчика. Договор, по которому
предоставление проекта составляет обязанность подрядчика, именуется
«проектно-строительным контрактом». Помимо распределения обязанностей по
представлению проектно-сметной документации, в договоре должны быть
установлены ее состав и содержание.
Таким образом, условия, определяющие, кто и когда обязан передать проектно-сметную документацию и каково ее содержание, относятся к числу необходимых, а значит, тем самым, в силу ст. 432 ГК РФ и существенных условий данного договора.
В ходе строительства подрядчик может обнаружить, что определенные
работы в проекте и смете не были учтены, и по этой причине необходимо
провести дополнительные работы (например, из-за обнаружения подпочвенных
вод). Тогда у подрядчика возникает не только право, но и обязанность
сообщить заказчику, с соответствующим обоснованием, какие именно
дополнительные работы следует провести. В соответствии с п. 3 ст. 743 ГК
РФ, заказчик в свою очередь, должен не позднее десяти дней с момента
получения такого сообщения или в иной, предусмотренный законом или
договором срок сообщить подрядчику о принятом им на этот счет решении.
Имеются в виду согласие или, напротив, несогласие с проведением
дополнительных работ. Если в течение этого времени ответ не будет получен, подрядчик обязан приостановить работы с тем, чтобы убытки, вызванные
простоем, будет вынужден возмещать ему заказчик, если только не докажет
отсутствия необходимости в осуществлении таких работ. В случаях, когда
подрядчик не выполнит этой обязанности - приостановить работы, он «лишается
права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и
возмещения вызванных этим убытков». Он не вправе требовать от заказчика
оплаты дополнительных работ и в том случае, если акт приемки строительно-
монтажных работ подписан представителем заказчика, так как этот акт
подтверждает лишь факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие
заказчика на оплату дополнительных работ. Подрядчик, не остановивший в
указанных случаях строительство, принимает на себя риск продолжения работ.
Если же подрядчик все-таки выполнил дополнительные работы, он приобретает
право требовать их оплаты только при условии, если докажет, что сделано это
было в интересах заказчика (например, выполненные работы были необходимы
для сохранения объекта).
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: шпоры по гражданскому праву, заказать дипломную работу.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата