Гражданское право (шпора)
| Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
| Теги реферата: реферат, решебник по алгебре класс
| Добавил(а) на сайт: Жиренков.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата
11 Несостоятельность (банкротство).
Несостоятельность (банкротство) (ст.65) наступает в случае невозможности
(неспособности) ЮЛ полного удовлетворения всех денежных требований своих
кредиторов. В этой ситуации закон предполагает равномерное и справедливое
распределение имеющегося имущества должника между его кредиторами, которые
как бы конкурируют между собой в рамках предусмотренных законом
определенных групп (очередей). Порядок такого распределения называется
конкурсом (конкурсным производством). Составляющие его правила являются
сутью института несостоятельности (банкротства).
В современном правопорядке правила о Н (Б) применяются как к ЮЛ, так и к
ФЛ. Из числа ЮЛ банкротами могут быть объявлены коммерческие организации
(за исключением казенных предприятий), а из числа НО – потребительские
кооперативы и фонды, т.к. по закону банкротами не могут быть объявлены ЮЛ, по долгам которых учредители несут субсидиарную ответственность. Объявление
банкротом, а также последующая ликвидация ЮЛ, могут быть принудительными
(по решению суда) и добровольными (по решению самого банкрота, принятому
совместно с кредиторами). Основной особенностью такой ликвидации является
обязательное соблюдение конкурсного порядка распределения имущества между
кредиторами.
В ходе разбирательства дела о Н (Б) арбитражным судом на основании решения
собрания кредиторов может вводиться внешнее управление организацией-
должником (при наличии оснований для восстановления ее платежеспособности).
На период внешнего управления вводится мораторий – отсрочка удовлетворения
требований кредиторов, по долгам возникшим до начала этого управления.
Внешнее управление осуществляется внешним управляющим назначаемым судом, который приобретает права руководителя организации должника и
самостоятельно распоряжается его имуществом. Его деятельность строится на
основе плана, утвержденного собранием кредиторов на срок не более года.
План предусматривает различные мероприятия по восстановлению
платежеспособности организации. В случае недостижения этой цели суд
признает должника банкротом и открывает конкурсное производство.
С момента принятия судом заявления о банкротстве вводится период
наблюдения, для осуществления которого судом назначается временный
управляющий. С этого момента приостанавливается производство и исполнение
по всем делам, связанным с обращением взыскания на имущество должника, а
все имущественные требования должны предъявляться в конкурсном порядке.
Цель этих мер – сохранение имущества должника для соразмерного
удовлетворения кредиторов. В госреестр ЮЛ вносится соответствующая запись.
Временный управляющий проводит АФСП и устанавливает размер требований
кредиторов.
Конкурсное производство открывается с момента судебного признания должника
банкротом. Это ликвидационная процедура, влекущая прекращение деятельности
ЮЛ. С этого момента считается наступившим срок исполнения всех обязательств
должника и прекращается начисление пени (неустоек). Совершение сделок с
имуществом должника, предъявление требований кредиторами и их исполнение
осуществляется только в порядке конкурса (конкурсный иммунитет). Все
полномочия переходят к конкурсному управляющему, который имеет право
требовать: признания недействительными совершенных должником сделок;
расторжения заключенных договоров; предъявлять иски об истребовании
имущества должника; принимать меры по его поиску, выявлении и возврату.
Затем он проводит инвентаризацию и оценку имущества и определяет конкурсную
массу. Имущество, составляющее конкурсную массу, продается управляющим с
согласия кредиторов на открытых торгах. Из вырученных средств производятся
расчеты с кредиторами по очередности (ст.64). Вне очереди оплачиваются
судебные расходы и вознаграждение управляющего, а также требования
возникшие в период процедуры банкротства. Действия управляющего
контролируются судом и кредиторами. По завершению расчетов управляющий
представляет суду отчет с приложением реестра кредиторов и ных документов.
Суд выносит решение о завершении производства, которое является основанием
о внесении в госреестр записи о ликвидации ЮЛ. Н (Б) отдельных ЮЛ имеет
свои особенности (градообразующие организации, сельскохозяйственные
организации, банки, страховые компании и т.д.
13-14 ВИДЫ СДЕЛОК
Классификация сделок может проводиться по различным критериям: по числу
сторон, действия которых необходимы для совершения сделок; по моменту, к
которому приурочивается заключение сделки, и так далее. В зависимости от
числа сторон, совершающих сделки, последние подразделяются на одно-, двух-
и многосторонние (статья 43 Гражданского кодекса). Односторонней признается
сделка, для совершения которой достаточно действия од-
ной стороны. Таковы, например, завещание, акт принятия наследства, объявление конкурса. Для совершения двухсторонней сделки необходимы
встречные действия двух сторон. Например, продавца и покупателя при купле-
продаже, наймодателя и нанимателя при имущественном найме. Многосторонней
считается такая сделка, которая совершается действиями трех и более сторон.
Действия сторон совершаются для достижения не противоположных, а одинаковых
целей. Примером может служить сделка о совместной деятельности По
соотношению возникающих из сделки прав и обязанностей сторон принято
различать возмездные и безвозмездные сделки. Возмездные сделки порождают
правоотношения, в которых каждая из сторон вправе требовать от другой так
или иначе определенного имущественного предоставления. В безвозмездных
сделках, обязанность совершить то или иное имущественное предоставление
лежит лишь на одной стороне, которой никакого встречного удовлетворения не
причитается. В то же время существуют такие правоотношения, природа которых
не исключает их построения как на возмездных, так и на безвозмездных
началах. Например, договор хранения, по общему правилу считается
безвозмездным, но он может быть возмездным, если это предусмотрено законом
или договором (статья 420 Гражданского кодекса).С учетом момента, к
которому приурочивается совершение сделки, следует разграничивать
консенсуальные и реальные сделки. Для совершения консенсуальной сделки
достаточно волеизъявления сторон по существенным условиямсделки (а
применительно к договорам - соглашения сторон} Для совершения реальной
сделки одного волеизъявления (соглашения сторон) недостаточно; как правило
необходима также передача имущества, предусмотренного волеизъявлением
сторон, и лишь после этого сделка считается совершенной, а права и
обязанности - возникшими.
По значению основания сделки для ее действительности выделяются каузальные
и абстрактные сделки. Под основанием сделки подразумевается юридическая
цель, достижению которой подчинена сделка. Сделки, юридическая сила которых
обусловлена наличием основания, именуются каузальными сделками. К их числу
относятся почти все сделки, заключаемые участниками гражданского оборота.
Лишь в редких случаях встречаются абстрактные сделки, содержание которых не
дает представления об основании их совершения и которые, будучи совершены в
установленном порядке, порождают юридические последствия вообще
безотносительно к наличию основания. Биржевые сделки - сделки, заключаемые
на бирже. Они подразделяются на кассовые, т.е. при которых передача акций, товаров и уплата денег совершаются сразу или в ближайшие 2-3 дня и срочные, при которых эти операции совершаются через определенный срок.
ФОРМА СДЕЛКИ Способ, посредством которого выражается воля сторон при
совершении сделки, называется формой сделки. Форма сделок может быть устной
и письменной. Воля может быть выражена также путем совершения действий или
молчания. Письменная форма бывает простой и нотариальной. По общему
правилу, для простых бытовых сделок достаточно устной формы. Устной
является сделка, которая совершается путем непосредственных переговоров
между сторонами. Сюда относятся переговоры сторон при их личной встрече, переговоры по телефону, радио, факсу, не сопровождающиеся составлением
какого-либо письменного документа.
Республике Беларусь сделки между гражданами на сумму не свыше десяти
минимальных заработных плат, а также сделки, исполняемые при самом их
совершении, независимо от суммы сделки, могут совершаться устно, если в
законе не установлено иное (статья 45 Гражданского кодекса).В случае
совершения сделки между организациями или между организацией и гражданином
в устной форме, организация, оплатившая товар или услуги, должна получить
от другой стороны документ, удостоверяющий получение денег и основание их
получения.Простая письменная форма означает, что совершение сделки должно
быть подтверждено письменно сторонами, сопершающнми-сделку или же их
представителями. Письменной формой признается не только составление одного
документа, подписанного сторонами, но и обмен письмами, телеграммами, долговая расписка или другие письменные документы, подтверждающие
заключение и условия сделки. В простой письменной форме должны совершаться
все сделки организаций между собой и с гражданами, если они не исполняются
при самом их совершении, а также сделки между гражданами на сумму свыше
десяти минимальных заработных плат Нотариальная форма сделки предусмотрена
гражданским законодательством лишь для некоторых сделок: договоров купли-
продажи дома, дачи (статья 235 Гражданского кодекса дарения на сумму более
пятидесяти минимальных заработных плат и договор дарения валютных ценностей
на сумму свыше десяти минимальных заработных плат (статья 255 Гражданского
кодекса), а также завещания (статья 535 Гражданского кодекса) и др. Помимо
устной и письменной формы, гражданское законодательство допускает
заключение сделок еще в двух специфических формах: посредством совершения
действия, означающего заключение сделки, и в форме молчания. Вступление в
сделку посредством совершения действий, означающих ее заключение, имеет
место, например, при пользовании автоматами, когда лицо опустив в автомат
соответствующую сумму или жетон, получит товар или же услугу (хранение в
автоматических камерах). Указанного рода действия принято именовать
конклюдентными. Примером молчания, имеющего юридическое значение, может
быть следующий. В силу статьи 269 Гражданского кодекса, если наниматель
продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора
имущественного найма при отсутствии возражений со стороны наймодателя, то
договор считается возобновленным на неопределенный срок. В данном случае
закон придает юридическое значение факту "отсутствия возражений" (молчанию)
со стороны наймодателя.
УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКи
Для признания сделки действительной она должна отвечать ряду условий:
необходимо, чтобы ее участники были
правоспособными и дееспособными; содержание сделки не должно противоречить
закону; воля и волеизъявление должны совпадать; сделка должна быть
совершена в установленной форме, если это предусмотрено законом. Для
действительности сделки необходимо совпадение воли и волеизъявления. В
сделке, являющейся волевым актом, следует различать два момента: внутренний
(субъективное намерение лица совершить сделку) и внешний (объективное
выражение воли лица). Между внутренней волей лица и волеизъявлением как
формой выражения чувств и мыслей человека может возникнуть расхождение, противоречие. Сделка считается действительной и все другие доказательства в
ее подтверждение, кроме свидетельских показаний, допускаются. Данное
правило имеет большое практическое значение. В случае отказа одной из
сторон от исполнения устно заключенной сделки, для которой предписана
письменная форма, другая сторона может оказаться в трудном положении, если
у нее не будет письменных доказательств и она не сможет доказать факт
совершения сделки и ее условия. Но для доказательства наличие сделок могут
использоваться любые письменные доказательства.
К абсолютно недействительным относятся сделки не соотв требованиям закона.
Последствие Н-сделки – двусторонняя реституция. Не соотв требованиям закона
и явл недейств сделка сов юр лицом. в противоречии с целями, указанными в
его уставе, в положении о нем или в общем положении об организации данного
вида (статья 52 Гражданского кодекса). Последствия такой сделки -
двухсторонняя реституция. Абсолютно недействительными являются, согласно
статье 58 Гражданского кодекса, сделки, совершенные лишь для вида, без
намерения создать юридические последствия (мнимые сделки) Согласно статье
58 Гражданского кодекса к абсолютно недействительным относятся притворные
сделки, т.е. сделки, совершенные с целью прикрыть другую сделку. Притворная
сделка тоже заключается для вида, и в этом она сходна с мнимой сделкой. Но
в отличие от мнимой, притворная сделка скрывает за собой какую-то другую
сделку, совершенную уже с действительным намерением породить вызываемые ею
гражданско-правовые последствия. 0бычно же притворная сделка совершается
для того, чтобы прикрыть какую-либо противозаконную сделку. Тогда по
мотивам противозаконности признается недействительной как прикрываемая, так
и сама притворная сделка. Следующий вид недействительных сделок - это
оспоримые сделки, они становятся недействительными, если будут признаны
таковыми решением суда по иску заинтересованных лиц или прокурора.
Согласно статье 54 Гражданского кодекса, по иску родителей, усыновителей и
попечителей признается недействительной сделка, совершенная
несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет без их согласия. Последствия
такой сделки - двухсторонняя реституция и возмещение убытков, понесенных
несовершеннолетним.
Оспоримой является сделка, совершенная под влиянием, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой
стороной, а также сделка, которую гражданин вынужден был совершить на
крайне невыгодных для себя условиях вследствие стечения тяжелых
обстоятельств. Эти сделки могут быть признаны недействительными как по иску
потерпевшего, так и по иску организации. К сделкам, недействительным ввиду
того, что волеизъявление неправильно отражает внутреннюю волю, относятся
как уже сказано, и сделки, совершенные посредством злонамеренного
соглашения представителя одной стороны с другой стороной. К сделкам, недействительным ввиду формирования внутренней воли под воздействием
факторов, нарушающих нормальный процесс волеобразования, относят сделки, совершенные под влиянием обмана или сведений, не соответствующих
действительности. В случае признания сделки недействительной по одному
из указанных оснований, потерпевшему возвращается другой стороной все
полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре
- возвращается стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке
потерпевшим от другой стороны, а также причитающееся ему в возмещении
переданного другой стороне, обращается в доход государства. Кроме того, потерпевшему возмещаются другой стороной все полученное этой виновной
стороной и понесенные им расходы, утрата, а также повреждения его имущества
(статья 60 Гражданского кодекса). Данное правило получило в гражданском
праве наименование односторонней реституции.
Оспоримой, согласно статье 59 Гражданского кодекса является сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение.
Правовым последствием такой сделки является двухсторонняя реституция. Кроме
того, виновная в заблуждении сторона обязана возместить другой
положительный ущерб в имуществе, вызванный заблуждением. Заблуждение
следует отличать от обмана, наличие которого влечет иные более тяжелые
правовые последствия. Оспоримой, согласно статье 56 Гражданского кодекса
является сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но
находящимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не мог
понимать значения своих действий или руководить ими. Такая сделка
признается судом недействительной по иску этого гражданина. Правовые
последствия такой сделки -двусторонняя реституция.
14. . Недействительная сделка - это сделка, которая не порождает желаемого
сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет
возникновение неблагоприятных для сторон последствий.
Недействительную сделку необходимо отличать от незаключенной, так как
последняя в силу отсутствия каких-либо необходимых элементов вообще не
является юридическим фактом и не порождает никаких правовых последствий.
2. Недействительные сделки делятся на оспоримые и ничтожные. Различия между
ними следующие:
• оспоримые сделки недействительны в силу признания их таковыми су-лом, а
ничтожные - вне зависимости от такого признания;
• требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть
предъявлено только лицами, указанными в ГК, а последствия
недействительности ничтожной сделки могут быть применены по иску любого
заинтересованного лица либо по инициативе суда;
• ничтожная сделка всегда недействительна с момента заключения, тогда как
оспоримая сделка может быть признана судом недействительной на будущее и
считаться недействительной с момента вынесения судебного решения;
• иск о применении последствий недействительности сделки может быть
предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение, а иск о
признании недействительной оспоримой сделки - в течение года со дня
прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных
обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки
недействительной. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных
правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает ее оспоримости (ст.
168 ГК).
Основания и правовые последствия недействительности сделок
1. Сделка может быть признана недействительной только по основаниям, установленным законом.
Общее основание недействительности сделки - несоответствие сделки
требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК). По данному
основанию признаются недействительными те незаконные сделки, которые не
подпадают по действие иных норм об основаниях недействительности сделок.
Специальные основания делятся на 4 группы:
нарушение требований о содержании сделки;
совершение сделки лицом, не способным к ее совершению;
нарушение формы сделки или требования о ее государственной регистрации;
несоответствие волеизъявления подлинной воле сторон.
2. Нарушающими требования о содержании сделки являются сделки, совершенные
с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169
ГК). Такие сделки признаются ничтожными в силу того, что лицо
умышленно нарушает публичный правопорядок. Для их участников предусмотрены
жесткие конфискационные санкции.
3. Сделки, совершенные лицами, не способными к их совершению, делятся на
сделки, совершенные недееспособными или не полностью дееспособными
гражданами, и сделки юридических лиц, превышающие их правоспособность.
К первой группе относятся:
сделки, совершенные недееспособными гражданами (ст. 171 ГК);
сделки малолетних (ст. 172 ГК);
сделки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК);
сделки граждан, ограниченных судом в дееспособности (ст. 176 ГК);
сделки граждан, не способных понимать значение своих действий или
руководить ими (ст. 177 ГК).
К недействительным сделкам, связанным с превышением правоспособности
юридического лица, относятся сделки юридических лиц, выходящие за пределы
их правоспособности, и сделки юридических лиц, не имеющих лицензии на
занятие соответствующей деятельностью (последнее в силу ст. 23 ГК относится
и к индивидуальным предпринимателям).
4. Несоблюдение квалифицированной письменной, нотариальной формы сделки
или требования о ее государственной регистрации влечет недействительность
сделки (ст. 162, 165 ГК). Несоблюдение простой письменной формы сделки
лишает стороны возможности ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на
свидетельские показания, но не влечет недействительности сделки.
Письменная форма считается квалифицированной, когда ее несоблюдение в
соответствии с законом влечет недействительность сделки (см., например, ст.
162, 331 ГК и др.).
Однако суд может признать действительной сделку, требующую нотариального
удостоверения или государственной регистрации, если одна из сторон начала
ее исполнение, а другая уклоняется от нотариального удостоверения или
государственной регистрации (п. 2 ст. 165 ГК).
5. Недействительными на основании несоответствия волеизъявления подлинной
воле сторон являются:
мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК);
сделки, совершенные без учета существующих ограничений полномочий лица (ст.
174 ГК);
сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК);
сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя одной стороны с другой стороной или при стечении
тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК).
Мнимой считается сделка, совершенная без намерения породить соответствующие
ей правовые последствия, а притворной - сделка, прикрывающая другую сделку.
6. Правовые последствия недействительности сделок. Недействительная сделка
не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее
недействительностью. Главное последствие недействительности сделки -
недопустимость ее исполнения.
Возможно "превращение " притворной сделки в ту сделку, которую прикрывали
стороны, если последняя, в свою очередь, не является недействительной (п. 2
ст. 170ГК).
По требованию опекуна (родителей, усыновителей) суд может признать
действительными сделки недееспособных (п. 2 ст. 171 ГК) и сделки малолетних
(п. 2 ст. 172 ГК), если они совершены к выгоде недееспособной стороны.
Если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недействительной
сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке (п. 2 ст. 167
ГК). Это - двусторонняя реституция.
В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъятие всего
полученного и причитающегося по сделке в доход Российской Федерации, либо
односторонняя реституция.
По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на возмещение
другой стороной причиненного ему реального ущерба (но не упущенной выгоды).
Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее
частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без
включения недействительной ее части (ст. 180 ГК).
Недействительность основного обязательства обычно влечет недействительность
обеспечивающего его обязательства, но недействительность обеспечения
обязательства не влечет недействительность основного обязательства (п. п.
2, 3 ст. 328 ГК).
15 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Представительством называется совершение одним лицом (представителем) на
основании имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от
имени другого
лица (представляемого), в результате чего права и обязанности возникают, изменяются и прекращаются непосредственно
у представляемого. ВИДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Представительство делится на виды
в зависимости от оснований (юридических фактов) своего возникновения. В
связи с этим различаются следующие основные виды представительства:
1добровольное (договорное) представительство;
законное представительство;
представительство юридических лиц;
общественное представительство.
Добровольное (договорное) представительство - это представительство, которое возникает в результате соглашения (договора) между представителем.
Примером такого соглашения являются отношения, возникающие в силу договора
поручения, по которому одна сторона (поверенный) обязуется совершить от
имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические
действия.
2Законное представительство - это представительство, основанное не на
договоре, а непосредственно на законе либо административном акте. Оно
осуществляется в целях защиты прав и интересов следующих категорий лиц:
недееспособных граждан (малолетних, душевнобольных, слабоумных); граждан, обладающих частичной дееспособностью (несовершеннолетних в возрасте от 15
до 18 лет); граждан, признанных ограниченно дееспособными.
3Представительство юридических лиц-это представительство, основанное на
уставе (положении) юридического лица.
Этот вид представительства может осуществляться как непосредственно органом
юридического лица (например, руководителем предприятия), так и добровольным
представителем.
4Общественное представительство - это представительство профессиональных
союзов и других общественных организаций.
По характеру своей уставной деятельности профсоюзы призваны оказывать
юридическую помощь членам профсоюзов, в том числе путем представительства в
суде по делам рабочих и служащих. Правом представительства пользуются
также и такие общественные организации, как общество изобретателей и
рационализаторов, общества потребителей, по авторским правам и др. В
указанных случаях представителями лиц, права и интересы которых защищаются, выступают (на основании поручения) уполномоченные соответствующих
общественных организаций.
37Доверенность — это односторонняя сделка, в которой определяются
полномочия представителя. Юридическому лицу доверенность может быть выдана
только на совершение сделок, которые не противоречат целям его
деятельности, указанным в уставе (положении) юридического лица По
действующему законодательству к нотариально удостоверенным довереностям
приравниваются:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на извлечении в
госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные
начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными
врачами этих военно-лечебных учреждений;
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей и
военно-учебных заведений, где нет органов, совершающих нотариальные
действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей
военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, учреждений и заведений;
3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы. По объему
полномочий, которыми наделяется представитель, принято различать три вида
доверенности:
1) общая доверенность предусматривает полномочия на совершение
представителем нескольких разнородных юридических действий (например, доверенность по управлению имущесвтом представляемого);
2) специальная доверенность дает представителю право на совершение
нескольких однородных юридических действий (например, доверенность на
получение всех грузов от железной дороги, поступающих в адрес предприятия);
3) разовая доверенность устанавливает полномочия представителя на
совершение какого-либо одного юридического действия (например, доверенность
на однократное получение товарно-материальных ценностей).
По общему правилу доверенность может быть выдана на срок не более трех лет.
Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного
года со дня ее оформления.
Доверенность, в которой не указана дата ее оформления, недействительна.
Представитель может выдать доверенность от имени представляемого другому
лицу, т.е. совершать передоверие, при одном из следующих условий:
а) если представитель уполномочен на то доверенностью;
б) если передоверие совершает представитель, вынужденный к этому силой
обстоятельств, для охраны интересов представляемого. В силу закона действие
доверенности прекращается вследствие:
:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана доверенность;
4) прекращения деятельности юридического лица, от имени которого выдана
доверенность;
5) прекращения деятельности юридического лица, в отношении которого выдана
доверенность;
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Лицо, выдавшее доверенность, может в любое время отменить доверенность. Об
этом оно обязано известить лицо, которому доверенность выдана. С
прекращением Действия доверенности теряет силу передоверие.
Представительство: понятие, виды, основания возникновения.
Представительство-совершение одним лицом, представителем, в пределах
имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в
интересах другого лица, представляемого.
Субъекты представительства-представляемый, представитель, третье лицо, с
которым у представляемого возникает правовая связь благодаря действиям
представителя.
Представляемый-юридическое лицо или гражданин, независимо от состояния
дееспособности.
Представители-полная дееспособность(в виде исключения достигшие 16 лет), юридические лица могут принимать функции представителей, если это не
расходится с учредительными документами, не вправе быть представителями
следователи, судьи, прокуроры и др.
представитель не может совершать сделки от имени представляемого в
отношении себя лично. Действия представителя создают, изменяют или
прекращают гражданские права и обязанности представляемого лишь тогда, когда они совершаются в пределах предоставленных представителю полномочий.
Полномочие-мера возможного поведения представителя по отношению к третьим
лицам.
Представительство основывается на доверенности, административном акте или
законе.
16
Гражд.-прав. ответств-ть.
Это особая мера имущ. воздействия на лицо, нарушившее гражд. законод-во, права и интересы др. лиц.
Осн-ные формы : взыскание убытков, неустойки.
Ответств-ть сост. в наступлении для правонарушителя неблагопр. матер.
последствий, выражающихся в уменьшении его имущ-ва.
Условия наступления:
1) противоправность поведения должника
2) наличие убытков,возникших у кредитора вследствие нарушения обяз-в
должником
3) непосредственная причинная связь м-ду нарушением обяз-в должником и
возникшими у кредитора убытками
4) вина в противоправном поведении, приведшем к нарушению обя-в и
возникновению убытков.
Ответст-ть за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными
гражданами.
Несовершеннолетними в возрасте до 14 лет.
За вред, причиненный ими, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред причинен не по их вине. Если малолетний причинил
вред, когда он нах-ся под надзором образовательного, воспитательного, учебного или иного учреждения, кот. обязано осущ-ть за ним надзор, отв-ть
возлагается на учреждение, если оно не докажет,что вред возник не по его
вине.
Отв-ть несут оба родителя, в т.ч. и тот, кот. проживает отдельно от
ребенка.
Если будет доказано, что причинение малолетним вреда имело место как по
вине учреждения, так и по вине родителей, вред возмещается по принципу
долевой отв-ти.
Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.
Такие несовершеннолетние несут отв-ть на общих основаниях. Однако чаще
всего они не м. возместить ущерб ввиду отсуствия у них достаточных ср-в.
Тогда отв-ть несут родители, попечители, соотв. учреждения. Но если у
несовершеннолетнего появились свои доходы, то эта отв-ть с родителей, ...
снимается.
Недееспособными, ограниченно недееспос., а также лицами, не способными
понимать значение своих действий.
Граждане, признанные недееспос., не м. совершать гр.-прав. сделок, а также
нести отв-ть за причиненный вред. Вред возмещается их опекунами или орг-
ями, обязанными осущ-ть за ними надзор.
Однако сам причинитель вреда м. отвечать за свои действия в сл., если
опекун умер или не имеет достаточно ср-в для возмещения вреда, а также если
сам причинитель вреда обладает такими ср-вами.
Вред, причиненный ограниченными в дееспос., возмещается самим причинителем.
Лицо, признанное невменяемым отв-ти не несет.
19 Перемена лиц в обязательстве: понятие, содержание.
Потребностями развитого имущественного оборота часто диктуется
необходимость замены участников обязательств. Возникающая у кредитора по
денежному обязательству необходимость получения причитающихся ему денег
ранее наступления оговоренного с должником срока способствует появлению
различных форм оборота соответствующих прав требования (долговых
обязательств). В этих случаях кредиторы уступают свои права на будущее
получение денег другим лицам (в частности банкам) получая в обмен
немедленное исполнение за вычетом оговоренного процента за услугу, зависящего от надежности должника или «ликвидности требования». В таких
ситуациях имущественные права и обязанности становятся самостоятельными
объектами гражданского оборота и приводят к развитию различных форм
биржевой торговли (торговля фьючерсами – контракты которые будут исполнены
в будущем).
Поэтому в период действия обязательств по общему правило возможна замена
участвующих в нем лиц при сохранении самого обязательства. Это перемена
кредитора (правопреемство кредитора) – уступка права требования и перемена
должника (правопреемство должника) – перевод долга. Такая замена участников
не только может осуществляться по соглашению сторон, но и непосредственно
предусматривается законом (ст.387).
В тоже время замена участвующих лиц в обязательстве допускается не всегда:
прежде всего это касается обязательств строго личного характера (возмещение
вреда); замена кредитора может быть запрещена законом, иными НПА или
соглашением сторон и т.д. Уступка права требования может совершаться в
форме цессии, а также суброгации.
Цессия представляет собой акт передачи (уступки) права в силу заключенной
между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием)
сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом
юридических фактов, приводящих к замене кредитора в обязательстве. Согласно
ГК РФ уступка требования является формой перемены лиц в обязательстве -
именно так называется гл.24 ГК. Поэтому один из главных вопросов, на
который должно быть обращено внимание при заключении договора об уступки
требования, это - действительно ли происходит перемена лиц в том
обязательстве, требование по которому уступается. При несоблюдении этого
договор может быть признан недействительным. Критерии договора уступки
требования: а) уступка требования происходит по сделке, нет сделки - нет и
уступки требования; б) согласно ст.384 право первоначального кредитора
переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые
существовали к моменту перехода прав. В соответствии с этим, первоначальный
кредитор, выбывая из обязательства должен передать новому кредитору все
документы по основному обязательству; в) правила уступки требования не
могут быть применены к обязательству, имеющему длящийся характер, поскольку
вследствие его длительности в нем, несмотря на частичное исполнение,
“сохраняется тот же состав лиц ... и основания возникновения правоотношений
между ними. Поскольку основное обязательство не прекратилось, не может быть
произведена уступка требования по нему”. Это делает невозможной уступку
требования в рамках генерального договора или в ситуации, когда
первоначальный кредитор является монополистом на поставку продукции
(оказание услуг) (Постановление Президиума ВАС от 10.09.96 г. (абзац 6 и
7)). Согласие должника не требуется, но желательно. Т.к. он имеет право
выполнить обязательство по отношению к первоначальному кредитору.
Развитый ИО допускает возможность частичной уступки права, т.е. цессия не
всегда должна быть связана с полной заменой кредитора в обязательстве.
Суброгация – один из случаев уступки права, возникающей в силу закона и
состоящей в переходе к новому кредитору требований в размере реально
произведенной за них оплаты (или иного исполнения). Характерно для
страхового дела, когда к страховщику, выплатившему возмещение
застрахованному лицу, переходит право требования к лицу, ответственному за
причинение ущерба, но в пределах фактически выплаченной суммы. Наступает
только в силу указанных в законе ЮФ, а не по соглашению сторон.
При переводе долга в обязательстве происходит замена должника, что не
всегда безразлично кредитору, т.к. новый должник может оказаться
неисправным, неплатежеспособным и т.д. Поэтому закон требует обязательного
согласия кредитора на замену должника. Как и цессия, перевод долга может
осуществляться как на основании договора (сделки), так и в силу ЮФ, прямо
указанных в законе. По форме это многостороння сделка, требующая соглашения
обоих должников и кредитора.
20. Задаток -- ден. сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в
счет причитающихся с нее по дог-ру платежей др. стороне, в док-во
заключения дог-ра и в обеспечение его исполнения.
Ф-ции задатка :
1. Платежная.
2. Служит док-вом наличия договорных отн-й.
3. Явл. ср-вом обеспечения исполнения осн. дог-ра.
Если от исплнения дог-ра откажется сторона давшая задаток, она не вправе
требовать его обратно; если по вине стороны, получившей задаток, то она д.
вернуть его в двойном р-ре. Кроме того,виновная сторона д. возместить
убытки, понесенные в связи с нарушением исполнения обяз-ва..
Задаток отличается от аванса тем, что последний возвращается в сл.
неисполнения обяз-ва.
Задаток как способ обеспечения исполнения обяз-ва применяется в осн. на ур-
не бытовых отн-й -- в отн-ях с участием граждан.
Соглашение о задатке д.б. совершено в письм. форме. Однако несоблюдение
этого требования не влечет недействит-ти соглашения о задатке. Тогда в сл.
спора стороны не вправе ссылаться в подтверждение соглашения о задатке на
свидетельские показания.
21Залог: понятие, основания, виды.
Залог известен со времен римского права, которое относило его к разряду
прав на чужие вещи. На ранних стадиях развития римского права формой залога
являлась фидуция, которая представляла собой продажу закладываемой вещи с
правом ее обратного выкупа в условленный срок. Другой, более развитой
формой залога был пигнус, при котором должник передавал кредитору в
обеспечение долга вещь во владение, а не в собственность, как при фидуции.
Наиболее совершенную форму залога представляла собой ипотека, при которой
вещь переданная в залог, оставалась во владении собственника и не
переходила кредитору. Сегодня понятие «ипотека» используется в нескольких
значениях: а) форма залога с оставлением предмета залога у залогодержателя;
б) особое вещное право на имущество, позволяющее обеспечить требования
кредитора путем распоряжения объектом ипотеки; в) залог недвижимого
имущества.
Субъекты залогового ПО: залогодатель (лицо, предоставившее имущество в
залог) и залогодержатель (лицо, принявшее имущество в залог). В их качестве
могут выступать Ю и ФЛ. Залогодержателем может быть только кредитор, их
личности совпадают во всех случаях. В случаях, когда предметом залога
выступает имущество 3 лица, договор залога заключается от имени
собственника имущества, а не от имени должника.
В сегодняшнем отечественном ГП под залогом понимается правоотношение, в
котором кредитор (залогодержатель) при неисполнении или ненадлежащем
исполнении обеспеченного залогом обязательства имеет право получить
удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед
другими кредиторами, за изъятиями, установленными законом. Избирая залог в
качестве средства обеспечения своих интересов, кредитор руководствуется
принципом «верю не лицу, а вещи». При залоге вещи имеет место реальный
кредит, как средство ОИО в случае, если должник не оправдает доверия. С
юридической точки зрения реальный кредит при залоге означает установление
юридической связи залогодержателя с чужим имуществом, благодаря которой
залогодержатель имеет возможность извлечь из заложенного имущества его
ценность независимо от воли должника.
По общему принципу залоговое правоотношение является акцессорным, т.е.
может существовать, только пока существует обеспечиваемое (основное)
обязательство, прекращение которого влечет прекращение залога. Прекращение
залога не влечет прекращения ОО. Уступка залогодержателем своих прав по
договору о залоге другому лицу действительна, если такому же лицу уступлены
права требования по ОО. С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог прекращается, если залогодатель не дал
кредитору согласия отвечать за нового должника. Если не доказано иное, уступка прав по договору об ипотеке (залог недвижимости) означает и уступку
прав по обеспеченному ипотекой обязательству.
Требование, обеспечиваемое залогом, должно носить денежный характер и ГЗ
устанавливает, если иное не предусмотрено договором, что залогом
обеспечивается требование в том объеме, какой оно имеет к моменту
удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов
залогодержателя по содержанию залога и расходов по взысканию.
Основания залога: на основании закона (товар проданный в кредит по договору
купли-продажи, недвижимость приобретенная в счет кредита банка); морской
залог (требования связанные с работой на судне по МН Конвенции); в силу
договора (существенные условия: предмет, его оценка, размер и срок
исполнения обязательства, указание стороны, у которой находится заложенное
имущество).
Виды залога: а) Заклад – предполагает передачу заложенного имущества
залогодержателю (как правило, движимого имущества). При этом важно, что
«заимодавец, приобретая в свои руки заложенную вещь, не владеет ею и не
пользуется, но только удерживает ее у себя, становится ее оберегателем, следовательно, должен сохранить ее в целости под собственную
ответственность». Залогодатель имеет право требовать возвращения вещи по
исполнению обязательства, в т.ч. и досрочном. Действующим законодательством
сфера применения заклада сужена и распространяется в основном на ЦБ; б)
Залог без передачи имущества залогодержателю – это доминирующая форма
залога, т.к. в принципе по действующему законодательству заложенное
имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором.
Залогодатель сохраняет право пользоваться заложенным НД имуществом в
соответствие с его назначением, а условия договора об ипотеке, ограничивающие это право залогодателя, признаются ничтожными.
Подвиды залога: а) ипотека – залог недвижимости, ЦБ и имущественных прав;
б) залог товаров в обороте; залог вещей в ломбарде; г) твердый залог –
оставление залога у залогодателя с наложением знаков свидетельствующих о
залоге («под замком и печатью залогодержателя»).
Поручительство.По договору поручительства поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства
полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также для
обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем. Договор
поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора поручительства. При
неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательств поручитель
и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором
поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность. Поручитель
вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы
представит должник. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят
права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как
залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требования
кредитора. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им
обязательства; с переводом на другое лицо долга по обязательству, если
поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника; если
кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником
или поручителем; по истечении срока, на который оно дано.
22Банковская гарантия.
В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая
организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное
обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с
условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по предоставлении
бенефициаром письменного требования об уплате.
Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его
обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). За выдачу
банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение.
Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту
не может быть передано другому лицу.
Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи.
По получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить
об этом принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к
нему документами. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с
приложенными к нему документами в разумный срок и проявить разумную
заботливость, чтобы установить, соответствует ли это требование и
приложенные к нему документы условиям гарантии.
23. Заключение договора
1. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в
подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным
условиями договора,
Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить
договор) одной из сторон и ее акцепта (принятие предложения) другой
стороной (ст. 432 ГК). Договор считается заключенным в момент получения
лицом, направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК).
2. Оферта - адресованное одному или нескольким конкретным лицам
предложение, которое содержит все существенные условия договора и выражает
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с
адресатом, которым будет принято предложение.
Возможна и публичная оферта, которая отличается тем, что в ней выражена
воля лица заключить договор с любым, кто отзовется (например, предложение
заключить публичный договор).
Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если
извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой
офертой, оферта считается неполученной.
Оферта, полученная адресатом, не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо
не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой она была
сделана.
3. Акцепт - это ответ лица, которому адресована оферта о ее полном и
безоговорочном принятии.
Акцепт может быть совершен лицом, получившим оферту, путем выполнения в
срок, установленный для ее акцепта, указанных в ней действий (отгрузка
товара, выполнение работ и т. д.), если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. Молчание по общему правилу
не признается акцептом (ст. 438 ГК).
Если в договоре не указано место его заключения, договор признается
заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического
лица, направившего оферту.
4. Закон предусматривает случаи, когда заключение договора является
обязанностью одной из сторон (ст. 445 ГК). Это касается публичного договора
(ст. 426 ГК), договора присоединения (ст. 428 ГК), предварительного
договора (ст. 423 ГК) и некоторых других.
Ст. 445 определяет порядок заключения таких договоров, а также
предусматривает возможность определения их условий в судебном порядке.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, заключение
которого для нее обязательно, может быть принуждена к его заключению судом.
На ней также лежит обязанность возместить причиненные Другой стороне
убытки.
5. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен
путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги
Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на
аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу
- лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной
организатором торгов, предложило лучшие условия.
Торги могут быть открытыми (допускается участие любого лица) и закрытыми
(допускаются только специально приглашенные лица).
Торги, в которых участвовал только один участник, признаются
несостоявшимися.
. Основания изменения и расторжения договора
1. Основаниями изменения и расторжения договора являются:
- соглашение сторон, если иное не предусмотрено законом или договором;
- судебное решение по требованию одной из сторон.
2. Суд выносит решение об изменении и расторжении в следующих случаях:
• при существенном нарушении договора другой стороной (существенным
признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что
была вправе рассчитывать при заключении договора);
• при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении договора; в этом случае необходимо наличие следующих условий:
- в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого
изменения не произойдет;
- изменение вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла
преодолеть, несмотря на проявленные заботливость и осмотрительность;
- исполнение договора без изменения его условий нарушило бы соответствующее
договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для
заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишилась бы того, на что вправе была рассчитывать при заключении договора;
- из обычаев делового оборота или из существа договора не вытекает, что
риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона;
• иные основания, установленные законом или договором (например, односторонний отказ от договора поручительства).
Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в той же
форме, что и договор.
3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном
виде, а при расторжении - прекращаются с момента заключения соглашения
(если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора) или
вступления в законную силу решения суда.
24. Понятие и виды договора купли-продажи
1. Договор купли-продажи - это договор, по которому одна сторона (продавец)
обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенную сумму (цену).
Предмет договора купли-продажи - любые не изъятые из оборота вещи, находящиеся в собственности продавца, либо вещи, которые еще только будут
созданы или приобретены продавцом.
Договор купли-продажи является консенсуальным, двусторонним, возмездным.
Общие нормы о договоре купли-продажи применяются также к купле-продаже
ценных бумаг и валютных ценностей, если законом не установлены специальные
правила их купли-продажи. Если иное не вытекает из содержания или характера
имущественных прав, то и к их купле-продаже применяются общие нормы о
договоре купли-продажи.
2. Договор купли-продажи регулируется главой 30 ГК «Купля-продажа», а также
другими законами (например. Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1
от 7 февраля 1992 года в редакции ФЗ РФ от 17 декабря 1999 года № 212-ФЗ), указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными
актами отдельных министерств и ведомств, обычаями делового оборота.
Ряд вопросов купли-продажи (заключение, цена и пр.) регулируется также
нормами общих положений Части первой ГК РФ об обязательствах и договорах.
Общие положения о договоре купли-продажи применяются к отдельным его видам
(розничная купля-продажа, поставка, поставка для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия), если иное не предусмотрено правилами ГК об этих видах договоров.
3. Виды договора купли-продажи:
• розничная купля-продажа;
• поставка;
• поставка для государственных нужд;
• энергоснабжение;
• продажа недвижимости;
• продажа предприятия.
Критерии разграничения видов договора купли-продажи:
• стороны договора;
• цель приобретения товара;
• объект договора.
1. Существенные условия договора купли-продажи:
• наименование товара;
• количество товара.
2. Продавец обязан передать покупателю товар в надлежащем количестве.
Количество товара определяется сторонами в натуральном выражении (метрах, штуках, тоннах и иных единицах измерения) либо в денежном выражении.
Условие о количестве товара считается согласованным также и в случае, когда
договор не содержит его точного определения, однако устанавливает порядок
определения количества товара, подлежащего передаче.
При передаче продавцом меньшего количества товара, чем предусмотрено
договором, покупатель вправе:
• потребовать передачи недостающего товара;
• отказаться целиком от переданного товара.
В случае передачи большего количества товара, чем предусмотрено договором, покупатель обязан уведомить продавца о нарушении договора и вправе:
• отказаться от излишне переданного товара;
• принять излишне переданный товар, если продавец не распорядился им в
разумный срок.
3. Продавец обязан поставить покупателю товар в надлежащем ассортименте.
Ассортимент - это перечень товаров определенного наименования, различаемых
по отдельным признакам (вилам, моделям, размерам, цветам и пр.), с
указанием количества подлежащих передаче товаров каждого вида.
Если в договоре нет условия об ассортименте, хотя из наименования товаров
следует, что они подлежат передаче в ассортименте, продавец вправе:
•самостоятельно определить ассортимент товаров, исходя из известных ему
потребностей покупателя;
•отказаться от исполнения договора.
При нарушении продавцом условия об ассортименте покупатель вправе не
принять и не оплачивать товар, переданный не в ассортименте.
4. Продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества. Качество
товара устанавливается:
• в договоре купли-продажи;
• в отношении некоторых товаров условие о качестве определено
законодательно в государственных стандартах (ГОСТ), отраслевых стандартах
(ОСТ) и пр. В этом случае стороны могут лишь увеличить требования к
качеству товаров в договоре, но не уменьшить;
• при отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан
передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого
рода обычно используется. Если продавцу известны цели приобретения товара
покупателем, он обязан передать покупателю товар, пригодный для
использования в этих целях. Товар, переданный покупателю, должен
соответствовать условию о качестве в момент передачи покупателю, а также в
пределах разумного срока после передачи. Продавец вправе предоставить
покупателю дополнительную гарантию качества товара (п. 2 ст. 470 ГК
«Гарантия качества товара»).
При нарушении продавцом условия о качестве товара покупатель вправе
требовать:
• соразмерного уменьшения покупной цены;
• безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо
проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков)
покупатель вправе:
• отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за
товар денежной суммы;
• потребовать замены товара.
5. Если иное не установлено договором и не вытекает из характера товара, продавец обязан затарить и (или) упаковать товар:
• в соответствии с условиями договора;
• в соответствии с обязательными требованиями нормативных актов;
• если в договоре нет условия о таре и (или) упаковке, то способом
обеспечивающим сохранность товара такого рода при обычных условиях хранения
и транспортировки.
В случае нарушения продавцом требовании о таре и (или) упаковке покупатель
вправе:
• потребовать затарить и (или) упаковать товар;
• потребовать заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку;
• предъявить требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего
качества (ст. 475 ГК «Последствия передачи товара ненадлежащего качества»).
6. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям
договора о комплектности, а если договором предусмотрена передача товаров в
комплекте, то передать все веши, включенные в комплект.
Комплектность характеризует товар как сложную вещь, состоящую из однородных
самостоятельных вещей, которые образуют единое целое, предполагающее их
использование по общему назначению (например, гарнитур мебели). Комплект
товаров не образует единой сложной вещи, а предполагает согласованный
сторонами набор различных как однородных, так и разнородных вещей.
В случае нарушения продавцом условия о комплектности товара или о комплекте
товаров покупатель вправе потребовать:
• соразмерного уменьшения покупной цены;
• доукомплектования товара в разумный срок.
Если продавец в разумный срок не доукомплектовал товар, то покупатель
вправе:
• потребовать замены товара на комплектный:
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной
денежной суммы.
24.Понятие и значение договора купли-продажи.
ДКП -- дог-р, по кот. одна сторона (продавец) обязуется передать имущ-во в
собств-ть др. стороне (покупателю) , кот. обязана уплатить за него опред.
ден. сумму
Разновидности купли-продажи:
розничная, поставка, поставка товаров для гос. нужд, контрактация, энероснабжение,продажа недвижимости и продажа предпр-я.
ДКП явл. консенсуальным, поскольку считается заключенным с момента, когда
стороны достигли соглашения по всем существенным условиям.
Наличие субъективн. прав и обяз-тей у обеих строн ДКП позволяет его хар-ть
как взаимный.
Эл-ты ДКП:
1) строны ДКП ( продавец и покупатель).
2) предмет (товар)
3) цена дог-ра
4) срок
5) форма
Порядок заключения ДКП регулируется общими нормами главы 28 ГК. Однако для
отдельных разновидностей купи-продажи з-н устанавливает особые правила. (н-
р, дог-р розничной купли-продажи.
Дог-р розничной купли-продажи.
ДРКП -- дог-р, по кот. продавец обязуется передать покупателю вещь для
использования, не связанного с предпринимат. деят-тью.
Эл-ты ДРКП:
1) продавец -- предприниматель, осущ-щий продажу товароов в розницу
2) предмет - любые вещи, изъятые из оборота,
3) цена
4) срок
5) покупатель
Содержание ДРКП:
1. Обяз-ти продавца сост. в передаче покупателю товара :
-- в опред. месте
-- со всеми принадленжными док-тами
- в согласованном кол-ве и ассортименте
-- соотв. комлектности
- установленного кач-ва
-- свободными от прав третьих лиц
- - в надлежащей упаковке и таре
2. Обяз-ти покупателя:
-- оплата товара
-- право обмена купленного товара
Виды ДРКП:
1. По месту исполнения дог-ра :продажа на дому у покупателя и в торговом
заведении
2, По времени передачи товара:
по предварит. заказам и с немедленной передачей товара
3, По спосробу вручения товара:
ч-з автоматы, путем самообслуж-я, обычн. продажа.
4, По сроку оплаты товара:
дог-р с предварит. оплатой и оплатой в кредит
5. По обяз-ти доставки товара:
собяз-вом доставки покупателю и без такового.
25 Заключение договора поставим
1. К отношениям сторон по заключению договора поставки применяются общие
положения о свободе договора, и понудить лицо к заключению договора
поставки можно только в случаях, специально предусмотренных в законе
(например, поставщик, занимающий доминирующее положение на рынке, не вправе
отказаться от заключения договоров с потребителями при наличии возможности
производства или поставки продукции).
2. Стороны вправе по своему соглашению обратиться в суд для разрешения
спора об условиях договора, возникшего при заключении договора поставки.
Если такого соглашения нет, суд вправе разрешить спор, только если одна из
сторон в соответствии с законом обязана заключить договор. В этом случае
суд также вправе обязать сторону, уклоняющуюся от заключения договора, заключить его.
3. Если при заключении договора между сторонами возникли разногласия по
отдельным условиям, сторона, предложившая заключить договор и получившая от
другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в
течение тридцати дней со дня получения этого предложения (если иной срок не
установлен законом или соглашением сторон) принять меры по согласованию
соответствующих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об
отказе от заключения договора. Несмотря на то что между сторонами еще нет
никаких договорных отношений, сторона, получившая предложение по
соответствующим условиям договора, но не принявшая мер по согласованию
условий договора поставки и не уведомившая другую сторону об отказе от
заключения договора, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от
согласования условий договора. Такими убытками могут быть, в частности, расходы, произведенные другой стороной для организации исполнения договора
по истечении тридцати дней после получения стороной, предложившей заключить
договор, протокола разногласий по отдельным условиям договора.
4. При заключении долгосрочного (более года) договора поставки в нем, наряду с обычными условиями о количестве, ассортименте, цене и пр., обычно
предусматриваются условия о сотрудничестве сторон: об улучшении качества и
ассортимента товаров, производстве шефмонтажа оборудования и т. п. Часто в
долгосрочных договорах поставки оговаривается только общее количество
поставляемого товара, а количество товара, передаваемого в отдельный период
поставки, согласуется сторонами в процессе исполнения договора.
5. Форма договора поставки определяется в соответствии с общими положениями
о форме сделтси, поэтому чаще всего договор поставки заключается в простои
письменной форме.
Обычно договор поставки состоит из:
самого текста договора;
спецификации (спецификациях), в которой конкретизируется ассортимент и
количество товара. К договору поставки могут прилагаться:
протокол согласования цены;
график поставки товаров (декадный, суточный и пр.);
отгрузочная разнарядка (указание покупателя об отгрузке товара не ему, а
непосредственно указанному им покупателю).
Исполнение договора поставки
1. Количество и наименование товара - существенные условия договора
поставив. Эти условия регламентируются общими положениями о купле-продаже.
В долгосрочном договоре поставки может быть определено только общее
количество и групповой ассортимент поставляемых товаров, а количество
товаров в отдельной партии и их развернутый ассортимент может
устанавливаться в прилагаемых к договору спецификациях. Качество и
комплектность поставляемых товаров регламентируются общими положениями о
купле-продаже.
2. Условие о сроке не является существенным для договора поставки, и при
его отсутствии в договоре применяются правила его определения, установленные ст. 314 ГК «Срок исполнения обязательства). Если в договоре, предусматривающем поставку товара отдельными партиями, не указаны периоды
поставки, поставка осуществляется помесячно равными партиями.
Период поставки - это промежуток времени в пределах срока действия
договора, в течение которого производится поставка предусмотренной
договором партии товара.
Досрочная поставка товара допускается только с согласия покупателя.
Досрочно поставленные товары зачитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.
Покупатель вправе отказаться от принятия товаров, поставка которых
просрочена, письменно уведомив об отказе продавца, если иное не установлено
договором.
Поставщик обязан отгрузить товар покупателю либо лицу, указанному в
договоре в качестве получателя. Если договором предусмотрено право
покупателя давать поставщику указания об отгрузке товаров получателям
(отгрузочные разнарядки), поставщик обязан отгрузить товар указанным в
отгрузочной разнарядке получателям. Покупатель обязан предоставить
поставщику отгрузочные разнарядки в указанный в договоре срок, а если срок
в договоре не указан- не позднее чем за тридцать дней до наступления
периода поставки. В случае неисполнения покупателем этой обязанности
поставщик вправе:
• отказаться от исполнения договора;
• потребовать оплаты товара.
3. Покупатель обязан принять товар, переданный в соответствии с законом и
условиями договора поставки. При невыполнении покупателем этой обязанности
поставщик вправе потребовать оплаты товара.
Покупатель обязан совершить все необходимые действия по принятию товара, предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором или обычаями
делового оборота (например, принятие груза, доставленного железнодорожным
транспортом, предусматривается Транспортным уставом железных дорог).
Покупатель обязан осмотреть товар и проверить его количество и качество. О
всех недостатках товара покупатель должен незамедлительно сообщить
поставщику.
Если покупатель вправе в соответствии с законом, иными правовыми актами или
договором отказаться от принятия товара (например, товар поставлен
досрочно), он обязан принять товар на ответственное хранение, а поставщик
должен незамедлительно забрать товар. В случае неисполнения поставщиком
своей обязанности забрать товар покупатель вправе:
• реализовать товар с передачей вырученной суммы поставщику либо отправить
товар поставщику;
• потребовать возмещения расходов на ответственное хранение товара, его реализацию или возврат продавцу.
Цена товара и порядок расчетов по договору поставки определяются в
соответствии с общими положениями о купле-продаже.
Покупатель (получатель) обязан возвратить поставщику многооборотную тару и
средства пакетирования, в которых был передан товар, если иное не
предусмотрено договором. Прочая тара по общему правилу возврату не
подлежит.
4. Особенности исполнения договора поставки:
1) обязанность поставщика восполнить недопоставку. Поставщик, допустивший
недопоставку товара в отдельном периоде поставки, обязан восполнить
недопоставленное количество товара в следующем периоде в пределах срока
действия договора, если иное не предусмотрено договором. В случае, когда
товары отгружаются в соответствии с договором поставки нескольким
получателям (например, по разным отгрузочным разнарядкам), товары, поставленные одному получателю сверх установленного количества, не
засчитываются в счет покрытия недопоставки товаров другому получателю. Не
засчитывается в счет покрытия недопоставки товаров одного наименования
поставка в большем, чем предусмотрено договором, количестве товаров Другого
наименования, входящих в тот же ассортимент. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется:
• по соглашению сторон;
• при отсутствии соглашения недопоставка восполняется в ассортименте, установленном для того периода, когда была допущена недопоставка;2)
установленный порядок погашения однородных обязательств в случае, когда
поставщик осуществляет поставку одинаковых товаров покупателю по нескольким
договорам. В этом случае при недопоставке либо неполной оплате товара
исполненным считается договор, указанный соответственно поставщиком или
покупателем, а если таких указаний нетто договор, срок исполнения по
которому наступал раньше. В случае наступления срока исполнения нескольких
договоров одновременно исполнение засчитывается пропорционально в погашение
обязательств по всем договорам.
5. Ответственность по договору поставки в основном регламентируется общими
положениями о купле-продаже, но существуют следующие особенности:
1) покупатель вправе предъявить требования, предусмотренные статьей 475 ГК
«Последствия передачи товара ненадлежащего качества», при нарушении
поставщиком условий договора о качестве и комплектности товара, только если
поставщик незамедлительно после получения уведомления о допущенных
недостатках не заменит недоброкачественный товар либо не доукомплектует
его;
2) если поставщик допустил недопоставку, либо своевременно не заменил
недоброкачественный товар или не доукомплектовал его, покупатель вправе
приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика
всех разумных и необходимых расходов на их приобретение (например, разницу
в цене);
3) неустойка за недопоставку или просрочку поставки товара взыскивается до
фактического исполнения обязательства в пределах срока действия договор
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинение сказка, 2 класс изложение.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата