Наследственное право
| Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
| Теги реферата: социальные реферат, диплом формирование
| Добавил(а) на сайт: Данила.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата
Наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем
наследование по завещанию. Почему? Причин, думаю, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после
смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права.
Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие
родственники наследодателя. Вторая причина, видимо, в том, что смерть
всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить
завещание. Третья причина - чисто психологическая. Для некоторых составить
завещание, как бы заглянуть за «черту», что порою сделать не так легко.
Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт
остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с
наследованием по завещанию.
Наследование по завещанию.
В соответствии с ч. 1 ст. 534 ГК РСФСР каждый гражданин может оставить по
завещанию все свое имущество или часть его (не исключая и предметов обычной
домашней обстановки и обихода) одному или нескольким гражданам, как
входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также
юридическим лицам или государству. Заметим, что в силу этой же статьи
Гражданского кодекса наследодатель вправе в завещании лишить права
наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону.
Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по
завещанию, вместе с тем не содержит определения самого понятия «завещание».
В нашей цивилистической литературе наиболее распространено определение
завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего на
распределение имущества между лицами, названными завещателем своими
наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.
Завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание – односторонняя сделка, носящая строго личный характер. При этом важно отметить, что завещание является, по выражению П.С. Никитюка[3], единоличной сделкой, т.е. может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление или более лиц, то оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснению отдела нотариата Министерства юстиции РФ «государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц». Надо отметить, что завещать можно только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Исходя из выше сказанного, можно сказать, что завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связано с какими бы то ни было «встречными условиями». Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.
Коллизии связанные с наследством.
Надо отметить то, что до этого речь шла о праве на наследство, а сейчас она пойдет о трудностях в способах реализации этого права.
Особенности в том, что до открытия наследства все наследство принадлежало одному лицу – наследодателю, а после его смерти, если есть несколько наследников, - то, соответственно, появляется и несколько собственников этого имущества.
Возникающее в результате наследственного правопреемства право совместной собственности наследников можно прекратить путем раздела наследственного имущества. До этого момента наследники, являясь собственниками унаследованных вещей, остаются сокредиторами должников наследодателя, содолжниками его кредиторов. Разумеется, кроме случаев, когда наследственное имущество разделено самим завещателем в тексте завещания.
В соответствии со ст. 559 ГК РСФСР наследственное имущество делится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с причитающимися им долями. При не достижении соглашения раздел производится в судебном порядке.
Из содержания статьи 559 ГК РСФСР следует сделать вывод о том, что возможны три вида (способа) раздела наследственного имущества: 1) самими наследниками без постороннего вмешательства; 2) нотариальный; 3) судебный.
В то же самое время возникают очень много коллизий, связанных с некоторыми
неточностями, неопределенностями, дополнениями и противоречиями в нашем
Российском законодательстве и Международном праве.
Российское законодательство.
За последние годы произошли существенные изменения в правовом регулировании отношений, связанных с землей, с осуществлением индивидуальной трудовой деятельности в сельском хозяйстве, с крестьянским (фермерским) хозяйством, с подсобным хозяйством в сельской местности и т.д., и т.п. Например, новое законодательство «молчит» относительно института колхозного двора. Поэтому в юридической науке существует мнение о фактической утрате юридической силы тех норм закона, в частности, Гражданского кодекса РСФСР, которые были посвящены колхозному двору и наследованию в колхозном дворе.
Проанализируя целый ряд нормативных актов судебной системы как СССР, так и
Российской Федерации, касающихся наследования, хотелось бы остановится и
выделить несколько, на мой счет, самых принципиально важных в судебной
практики.
Международное правовое регулирование.
Число наследственных дел с иностранным элементом во второй половине ХХ века
все время увеличивалось, что явилось косвенным последствием миграции
населения во всем мире в конце прошлого и начале нынешнего века.
Переселенцы часто связаны родственными отношениями с отдельными гражданами
страны своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о
наследовании.
Разнообразие практики в этой области и сложности, возникающие при разрешении конкретных наследственных дел, объясняются значительными различиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области наследственного права. Это проявляется в том, что в разных странах неодинаково определяется круг наследников по закону и по завещанию; устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределения наследственного имущества и т.д.
Коллизионные вопросы наследования регулируются обычно внутренним
законодательством государств. Многосторонние соглашения в этой области есть
лишь по отдельным вопросам. Таким соглашением является Конвенция о коллизии
законов в отношении форм завещания от 5 октября 1961 года. На
дипломатической конвенции в Вашингтоне 26 октября 1973 года была принята
многосторонняя Конвенция о форме международного завещания. Вопросы
наследования регулируются также в двухсторонних договорах о правовой помощи
по гражданским, семейным и уголовным делам и в многосторонней Конвенции
стран СНГ о правовой помощи от 22 января 1993 года.
Заключение.
Изучая юридическую литературу, юридическую научную литературу, нормативные акты и многое другое, хотелось бы отметить то разнообразие мнений, суждений и предложений буквально по каждому вопросу наследственного права.
При всей очевидной важности рассматриваемого института наследственного
права ни законодательство, ни ученые – цивилисты не выработали четкого
перечня предметов обычной домашней обстановки и обихода или хотя бы
критериев, по которым ту или иную вещь следовало бы относить к предметам
роскоши (наследуемым в обычном порядке) или же к предметам обычной
обстановки. Таким критерием должно быть потребительское назначение вещи.
Другими словами, если та или иная вещь служила удовлетворению повседневных
потребностей как наследодателя, так и совместно с ним проживающих
наследников, то она должна быть отнесена к этой особой категории имущества.
Представляется, что этот критерий является единственно допустимым. Нельзя
согласиться с позицией тех авторов, которые считают важнейшим критерием
(или хотя бы вообще придают какое – либо значение) стоимость вещи. В
литературе по наследственному праву встречаются высказывания, согласно
которым не относятся к предметам обычной домашней обстановки и обихода
мебель из особо ценных пород древесины (например, карельской березы), картины и другие произведения искусства[4], дорогие ковры, уникальные
вещи[5]. Руководствуясь критерием потребительского назначения предметов
домашней обстановки и обихода, следует признать то, что роскошью не
является то, что есть у очень многих. Весьма спорным остается утверждение, что картины и другие предметы искусства всегда относятся к категории особо
ценных вещей и не наследуются в порядке, предусмотренном для предметов
домашней обстановки и обихода. Действительно, картины кисти известных
мастеров, иные авторские произведения искусства следует считать имуществом, не относящимся к «обычному». Однако большое количество квартир украшено
различного рода произведениями искусства: чеканка, гравюры, литографии, ковры ручной работы, художественные изделия народных промыслов и т.д. Эти
вещи нельзя однозначно причислять к предметам роскоши. Не менее важен
вопрос о порядке наследования домашних библиотек.
Не все юристы одобряют существующий особый правовой режим вкладов.
Действительно, чем можно объяснить, например, что обязательная доля
выделяется из предметов обычной домашней обстановки и обихода, а из
«завещанных» вкладов нет? Или еще: представим себе ситуацию, когда
гражданин, взяв в долг у приятеля деньги на приобретение автомобиля, внес
их на свой вклад, ранее «завещанный» кому-то, и неожиданно скончался.
Никакого наследственного имущества после смерти не оказалось. Только этот
вклад. Казалось бы очевидным, по крайней мере с позиции здравого смысла, что приятель умершего, давший в долг деньги, имеет право их получить за
счет этого вклада. Но нет! Действующий особый правовой режим вкладов, в
отношении которых имеется завещательное распоряжение вкладчика, лишает его
такой возможности.
Очень спорный и на мой взгляд непродуманный вопрос, который имеет место при наследовании по закону, когда наследственная масса состоит исключительно или в основном из предметов обычной домашней обстановки и обихода. Почему несовершеннолетний ребенок или же иное лицо, относящееся к категории необходимых наследников, ничего не получает по наследству, если наследственная масса состоит из предметов обычной домашней обстановки и обихода и имеется другой наследник, проживающий в отличие от данного лица совместно с наследодателем!? На этот вопрос трудно дать ответ. А ведь именно такое положение, основанное на правилах ст. 533 ГК РСФСР, и приводит к указанной коллизии при наследовании.
На сегодняшний день в наследственном праве накопилось много проблем. Эти проблемы чаще всего связаны с тем, что за последнее десятилетие возникло много новых объектов права собственности. Ряд проблем наследования возникает и в связи с участием граждан в различных хозяйственных обществах и товариществах. Необходимо и усовершенствование института обязательной доли в условиях появления частной собственности.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: доклад на тему животные, доклад африка.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата