Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву
| Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
| Теги реферата: реферат на тему наука, шпоры по праву
| Добавил(а) на сайт: Чуринов.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата
Кроме того, у судов возникли вопросы при применении нового законодательства, значительно расширившего круг объектов, которые могут находиться в собственности граждан и, следовательно, переходить по наследству.
В целях устранения имеющихся недостатков и обеспечения единообразия судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет:
1. При рассмотрении дел о наследовании судам следует иметь в виду, что
круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав
наследственного имущества определяются законодательством, действующим на
день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально
указанные в законе. Например, когда наследство до 1 октября 1964 г. не было
принято наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила ст. 527-561 ГК РСФСР, введенного в действие с 1 октября
1964 г.1
В том случае, когда наследство открылось до 14 марта 1945 г., но не было принято наследниками и не перешло в собственность государства как выморочное, спор о наследстве разрешается на основании норм Гражданского кодекса, действовавших в период с 14 марта 1945 г. по 1 октября 1964 г.2
2. При рассмотрении споров о наследовании лиц, которые в силу ч. 1 cm.
531 ГК РСФСР могут быть признаны не имеющими права наследовать, необходимо
иметь в виду, что их противозаконные действия, способствовавшие
призванию к наследованию, установленные приговором суда, являются по смыслу
указанной статьи основанием к лишению права наследования лишь при
умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за
совершение преступления по неосторожности, правило, предусмотренное ч. 1
cm. 531 ГК РСФСР, неприменимо.
3. Поскольку ст. 546 ГК РСФСР устанавливает шестимесячный срок для принятия наследства, судам следует при рассмотрении дел о наследовании применительно к п. 4 cm. 214 ГПК РСФСР приостанавливать производство до истечения этого срока.
4. При рассмотрении дел о продлении срока для принятия наследства следует иметь в виду, что суд вправе удовлетворить заявленное требование лишь в случае, когда в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этот срок пропущен по уважительным причинам.
Если ни один из наследников не принял наследство, имущество не перешло в собственность государства и суд, признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, продлит этот срок, наследник вправе в любое время обратиться в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство.
5. Судам необходимо учитывать, что если наследник фактически принял наследство одним из указанных в ст. 546 ГК РСФСР способов, но нотариальной конторой по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются в порядке особого
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1964 г. Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1945 г. производства.
В случае когда наследник фактически принял наследство и представил в нотариальную контору документы, перечисленные в п. 101 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариальными конторами РСФСР, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам, предусмотренным гл. 32 ГП К РСФСР.
Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют указанные выше документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам, предусмотренным гл. 2 7 Г ПК РСФСР.
6. В тех случаях, когда при оспариваний отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства возникает спор о праве гражданском, такие требования подлежат рассмотрению судом в порядке искового, а не особого производства.
7. Учитывая, что в соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ вклады в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации и других кредитных учреждениях, внесенные супругами в период совместной жизни на имя каждого из них, представляют собой их общую совместную собственность, наследством является только та часть вклада (вкладов), которая принадлежит самому наследодателю.
Судам следует иметь в виду, что наследники вправе требовать раздела вклада (вкладов) и определения размера доли, принадлежавшей наследодателю, учитывая при этом и другое принадлежавшее ему имущество.
8. Поскольку ст. 543 ГК РСФСР предусматривает, что завещание, составленное позднее, отменяет составленное ранее полностью или в части и
не содержит исключений в отношении вкладов, следует иметь в виду, что это
правило распространяется и на завещательные распоряжения, сделанные
отделениям Сберегательного банка Российской Федерации и Центрального банка
Российской Федерации (Банка России) при условии, если в нотариально
удостоверенном завещании имелось специальное указание о том, что оно
распространяется и на вклад, в отношении которого ранее было сделано
завещательное распоряжение.
9. Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.
10. При применении ст. 535 ГК РСФСР, содержащей исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, необходимо учитывать следующее: а) право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия; б) внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют право на обязательную долю в наследстве за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего; в) ст. 535 ГК РСФСР не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства; г) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.
Дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества
этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении
утратили в отношении их личные и имущественные права (ч. 2 cт. 137
Семейного кодекса РФ), за исключением случаев, указанных в ч. 4 cт. 137
Семейного кодекса РФ, предусматривающей возможность сохранения
правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с
родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не
возражает усыновитель; д) при определении размера обязательной доли в наследстве следует
принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы признаны
к наследованию (в том числе внуков и правнуков наследодателя на долю их
родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня
открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного
имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы
обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-
либо из наследников совместно с наследодателем. Поэтому при определении
размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве суду необходимо
учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по
закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и
стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней
обстановки и обихода.
11. Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника (ст. 557 ГК РСФСР). Поэтому отсутствие свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве (ст. 129 ГПК РСФСР) и не влечет за собой утрату наследственных прав, если наследство было принято в срок, установленный ст. 546 ГК РСФСР.
12. Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства (ст. 546 ГК РСФСР), следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимания квартплаты, с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 549 ГК РСФСР, или погашение долгов наследодателя и т.п. При этом следует иметь в виду, что указанные действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
Однако нельзя расценивать в качестве действий, направленных на
принятие наследства, получение лицом вклада, находящегося в отделении
Сберегательного банка Российской Федерации или в Центральном банке
Российской Федерации (Банке России), в отношении которого имелось
распоряжение вкладчика на случай его смерти, поскольку в силу ст. 561 ГК
РСФСР вклад в указанном случае не входит в состав наследственного имущества
и на него не распространяются нормы, регулирующие порядок
принятия наследственного имущества.
13. При рассмотрении дел о признании отказа от наследства недействительным суды должны учитывать, что такой отказ, помимо оснований, указанных в ст. 550 ГК РСФСР, может быть признан недействительным в предусмотренных ГК РФ случаях признания недействительности сделок.
14. В соответствии со ст. 559 ГК РСФСР при недостижении соглашения между наследниками, принявшими наследство, о его разделе такой раздел производится в судебном порядке. Разрешая эти споры, суды должны выяснить, кем из наследников в установленном ст. 546 ГК РСФСР порядке принято наследство, и привлекать их к участию в деле, а также выяснять, какое конкретно имущество подлежит разделу и какова его действительная стоимость на время рассмотрения дела. При разделе наследственного имущества применяются нормы, регулирующие общую долевую собственность.
При этом следует иметь в виду, что: а) в наследственную массу, в установленных законом случаях, могут
включаться земельные участки, находившиеся в собственности либо
наследуемом владении наследодателя, земельные акции (земельный пай), доля в
стоимости производственных фондов колхозов (совхозов) или акции на сумму
этой доли, владельцем которых являлся наследодателъ, а также оставшееся
после его смерти другое имущество, которое в силу ст. 213 ГК РФ может
являться объектом права собственности гражданина; б) поскольку ст. 561 ГК РСФСР предусмотрено изъятие в применении
правил наследования только в отношении вкладов граждан, находящихся в
отделениях Сберегательного банка Российской Федерации или Центральном банке
Российской Федерации (Банке России), по которым наследодателем было сделано
распоряжение на случай смерти, вклады граждан, находящиеся в других банках
и кредитных учреждениях, наследуются в общем порядке, независимо от наличия
завещательного распоряжения, если иное не будет специально
предусмотрено законом; в) не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное
имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и
открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на
протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в
указанном случае эти лица в соответствии с п. 1 cт. 234 ГК РФ приобрели
право собственности на имущество, принадлежавшее наследодателю. Это
положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного
имущества они не приняли и претензий в отношении него не имели; г) учитывая, что в наследственную массу может быть включено только
имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях, суд не
вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права
собственности на самовольно возведенные строения или помещения; д) суд не вправе выделить наследнику его долю в имуществе в денежном
выражении, если возможен раздел в натуре и другие наследники возражают
против выплаты компенсации; е) разрешая спор о преимущественном праве наследования земельного
участка, оставшегося после смерти гражданина, который вел крестьянское
хозяйство, необходимо учитывать, что в силу ст. 61 Земельного кодекса РСФСР
(1991 г.) земельный участок в первую очередь передается по наследству
одному из членов этого хозяйства и лишь при отсутствии таковых он может
быть передан одному из наследников имущества умершего, который изъявил
желание вести крестьянское хозяйство. Вопрос о том, кто из наследников, не
являвшихся членами указанного хозяйства, имеет преимущественное право на
земельный участок, решается судом с учетом опыта работы наследников в
сельском хозяйстве, сельскохозяйственной квалификации либо специальной
подготовки и других обстоятельств, перечисленных в ч. 3 cm. 58 Земельного
кодекса РСФСР (1991 г.) Поскольку законом не установлен предварительный
внесудебный порядок рассмотрения спора о том, кому из наследников следует
передать земельный участок, отсутствие решения местной администрации по
этому поводу не является препятствием для рассмотрения дела по существу.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: доклады 7 класс, ценности реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата