Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений
| Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
| Теги реферата: решебник, шпаргалки по математике
| Добавил(а) на сайт: Валентина.
Предыдущая страница реферата | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Следующая страница реферата
Преимущественным правом наследования этих вещей пользуются законные наследники, проживавшие совместно с наследодателем не менее одного года до его смерти. Здесь имеются в виду те наследники, которые проживая совместно с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. Так, если совместно с наследодателем проживал брат, то при наличии наследников первой очереди он к наследству не призывается, но предметы обычного домашнего обихода остаются за ним.
Указанные предметы наследники, проживавшие совместно с наследодателем не менее одного года до его смерти, наследуют сверх той доли, которая причитается им по закону. Если такие наследники отсутствуют, то предметы обычной домашней обстановки и обихода включаются в общее наследственное имущество. Указанный порядок может быть изменен завещанием.
Под совместным проживанием понимается не только проживание в одной квартире или в одном доме, принадлежащем на праве личной собственности, но и ведение общего хозяйства с наследодателем, в результате которого наследники из семьи наследодателя могли пользоваться предметами обычной домашней обстановки.
Ни Основы, ни ГК не дают перечня предметов обстановки и обихода. К
вещам данной категории следует отнести такие, которые необходимы людям для
удовлетворения бытовых нужд. В нотариальной практике не относят к предметам
обычной домашней обстановки и обихода: вещи, применяемые для
профессиональной деятельности (библиотека ученого, инструменты врача, пишущая машинка, инструменты музыканта и др.); предметы роскоши (изделия из
драгоценных металлов, драгоценные камни, дорогостоящая мебель, автомобиль, старинные золотые и серебряные монеты, дорогие ковры, картины и др.)Иск
Макарова В. к Сёминой К. о признании права наследования предметов обычной
домашней обстановки. Истец проживал с Семиным В.В. (отцом ответчицы) с 1997
года до его смерти июнь 1999 года. Все имущество по завещанию перешло к
Макарову и Семиной в равных долях спор возник из-за мебели и бытовой
техники принадлежавших Семину В.В. Семина К требовала их раздела поровну.
суд пришел к выводу что вышеуказанные предметы являются предметами обычной
домашней обстановки и преимущественное право наследования имеет Макаров
В.[36]
Спор о том, является конкретная вещь ценностью или предметом домашней
обстановки, решается судом. При решении вопроса о том, что является
предметами обычной домашней обстановки, необходимо руководствоваться
Постановлением Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 года N2 “О
некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании”, где
разъясняется, что спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество
следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных
обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные предметы, а
также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не
могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и
обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о
художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу
которого возник спор, суд может назначить экспертизу.
Такие понятия, как доля в уставном капитале, доля в складочном капитале, вклад в складочный капитал – новые виды наследственного имущества, которые появились в последние годы в России.
В связи со смертью учредителя (участника) хозяйственного товарищества или общества необходимо внести изменения в учредительные документы, зарегистрировать их в государственном реестре, так как права наследодателя переходят к его наследникам в порядке, предусмотренном законом.
Для реализации права наследования важно определить состав
наследственного имущества. Необходимо учитывать следующее. “При образовании
хозяйственных товариществ и обществ его учредители (участники) вносят свой
вклад в имущество этих коммерческих организаций. Вкладом могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные или иные права, имеющие денежную
оценку. Имущество, созданное за счет вкладов участников, принадлежит на
праве собственности хозяйственным товариществам и обществам. Состав этого
имущества и его стоимость могут изменяться в процессе деятельности
коммерческих организаций. Из объявленной же стоимости вкладов участников
хозяйственных товариществ и обществ составляется их уставной (складочный)
капитал, который разделен на доли, принадлежащие учредителям (участникам).
Размер доли каждого участника в уставном (складочном) капитале – величина
хотя и условная, но постоянная и закрепленная в учредительных документах.
Участники хозяйственных товариществ и обществ в процессе совместной
деятельности могут изменять размеры своих долей, но тогда эти изменения
должны быть отражены в учредительных документах и зарегистрированы в
установленном порядке.” [37]
Приняв наследство, наследники либо сами ставятся участниками
хозяйственного товарищества или общества, либо приобретают право лишь на
получение действительной стоимости доли уставного (складочного) капитала.
Станут или нет наследники участниками коммерческой организации зависит не
только от желания самих наследников, но и от того, каким образом решен
вопрос о переходе доли уставного (складочного) капитала к наследникам в
действующем законодательстве и учредительных документах этой организации.
В тех случаях, когда уставом общества предусмотрена необходимость получить согласие участников общества на переход доли к наследникам, такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам общества или в течение иного определенного уставом общества срока получено письменное согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников общества.
Согласно пункту 6 статьи 93 ГК РФ - если в учредительных документах предусмотрено, что переход доли к наследникам допускается только с согласия остальных участников общества, то наследникам может быть и отказано в переходе доли, но с обязательством выплаты действительной стоимости доли уставного капитала на день выплаты, или выдать на эту сумму имущество в натуре. Это могут быть и товарно-материальные ценности, и денежные средства. Порядок и условия такой компенсации определяются учредительными документами общества. При этом сама доля умершего переходит к обществу, которое согласно пункту 5 статьи 93 ГК РФ обязано либо распределить ее между оставшимися участниками или третьими лицами, либо уменьшить свой уставный капитал.
При отказе участников общества в согласии на переход доли к наследникам, если такое согласие необходимо доля переходит к обществу. При этом общество обязано в течение одного года с момента перехода доли к обществу (если меньший срок не предусмотрен уставом) выплатить наследникам умершего участника общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за
счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его
уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество
обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму (статья 23
Закона РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”)
Такой же порядок перехода доли уставного капитала к
наследникам умершего участника общества с дополнительной ответственностью
(пункт 3 статьи 95 ГК РФ).
“Особого внимания заслуживает вопрос о праве потенциальных наследников умершего учредителя общества на участие в управлении делами общества, в частности, на решение вопросов реорганизации общества до того момента, как они получат удостоверенное нотариальным органом свидетельство о праве на наследство. Решение этого вопроса становится особенно важным потому, что в силу пункта 1 статьи 92 ГК РФ общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано только по единогласному решению всех его участников.”[38]
Статья 546 ГК РСФСР предусматривает два способа принятия наследства:
путем предъявления нотариальному органу по месту открытия наследства
заявления о его принятии; путем фактического вступления в его владение
(осуществление любых действий по управлению, распоряжению и пользованию
наследственным имуществом). При этом указанные действия должны быть
осуществлены в течении шести месяцев со дня открытия наследства.
“Таким образом, наследники умершего члена общества вправе, не
дожидаясь истечения шестимесячного срока, вступить в фактическое владение
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которое, тем не менее, не означает появления у них прав на участие в общем
собрании участников общества с ограниченной ответственностью для решения
вопросов о преобразовании общества в другую организационно-правовую форму.
Объясняется это, прежде всего, тем, что до выдачи нотариальным органом
свидетельства о праве на наследство нельзя с уверенностью утверждать, что
именно фактический владелец доли умершего участника общества с ограниченной
ответственностью будет наследовать его долю в уставном капитале и тем самым
претендовать на право включения в состав участников общества с ограниченной
ответственностью.” [39]
Говорить об этом однозначно не представляется возможным, так как наследники умершего участника вступят в свои законные права только спустя шесть месяцев после смерти наследодателя.
В проекте части Ш ГК РФ в состав наследства участника общества с
ограниченной ответственностью или общества с дополнительной
ответственностью входит доля этого участника в уставном капитале общества, если уставом общества не предусмотрено, что такой переход доли к
наследникам допускается только с согласия остальных участников общества.
Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества выплатить
наследникам ее стоимость в установленном порядке (статья 1218).
Наследники акционеров акционерных обществ наследуют доли
уставного капитала, выраженного акциями. Акция – это ценная бумага, которая
также является объектом собственности. Акция подтверждает право акционера
участвовать в управлении обществом (за исключением привилегированных
акций), в распределении прибыли общества, в получении доли имущества
общества пропорционально его вкладу в уставной капитал в случае ликвидации
АО. Свободно обращающиеся ценные бумаги, как и акции обществ открытого
типа, могут быть переданы по наследству. В завещании достаточно указать их
номера, в случае отсутствия завещания ценные бумаги переходят по
наследству, как и любое другое имущество.
Здесь важен не сам факт передачи данного вида ценных бумаг по наследству, а возможность реализации наследниками умершего перешедших к ним в порядке наследственного правопреемства прав акционеров.
При принятии наследства новый собственник должен переоформить акции на
свое имя в реестре (списке) акционеров соответствующих акционерных обществ.
Согласно российскому законодательству основное доказательство того, что он
является акционером АО, - это выписка из реестра акционеров. Дело в том, что акции существуют не только в наличной (в виде ценных бумаг), но и
безналичной форме – в виде записей на счетах (так называемые счета “депо”).
В таком случае факт владения акциями подтверждает выписка из реестра
акционеров. Многие АО вообще не выпускают акции, т.к. это очень
дорогостоящее дело, и вместо акций выдают сертификат или свидетельство (или
выписку из реестра акционеров), которые подтверждают право собственности на
акции.
Не сложно представить ситуацию, когда обладатель акций умирает как раз накануне общего собрания акционеров. Право собственности наследников умершего акционера на акции еще не оформлено (так как свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 6-месячного срока со дня открытия наследства), и, следовательно, в реестре акционеров отсутствует запись о том, что эти акции в порядке наследственного правопреемства принадлежат теперь кому-либо из наследников умершего. Возникает вопрос, как будут учитываться эти акции и кому будет принадлежать право голоса умершего акционера?
В юридической литературе можно найти мнения юристов на эту тему, которые, однако, не ссылаясь на конкретные нормы закона, сходятся во мнении, что до выдачи нотариальной конторой свидетельства о праве на наследство и внесения на этом основании в реестр акционеров акционерного общества имени нового собственника эти акции участия в голосовании не принимают[40]. Данное разрешение вопроса может быть и правильно в той ситуации, когда количество принадлежащих наследодателю акций невелико. Но что делать в случае, если умерший являлся собственником большого пакета акций акционерного общества и при голосовании на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня его голоса играют существенную роль в судьбе того или иного принимаемого решения?
Хорошо, если в этом случае есть лишь единственный наследник по закону и по завещанию, который обращается в нотариальный орган с заявлением о принятии наследства, тем самым фактически вступая во владение наследственным имуществом, что порождает переход права собственности на это имущество в порядке статьи 546 ГК РСФСР. Но если наследников несколько?
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат сша, изложение 8 класс.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Следующая страница реферата