Юридические лица
| Категория реферата: Рефераты по гражданскому праву и процессу
| Теги реферата: реферат на тему вода, реферат на тему безопасность
| Добавил(а) на сайт: Слепынин.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
1. Некоммерческие организации
Общие положения. Некоммерческими называются организации, не преследующие
цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющие прибыль между своими участниками (п.1 ст. 50 ГК).
Установление в законе сразу двух критериев, характеризующих
некоммерческую организацию, безусловно, оправданно. В сегодняшней России
большинство некоммерческих организаций, не исключая и финансируемые
собственником учреждения, просто вынуждено заниматься предпринимательством, чтобы свести концы с концами. Законодатель должен обеспечить такой правовой
режим их деятельности, при котором неизбежное и необходимое ведение
коммерции не превратится в самоцель. Зарубежный опыт показывает, что именно
запрет распределять полученную прибыль между участниками юридического лица
является самым действенным способом отсечения некоммерческих организаций от
профессионального бизнеса.
Разграничение коммерческих и некоммерческих организаций, как отмечалось в
литературе, является слабым местом современного гражданского
законодательства. Но проблема кроется не столько в выборе подходящих
критериев разграничения этих видов организаций, сколько в последовательном
применении выбранных критериев к тем или иным видам юридических лиц.
Отмеченные законодателем признаки некоммерческих организаций вполне
обоснованны и в совокупности с соответствующими методами статистического и
бухгалтерского учета работоспособны. Вопрос лишь в том, сможет ли
законодатель построить стройную, внутренне непротиворечивую систему
некоммерческих организаций, опираясь на их общее понятие. Пока, к
сожалению, сделать это не удается1.
Перечень организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц, предусмотренный ст. 116—123 ПС, не является исчерпывающим. Он уже
существенно расширился за счет множества специальных нормативных актов, регулирующих деятельность отдельных видов организаций. Такое
законодательное решение представляется весьма плодотворным, хотя и
потенциально опасным. Уже история первых лет действия нового Гражданского
кодекса дает множество примеров лавинообразного появления все новых и новых
разновидностей юридических лиц. Но можно ли считать эти разновидности
самостоятельными организационно-правовыми формами юридических лиц? Отнюдь
не всегда.
Организационно-правовая форма юридического лица — это совокупность
конкретных признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков
юридического лица и существенно отличающих данную группу юридических лиц от
всех остальных. Поэтому, если особенности организационной структуры
юридического лица, способов обособления его имущества, его ответственности, способов выступления в гражданском обороте (хотя бы один из этих аспектов)
выделяют его из числа остальных, то мы имеем дело с самостоятельной
организационно-правовой формой юридического лица. В противном случае речь
идет об отдельных разновидностях организаций в рамках одной и той же
организационно-правовой формы.
(3. Образование (создание) юридического лица
Образование (создание) юридического лица базируется на определнных
принципах, регулируемых нормативными актами, гражданским законодательством, законами об отдельных орагнизационно-правовых формах юридических лиц, которые могут функционировать в российской экономике, а также в зависимости
от формы собственности на имущество. Необходимость образования (создания)
юридического лица обосновывается экономической целесообразностью, материальными условиями, нужными для учреждения предприятия (организации), а также возможностью выполнения важнейшей общественной функции -
производство товаров (выполнение работ и оказание услуг) в соответствии с
потребностями рынка и заказами конкретных потребителей.
В зависимости от характера участия государственных органов в регистрации
юридического лица наука гражданского права традиционно выделяет следующие
способы образования юридических лиц:
Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридическое лицо
возникает на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной
государственной регистрации не требуется, именно в таком порядке возникало
большинство государственных предприятий и учреждений в СССР. Это явление
можно объяснить тем, что главенствующая роль государства в системе плановой
экономики, его доминирование над гражданским обществом позволяли обойтись
без особой процедуры государственной регистрации создаваемого юридического
лица. В странах с рыночной экономикой такой порядок заменяет явочный
порядок образования юридических лиц. Для этого способа образования
юридических лиц также характерно отсутствие специальной государственной
регистрации последних. Предприятия (организации) создаются в силу самого
факта волеизъявления учредителей, выражения ими намерения действовать в
качестве юридического лица. Так. некоторое время в России в явочном порядке
создавались профессиональные союзы, их объединения и отделения.[10] За
рубежом явочный порядок применяется, например, при создании ассоциаций во
Франции и некоммерческих учреждений в Швейцарии.[11] Однако, в настоящее
время в статье 51 Гражданского Кодекса не предусматривается исключений о
необходимости государственной регистрации юридических лиц, поэтому можно
предположить что этот способ образования юридических лиц сегодня в России
не применяется.
Другим способом образования юридического лица называют разрешительный
порядок, который, в свою очередь, предполагает, что создание предприятия
(организации) разрешено тем или иным компетентным органом. Например, в
таком порядке в СССР создавалось большинство общественных и кооперативных
организаций. При этом в разрешении на создание юридического лица могло быть
отказано по мотивам нецелесообразности. Современное действующее
законодательство не допускает отказа в регистрации по мотивам
нецелесообразности[12], но в принципе сохраняет разрешительный порядок
создания некоторых видов юридических лиц. Для создания объединений
коммерческих организаций (союзов или ассоциаций) необходимо предварительное
согласие федерального антимонопольного органа - ГКАП. Практически такое же
согласие нужно и для создания любой коммерческой организации, если
суммарная стоимость активов ее учредителей (участников) превышает 100 тысяч
минимальных размеров труда.[13] В России, как и в большинстве европейских
стран, разрешительный порядок предусмотрен также для образования страховых
обществ и банков.[14]
Правило второго абзаца пункта 1 статьи 51 Кодекса устанавливает так
называемый нормативно-явочный порядок образования юридических лиц, который, в свою очередь, является третьим способом образования юридического лица -
регистрирующий орган проверяет только соответствие представленных
учредительных документов и действий учредителей нормам права, после чего
обязан зарегистрировать юридическое лицо, а вступать в обсуждение вопроса о
целесообразности или полезности создаваемого юридического лица он не
вправе. Этим нормативно-явочный порядок отличается от разрешительного.
Такой способ образования юридических лиц наиболее распространен в России, и
за рубежом.
Отказ в государственной регистрации или уклонение регистрирующего органа
от регистрации могут быть обжалованы в суд общей юрисдикции или в
арбитражный суд в соответствии с правилами о подведомственности дел этим
системам судебной власти.
Регистрация юридического лица может быть признана судом недействительной
в случае нарушения закона или иных правовых актов. Такое признание влечет
ликвидацию юридического лица только в том случае, если допущенные нарушения
неустранимы[15].
Одним из требований, предъявляемых законом к созданию и деятельности
коммерческого юридического лица, является наличие у него учредительных
документов. К учредительным документам относятся устав и (в ряде случаев -
или) учредительный договор. Так, например, в учредительном договоре
учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок
совместной деятельности по его созданию, условия распределения между
участниками прибыли и убытков, управления его деятельностью, условия и
порядок выхода учредителей из его состава.
Важными атрибутами юридического лица являются его наименование и место
нахождения. Наименование любого юридического лица должно содержать указание
на его организационно-правовую форму. Так, например, фирменное наименование
любого полного товарищества должно содержать слова «полное товарищество».
Местом нахождения юридического лица признаётся место его государственной
регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах
юридического лица не будет установлено иного. На данный момент отсутствуют
нормы закона, устанавливающие случаи, когда место нахождения юридического
лица отличное от места его государственной регистрации, может или должно
быть определено учредительными документами.
Для регистрации юридического лица обычно представляются следующие
документы: заявление учредителей о регистрации, устав организации, учредительный договор или решение учредителей о создании юридического лица
(в виде протокола собрания учредителей), свидетельство об уплате
регистрационной пошлины, а для коммерческих организаций - также документы, подтверждающие оплату не менее 50% Уставного капитала предприятия.; изготовление печатей, штампов; постановка на учет в органе государственной налоговой службы. в
территориальном органе Пенсионного фонда РФ, Фонда занятости, Фонда
социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.
Таким образом, решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной
сфере (осуществлять её как гражданин - физическое лицо или же создать
организацию - юридическое лицо), необходимо предварительно изучить все
особенности законодательства, определяющие положение юридических лиц вообще
(в качестве субъектов гражданских прав и обязанностей), и нормы, касающиеся
отдельных организационно-правовых форм юридических лиц. Такое знание важно
и для тех, кто в ходе своей деятельности сталкивается с юридическим лицом, чтобы правильно определить его правовое положение, порядок и условия
участия его в коммерческом обороте, ответственность, которую юридическое
лицо и/или участники юридического лица будут нести по его обязательствам.
Например, ответственность общества с ограниченной ответственностью и
акционерного общества ограничена по общему правилу только принадлежащим им
имуществом, между тем как в случае недостаточности имущества для
удовлетворения требований кредиторов у полного товарищества, товарищества
на вере и общества с дополнительной ответственностью по их долгам будут
отвечать в соответствии с положениями Гражданского Кодекса их участники.
Гражданский Кодекс, признавая юридические лица субъектами гражданских
прав и обязанностей, проводит общую дифференциацию юридических лиц на
коммерческие и некоммерческие. Деление организаций на коммерческие и
некоммерческие проводится в зависимости от наличия при создании и
деятельности организации в качестве основной цели систематическое
извлечение прибыли. При этом перечень организационно-правовых форм
коммерческих организаций, приведённый в Гражданском Кодексе, является
исчерпывающим, что означает невозможность использования для ведения
предпринимательской деятельности какой-либо иной фирмы, кроме
предусмотренных в Кодексе. Кодекс же предусматривает следующие формы
деятельности коммерческих (имеющих в качестве основной цели -
систематическое извлечение прибыли) организаций:
Хозяйственные товарищества[16] - в соответствии с Гражданским Кодексом
существует два вида хозяйственных товариществ: полное товарищество и
товарищество на вере. Участники товарищества в целом обязаны
непосредственно участвовать в его деятельности, вследствие чего эта
деятельность представляет собой объединённые действия участников
товарищества, т.е. участники фактически ведут от имени товарищества
самостоятельную предпринимательскую деятельность. Именно поэтому в Кодексе
установлено, что участниками полных товариществ могут быть только
индивидуальные предприниматели, поскольку только эти лица вправе заниматься
предпринимательской деятельностью. Товарищество признаётся полным, если его
участники в соответствии с заключённым между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Статус
полного товарищества в наибольшей степени подходит для коммерческих
организаций с небольшим количеством участников. Минимальное количество
участников - двое, максимальное - не ограничено. Учредительным документом
полного товарищества является Учредительный Договор. Договором определяются условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, порядок управления деятельностью полного товарищества, процедура выхода
учредителей из его состава, условия о размере и составе складочного
капитала товарищества, о размере и порядке изменения долей каждого из
участников в складочном капитале, о размере, составе, сроках и порядке
внесения ими вкладов, об ответственности участников за нарушение
обязанностей по внесению вкладов. Учредительный Договор должен быть
подписан всеми участниками.
Товарищество на вере - это товарищество, в которое входят два типа
участников: один или несколько полных товарищей, осуществляющих от имени
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающих по
обязательствам товарищества всем своим имуществом, то есть являются по
статусу предпринимателями, и один или несколько вкладчиков, не участвующих
в управлении делами товарищества и несущих риск убытков, связанных с
деятельностью товарищества, лишь в пределах сумм внесённых ими вкладов. Для
товарищества на вере, так же как и для полного товарищества, существует три
варианта ведения хозяйственной деятельности:
1) каждый полный товарищ самостоятельно ведёт хозяйственную деятельность
от имени товарищества, то есть обладает полной автономией воли;
2) полные товарищи на вере совместно ведут дела товарищества, то есть все
сделки совершаются не иначе как на основе совместного решения всех полных
товарищей;
3) ведение дел товарищества на вере поручается одному из полных
товарищей.
Как и в полном товариществе, в товариществе на вере осуществляется
строгий контроль за изменением состава полных товарищей. Товарищество на
вере, так же как и полное товарищество, может ликвидироваться по решению
его участников или по решению суда. Кроме того, товарищество на вере
подлежит ликвидации при выбытии всех участвовавших в нём вкладчиков.
Основной недостаток товарищества - ответственность его участников. В силу
указанных обстоятельств товарищества предпочтительнее всего создавать в
сферах предпринимательской деятельности, по своей природе связанных с
небольшим риском, в основном товарищества - форма для малого
предпринимательства.
Хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью)[17] - учреждённая одним или
несколькими лицами коммерческая организация, Уставный капитал которой
разделен на доли определенных учредительными документами размеров.
Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно
содержать наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью".
Термин "ограниченная ответственность" означает, что[18]: учредители общества не отвечают по его обязательствам - их риск
ограничивается только потерей имущества, в качестве вклада в уставный
капитал общества; общество не отвечает по обязательствам своих учредителей.
Учредителями общества с ограниченной ответственностью могут быть любые
граждане и юридические лица, в том числе и иностранные. Общества с
ограниченной ответственностью имеет смысл создавать для осуществления
деятельности, сопряжённой со значительным риском.
Акционерное общество[19] - это хозяйственное общество, Уставный капитал
которого разделен на определённое число одинаковых долей, каждая из которых
выражена ценной бумагой (акцией). Выпуск акций и их обращение являются
основной особенностью акционерного общества, отличающей его от других
организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц. Указанная
особенность обусловливает преимущества акционерного общества, прежде всего
открытого акционерного общества, по сравнению с другими формами
предпринимательства. К таким преимуществам следует отнести: свободу
концентрации и движения капитала, стабильность существования, ограниченную
ответственность и профессиональное управление.
Создание акционерного общества может осуществляться в результате его
учреждения или реорганизации уже существующего юридического лица. В
качестве учредителей общества могут выступать граждане и юридические лица, в том числе одно лицо. Однако в качестве единственного учредителя
акционерного общества не может выступать другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Акционерное общество может быть реорганизовано
или ликвидировано только по решению общего собрания акционеров или суда в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Акционерное общество может быть преобразовано только в общество с
ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.
Производственные кооперативы[20] - добровольное объединение граждан на
основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности. Производственный кооператив, подобно хозяйственным
товариществам, представляет собой объединение лиц и их имущественных паевых
взносов, и предполагает личное участие его членов в деятельности
кооператива.
Законодательство определяет минимальное количество членов кооператива -
оно не должно быть менее пяти человек. В отличие от хозяйственных
товариществ, имеющих простую и гибкую схему управления, непосредственное
руководство деятельностью кооператива возлагается на его исполнительные
органы - правление и его председателя. Высшим органом управления
кооператива является общее собрание его членов, к исключительной
компетенции которого относится решение следующих вопросов: изменение Устава кооператива; образование наблюдательного совета и прекращение полномочий его
членов, а также образование и прекращение полномочий исполнительных органов
кооператива, если это право по Уставу не передано его наблюдательному
совету; приём и исключение членов кооператива; решение о реорганизации и ликвидации кооператива.
Производственный кооператив может ликвидироваться по решению его членов
или по решению суда.
Также существуют специфические формы коммерческой деятельности, применимые лишь в государственном секторе экономики - государственные и
муниципальные унитарные предприятия (унитарные предприятия, основанные на
праве полного хозяйственного ведения, в том числе дочерние предприятия, а
также федеральные казённые предприятия).[21]
Детальное рассмотрение особенностей каждой организационно-правововой формы осуществления деятельности юридического лица - это уже тема для отдельной большой работы, которая по своему содержанию не менее интересна и актуальна настоящей.
(4. Правосубъектность юридического лица
Под правосубъектностью юридического лица понимается наличие у него
качеств субъекта права, т. е. правоспособности и дееспособности. В науке
гражданского права принято различать общую (универсальную) и специальную
правоспособность. Общая правоспособность означает возможность для субъекта
права иметь любые гражданские права и обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности. Именно такой правоспособностью
обладают граждане. Специальная правоспособность предполагает наличие у
юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют
целям его деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных
документах.
До недавнего времени юридические лица в России могли обладать лишь
специальной правоспособностью, что, несомненно, сдерживало развитие
рыночных отношений. Новый Гражданский Кодекс РФ 1994 года наделил частные
коммерческие организации общей правоспособностью . Было бы ошибочным, однако, полагать, что -теперь правоспособность юридических лиц носит, по
общему правилу, универсальный характер. Анализ ст. 49 ГК показывает, что
общим принципом для всех юридических лиц, как и прежде, остается
специальная правоспособность. Универсальная же правоспособность носит
характер исключения из общего правила (которое, как известно, не может
толковаться расширительно) и действует лишь в отношении коммерческих
негосударственных юридических лиц. Этот вывод ничуть не колеблет даже тот
факт, что ныне такие организации составляют численное большинство в стране.
Сохранение специальной правоспособности за многими видами юридических лиц
не только оправданно, но и необходимо. Так, создавая некоммерческую
организацию (учреждение, фонд и т.п.), ее учредители, очевидно, преследуют
вполне определенные социальные, культурные, иные общеполезные цели.
Освобождение такой организации от любых уставных ограничений, предоставление ей полной свободы действий привело бы к игнорированию
интересов учредителей. Аналогичным образом и государство, закрепляя за
унитарным предприятием свое имущество, заинтересовано в его использовании
по определенному назначению в соответствии с тем предметом деятельности, который определен уставом предприятия. Правоспособность юридического лица
возникает в момент его создания, который приурочен к его государственной
регистрации (п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК), и прекращается в момент
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц (п. 8
ст. 63 ГК).
Объем правоспособности юридического лица определяется не только ее общим
или специальным характером. Юридическое лицо не может обладать такими
правами, которые в силу своей специфики могут принадлежать лишь гражданам.
Осуществление некоторых видов деятельности требует получения от государства
специальных разрешений (лицензий). Кроме того, законом могут быть
установлены специальные ограничения правоспособности для отдельных видов
юридических лиц.
Применительно к юридическим лицам со специальной правоспособностью важно
разграничивать предмет их уставной деятельности и конкретные правомочия по
осуществлению этой деятельности. Так, торговля не входит в предмет уставной
деятельности религиозной организации. Однако право совершения сделок купли-
продажи (к примеру, культового инвентаря) у таких организаций не
оспаривается, если это необходимо для ведения их основной деятельности.
Таким образом, в сфере гражданского оборота конкретные правомочия
организации со специальной правоспособностью могут быть шире предмета ее
уставной деятельности.
Для участия в гражданском обороте юридическому лицу необходима не только
правоспособность, но и дееспособность. В отличие от граждан, у юридических
лиц право- и дееспособность возникают и прекращаются одновременно. Наличие
у юридического лица дееспособности означает, что оно своими собственными
действиями может приобретать, создавать, осуществлять и исполнять
гражданские права и обязанности.
Деятельность юридического лица — это, естественно, деятельность людей, составляющих организацию, ибо только люди способны к сознательным волевым
действиям. Однако их роль в осуществлении дееспособности юридического лица
различна. Одни своими действиями приобретают и создают доя юридического
лица права и обязанности, другие — способствуют осуществлению уже
приобретенных прав и выполнению обязанностей.
Приобретение и, отчасти, осуществление прав и обязанностей — прерогатива
так называемого органа юридического лица. Орган юридического лица — это
правовой термин, обозначающий лицо (единоличный орган) или группу лиц
(коллегиальный орган), представляющих интересы юридического лица в
отношениях с другими субъектами права без специальных на то уполномочий
(без доверенности). В соответствии со ст. 53 ГК именно через свои органы
юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности. Поэтому действия органа рассматриваются как
действия самого юридического лица.
Юридическое лицо может иметь как один орган (директор, правление и т.п.), так и несколько одновременно (например, директор и дирекция, правление и
председатель правления), причем они могут быть и единоличными, и
коллегиальными. Органы могут назначаться, если у юридического лица
единственный учредитель, или избираться, если участников (учредителей)
несколько. Статья 174 ГК впервые вводит общее правило на случай совершения
органом юридического лица сделок с превышением его полномочий, установленных учредительными документами. Подобные сделки могут
признаваться недействительными только в том случае, если другая сторона
знала или заведомо должна была знать о таком превышении.
Гражданские права и обязанности для юридического лица могут приобретать
его представители, действующие на основе доверенности, выдаваемой органами
юридического лица,
Осуществление приобретенных органом или представителем юридического лица
прав и исполнение обязанностей (например, выполнение заключенных
договоров), как правило, невозможно без целенаправленной деятельности всего
коллектива работников организации. В той мере, в какой действия работников
организации охватываются их служебными обязанностями, такие действия также
рассматриваются как действия самого юридического лица, за которые оно несет
ответственность (см. ст. 402 ГК).
Индивидуализация юридического лица. Индивидуализация юридического лица, т.е. его выделение из массы всех других организаций, осуществляется путем
определения его местонахождения и присвоения ему наименования.
Место нахождения юридического лица определяется местом его
государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных
документах юридического лица не установлено иное (п. 2 ст. 54 ГК). Так, если предприятие зарегистрировано Регистрационной палатой Мэрии Санкт-
Петербурга, то местом его нахождения с юридической точки зрения будет
считаться город Санкт-Петербург в существующих административных границах.
Конкретный адрес юридического лица указывается в уставе или учредительном
договоре и, как правило, привязан к месту нахождения его постоянно
действующего органа. Определение точного места нахождения юридического лица
важно для правильного применения к нему актов местных органов власти, предъявления исков, исполнения в отношении него обязательств (ст. 316 ГК) и
решения многих других вопросов.
Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя
указание на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также
некоторые коммерческие организации (например, унитарные предприятия, инвестиционные и чековые инвестиционные фонды) должны включать в свое
название также указание на характер деятельности.
Фирменное наименование (или фирма) — это название коммерческой
организации. Впредь до принятия специального нормативного акта, порядок
использования и защиты фирменных наименований регулируется ГК и в части, не
противоречащей ему, Положением о фирме 1927 года. Право на фирму, т.е
возможность использования фирменного наименования в гражданском обороте, является личным неимущественным правом коммерческой организации и носит
абсолютный характер. Оно неотделимо от самой организации и может
отчуждаться только вместе с ней.
Статья 54 ГК исходит из необходимости специальной регистрации фирменного
наименования, с момента которой и возникает право на фирму. Однако
процедура такой регистрации пока еще не разработана и на практике
регистрация юридического лица означает одновременно и регистрацию его
фирмы. Кроме того, в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции об охране
промышленной собственности 1883 года, участником которой является и Россия, право на фирменное наименование охраняется во всех государствах-участниках
Конвенции в силу самого факта его использования предприятием. При этом
такая охрана должна предоставляться даже в том случае, если фирменное
наименование, вопреки требованиям национального законодательства, не было
зарегистрировано должным образом.
В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не только
юридическое лицо, но и его продукцию (товары, работы, услуги). Ведь одни и
те же виды товаров могут выпускаться многими организациями. Для того, чтобы
их различать, используются производственные марки, товарные знаки и
наименования мест происхождения товаров. Производственная марка — это
словесный (описательный) способ индивидуализации товара; она в обязательном
порядке помещается на самом товаре или его упаковке и обычно включает в
себя фирменное наименование предприятия-изготовителя и его адрес, название
товара, ссылку на стандарты, которым должен соответствовать товар, перечень
его основных потребительских свойств и ряд других данных. Производственная
марка может применяться юридическим лицом без какой-либо специальной
регистрации и сама по себе не пользуется правовой защитой.
Товарный знак представляет собой словесное, изобразительное, объемное или
иное условное обозначение товара (или группы товаров), используемое для его
отличия от однородных товаров других изготовителей . Использование
товарного знака является субъективным правом товаропроизводителя и возможно
только после регистрации знака в Патентном ведомстве. В отличие от
производственной марки товарный знак, как правило, не содержит информации о
виде, качестве, свойствах самого товара, а если она и присутствует в знаке, то не пользуется правовой охраной.
В большинстве случаев товарный знак регистрируется за одним юридическим
лицом, которое имеет исключительное право его использования и может
передать это право по лицензионному договору другой организации. Закон РФ
“О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров” допускает также возможность регистрации коллективных товарных
знаков, которые закрепляются за ассоциациями или союзами предприятий и
могут использоваться всеми участниками таких объединений. Организации, основная деятельность которых заключается в оказании услуг (выполнении
работ), могут зарегистрировать и использовать знак обслуживания, который
приравнивается к товарному знаку.
Свойства некоторых товаров в значительной степени определяются природными
условиями или людскими факторами той местности, где они производятся
(например, каспийское литье или дымковская игрушка). Организации, изготавливающие такую продукцию, имеют право зарегистрировать и
использовать наименование места происхождения товара. Право пользования
таким наименованием не является исключительным и поэтому может закрепляться
за любыми лицами, производящими аналогичный товар в той же местности. В
отличие от товарного знака, право использования наименования места
происхождения товара является бессрочным и не может передаваться по
лицензии другим лицам.
(5. Филиалы и представительства юридических лиц
Юридическое лицо вправе создавать свои обособленные подразделения, расположенные вне места его нахождения и не являющиеся юридическими лицами.
К таковым подразделения относятся: а) Представительство – обособленное подразделение юридического лица, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. б) Филиал – обособленное подразделение юридического лица, осуществляющее
все его функции или их часть, в т.ч. функции представительства.
Юридическое лицо наделяет свои филиалы и представительства имуществом.
Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых
создавшим их юридическим лицом.
Руководители филиалов и представительств назначаются юридическим лицом и
действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных
документах создавшего их юридического лица.
Перечень документов и информации, необходимых для разработки положения о
филиале (представительстве) юридического лица и согласования его размещения а). Три альтернативных варианта названия филиала (представительства). б) Гарантийное письмо на предоставляемое филиалу (представительству)
помещение (с указанием полного почтового адреса включающего почтовый
индекс), заверенное печатью и подписью руководителя юридического лица -
собственника помещения (с приложением документов, подтверждающих право
собственности на помещение), при необходимости - ответственного
представителя Госкомсобственности - 4 экз. в) Документы юридического лица (оригинал либо нотариально заверенная
копия): устав, включающий сведения о наличии филиала (представительства), учредительный договор, постановление (или свидетельство, или решение) о
регистрации, карта госреестра с ИНН; справка о присвоении статистических
кодов, полный почтовый адрес, банковские реквизиты, название должности и
Ф.И.О. руководителя - юридического лица, создающего филиал
(представительство). г) Проект протокола высшего (компетентного) органа управления
юридического лица с решением о создании филиала (представительства), размере и форме вклада в имущество филиала (представительства). д) Цели и виды деятельности филиала (представительства). е) Баланс юридического лица, создающего филиал (представительство), за
последний отчетный период со штампом ГНИ, подтверждающий 100% внесение им
своего уставного капитала. ж) Наименование, марка и стоимость по всем видам имущества, вносимого
юридическим лицом в качестве вклада в имущество филиала
(представительства), документы подтверждающие право собственности
юридического лица на указанное имущество (например, выписка из баланса.) з) Ф.И.О директора филиала (представительства), его паспортные данные, дата рождения, социальный номер и полный почтовый адрес с почтовым
индексом, данные военного билета. и) Доверенность от юридического лица директору филиала
(представительства). к) Ф.И.О. главного бухгалтера (бухгалтера) филиала (представительства), его паспортные данные, социальный номер, дата рождения и полный почтовый
адрес с почтовым индексом. л) Вид банковского счета, открываемого филиалу (представительству) -
расчетный, текущий и т.д., сведения о том, будет ли филиал
(представительство) иметь отдельный баланс, размер прибыли, отчисляемой
учредителю. м) Название и полный адрес банка, открывающего филиалу
(представительству) расчетный (текущий) счет. н) В случае, если заказчику необходима сложная печать с графикой
(логотипом, эмблемой, гербом и т.д.) – эскиз печати.
Перечень документов и информации, необходимых для разработки положения о
филиале (представительстве) коммерческой организации (предприятия) с
иностранными инвестициями или иностранной фирмы и его регистрации
(аккредитации) а) Три альтернативных варианта названия филиала (представительства). б) Гарантийное письмо на предоставляемое филиалу (представительству)
помещение (с указанием полного почтового адреса включающего почтовый
индекс), заверенное печатью и подписью руководителя юридического лица -
собственника помещения (с приложением документов, подтверждающих право
собственности на помещение), при необходимости - ответственного
представителя Госкомсобственности - 4 экз. в) Документы иностранной фирмы (предприятия с иностранными инвестициями), создающей филиал (представительство):
- Выписка из торгового реестра страны местонахождения иностранной фирмы о
регистрации указанной фирмы или иной документ, подтверждающий регистрацию в
качестве юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия с
отметкой о легализации) – 2 экз.
- Документ о платежеспособности иностранной фирмы, выданный обслуживающим
банком (оригинал или нотариально заверенная копия с отметкой о легализации)
– 2 экз. Срок с момента выдачи указанного документа до подачи в ГРП при МВС
и Т РБ не более 6 месяцев.
- Учредительные документы иностранной фирмы (нотариально заверенные
копии) – 2 экз.
- Документ (протокол) высшего (компетентного) органа управления
иностранной фирмы, подтверждающий ее решение о создании филиала
(представительства), размеры и формы вклада в имущество создаваемого
филиала (представительства) - оригинал или нотариально заверенная копия с
отметкой о легализации – 2 экз.
- Доверенность, выданная иностранной фирмой директору филиала
(представительства)– 4 экз. г) Цели и виды деятельности филиала (представительства). д) Наименование, марка и стоимость по всем видам имущества, вносимого
иностранной фирмой в качестве вклада в имущество филиала
(представительства), документы подтверждающие право собственности
иностранной фирмы на указанное имущество. е) Ф.И.О директора филиала (представительства), его паспортные данные, дата рождения, социальный номер и полный почтовый адрес с почтовым
индексом, данные военного билета. ж) Ф.И.О главного бухгалтера или бухгалтера филиала (представительства), его паспортные данные, социальный номер, дата рождения и полный почтовый
адрес с почтовым индексом. з) Название и полный адрес банка, открывающего филиалу
(представительству) расчетный (текущий) счет, сведения о том, будет ли
филиал (представительство) составлять отдельный баланс. и) В случае, если заказчику необходима сложная печать с графикой
(логотипом, эмблемой, гербом и т.д.) – эскиз печати.
Представительства и филиалы выполняют различные функции.
Представительства выступают в гражданском обороте от имени создавшего их
юридического лица, т. е. представляют его интересы и обеспечивают их
защиту. Предмет деятельности филиалов гораздо шире: они и представляют
интересы, и выполняют основные функции (все или часть) юридического лица
(п.1 и 2 ст. 55 ГК.). Так, представительство может заключать договоры, контролировать их исполнение, заниматься рекламой своей организации. Но
вести производственную или иную хозяйственную деятельность, осуществляемую
юридическим лицом, вправе только его филиал. Впрочем, и представительства, и филиалы могут создаваться некоммерческими организациями, что
соответствующим образом определит характер деятельности филиала.
Представительства и филиалы не могут иметь прав юридического лица и, следовательно, выступать в обороте от своего имени. Их руководители
действуют от имени юридического лица на основании доверенности. Наличие у
организации представительств или филиалов влияет на содержание ее
учредительных документов, поскольку в них должны быть поименованы все
филиалы и представительства. Сами же эти обособленные подразделения
действуют на основе утверждаемых юридическим лицом положений (как правило, общего вида).
(6. Реорганизация юридических лиц.
Существование большинства юридических лиц не ограничено какими-либо
временными рамками. Тем не менее в определенных случаях они могут быть
прекращены ( по принятой в юридической литературе терминологии говорят о
прекращении самого юридического лица , а не его деятельности). Прекращение
юридических лиц может влечь за собой различные последствия. В зависимости
от них различают два вида прекращения: реорганизацию (ст. 57) и ликвидацию
(ст.61).
В этой главе мы поговорим о реорганизации юридических лиц. Нельзя не
посетовать на то, что, несмотря на актуальность поставленной проблемы, в
существующей юридической литературе комментариев на эту тему явно не
достаточно. В учебниках по гражданскому праву вообще уделяется по 1-2
листа. А ведь сколько проблем возникает на практике при реорганизации
юридических лиц! Правопреемство при реорганизации нуждается вообще в
отдельном разговоре. К сожалению, арбитражные суды не всегда дают
правильную правовую оценку представляемых сторонами доказательств
правопреемства в отношении спорного права или спорной обязанности. Причиной
этого, по нашему мнению, является узко-формальный подход отдельных судов к
решению данного вопроса, не требующий всестороннего исследования существа
дела.
1. Понятие и формы реорганизации юридических лиц.
Реорганизация юридического лица – это его прекращение, влекущее
возникновение новых организаций или значительное изменение характера
юридической личности существующих организаций. Проще это можно сказать так:
реорганизация – способ прекращения деятельности юридического лица, характеризующийся переходом прав и обязанностей к другому юридическому
лицу. В таких случаях ко вновь возникшим или ранее существующим
организациям, помимо участников и имущества юридического лица, могут
перейти особенности его организационной структуры, правоспособности, фирменного наименования и др. Реорганизация возможна в формах слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования (п. 1 ст.57 ГК
РФ).[22]
Слияние как способ реорганизации юридического лица означает укрупнение
вновь возникающего субъекта гражданского права за счет прекращения
нескольких юридических лиц. При этом все права и обязанности каждого из них
суммируются организацией, возникающей в результате слияния, в соответствии
с передаточным актом (п.1 ст.58).
Присоединение заключается в том, что существующая организация за счет
того, что одна или несколько других организаций вливаются в нее, сами, утрачивая признаки юридического лица. Это способ реорганизации при котором
права и обязанности одного ранее существовавшего юридического лица
переходят к другому юридическому лицу. Права и обязанности переходят к
укрупняющемуся юридическому лицу в соответствии с передаточным актом (п.2
ст. 58).
Разделение означает дробление одного юридического лица, прекращающего
свое существование, на несколько более мелких организаций. Следовательно, права и обязанности прекращаемого юридического лица тоже дробятся: они
переходят ко вновь возникшим организациям на основании данных
разделительного баланса (п.3 ст. 58).
Выделение – это, как и разделение, способ разукрупнения юридических лиц;
в отличие же от разделения, при этом способе разукрупнения организация не
перестает существовать, но уменьшаются объемы ее характеристик как
юридической личности: уменьшается закрепленный за ней имущественный
комплекс, численность ее участников, объем гражданской правоспособности.
Все это как бы “вычитывается” из нее и переходит ко вновь возникающим на
такой основе другим юридическим лицам. Документом, фиксирующим подробности
данного процесса, является составляемый при этом разделительный баланс (п.3
ст. 58 ГК РФ).
В соответствии с п.5 ст.58 ГК РФ еще одним способом реорганизации
юридических лиц признано их преобразование, т.е. изменение их
организационно-правовой формы юридического лица. При этом сама организация, ее участники и ее имущество в количественном плане могут остаться
неизменными; но изменяется совокупность определенных признаков, характеризующих тип соответствующего юридического лица: его назначение как
объединение других лиц и их имущества; правовой режим имущества, закрепленного за ним; методы решения тех или иных вопросов, возникающих в
деятельности данной организации; объем требований, предъявляемых к
учредительным документам данного юридического лица и к величине его
уставного капитала; зависящий от всего этого способ образования и
прекращения данного юридического лица. При преобразовании юридического лица
ко вновь возникшему субъекту переходят права и обязанности преобразуемого
юридического лица в соответствии с передаточным актом.[23]
По отношению к отдельным видам юридических лиц в законодательстве
предусмотрены особые правила, касающиеся их реорганизации. В тоже время
существуют некоторые общие правила реорганизации юридических лиц. Они
сводятся к следующему.
Во-первых, реорганизация возможна, как правило, лишь когда об этом есть
решение учредителей (участников) юридического лица либо органа, уполномоченного на то учредительными документами (п.1 ст.57 ГК).
Во-вторых, в отдельных случаях в качестве меры предупреждения или
преодоления монополистической деятельности на товарных рынках реорганизация
юридических лиц в форме разукрупнения возможна в принудительном порядке по
решению уполномоченных государственных органов (в частности,
Государственного антимонопольного комитета РФ или суда). Если участники
юридического лица или иные лица, которым адресовано такое решение, не
проведут реорганизацию в установленный срок, то суд по иску ГАК РФ может
назначить внешнего управляющего юридическим лицом и поручить ему провести
его реорганизацию. С этого момента к внешнему управляющему переходят права
органа данного юридического лица: он выступает от его имени в суде, составляет разделительный баланс, передает его на рассмотрения суда вместе
с учредительными документами вновь возникающих юридических лиц. Утверждение
судом указанных документов является основанием для государственной
регистрации вновь возникающих юридических лиц (п.2 ст.57 ГК).[24]
В-третьих, в то же время в законодательстве предусмотрены гарантии прав
разукрупняемого юридического лица. Решение о принудительном разукрупнении
коммерческих организаций принимается при наличии совокупности следующих
условий: возможности организационного и территориального обособления ее
структурных единиц; отсутствия между ее структурными подразделениями тесной
технологической взаимосвязи; возможности юридических лиц в результате
реорганизации самостоятельно работать на рынке определенного товара.
В-четвертых, процессы укрупнения и преобразования юридических лиц, напротив, в установленных законом случаях могут осуществляться лишь с
согласия уполномоченных государственных органов (п.3 ст.57 ГК).
В-пятых, обязательным условием регистрации юридических лиц, возникающих в
результате реорганизации, является представление в органы юстиции
передаточного акта (разделительного баланса) и наличие в них сведений о
правопреемстве по обязательствам реорганизационного юридического лица. При
этом должны быть учтены все обязательства прекращаемого юридического лица в
отношении со всеми его кредиторами, как признанные так и оспариваемые им.
Передаточный акт (разделительный баланс) утверждается участниками
юридического лица или органом, принявшим решение о его реорганизации (ст.59
ГК). Юридическое лицо считается реорганизованным, как правило, с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Исключение
составляет реорганизация в форме присоединения, когда существующее
юридическое лицо считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица (п.4 ст.57 ГК).[25]
В-шестых, при проведении реорганизации юридических лиц должны учитываться
интересы их кредиторов, так как последние вступали в имущественные
отношения с одними организациями, а потом на месте должников оказываются
другие, что может нарушить интересы кредиторов реорганизуемого юридического
лица. Во избежание этого участники юридического лица или орган, принявший
решение о его реорганизации, обязаны письменно уведомить об этом его
кредиторов, которые вправе потребовать прекращения или досрочного
исполнения обязательств реорганизуемого юридического лица и возмещения
причиненным им досрочным прекращением обязательств убытков. При
разукрупнении юридического лица возникшие на его основе организации
становятся перед его кредиторами солидарными должниками, если из содержания
разделительного баланса нельзя определить, кто из них и в каком объеме
принял на себя долги реорганизуемого юридического лица.[26]
2. Проблемы возникающие при реорганизации юридических лиц
Решение о реорганизации юридического лица, как отмечалось, может быть
принято его учредителями (участниками) либо органом, уполномоченным на то
его учредительными документами.
Обязательность преобразования (изменения организационно-правовой формы)
некоторых видов юридических лиц, хотя и сформулированная в императивной
форме, все же не может быть осуществлена в принудительном порядке по
решению уполномоченных государственных органов или суда. Она обеспечивается
иными санкциями - возможностью ликвидации не исполнившего законодательных
предписаний предприятия в судебном порядке по требованию уполномоченного
органа.
Помимо требования обязательного преобразования законодательство содержало
и рад ограничений на проведение данного вида реорганизации.
Так, согласно п. 9.10.6 Государственной программы приватизации на 1994
год "акционерные общества открытого типа не могут быть преобразованы в
акционерные общества закрытого типа, товарищества с ограниченной
ответственностью". Новый ГК, напротив, устанавливает, что акционерное
общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью
или производственный кооператив (п. 2 ст. 104).[27]
Вопрос о действенности установленного Государственной программой
приватизации ограничения должен решаться с учетом положений п. 3 ст. 96 ГК
и п. 5 ст. 1 Закона "Об акционерных обществах", определивших условия
применения особенностей правового положения акционерных обществ, созданных
путем приватизации: эти особенности действуют с момента принятия решения о
приватизации до момента отчуждения государством или муниципальным
образованием 75 процентов принадлежащих им акций в данном акционерном
обществе. Таким образом, в ряде случаев преобразование открытого
акционерного общества в пришедшее на смену товариществу общество с
ограниченной ответственностью не допускается. Совсем другое дело -
трансформация открытого акционерного общества в закрытое.
Согласно ст. 97 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Закона "Об акционерных
обществах" открытое и закрытое акционерные общества не относятся к
самостоятельным видам организационно-правовой формы юридического лица, а
лишь указывают на его тип. Следовательно, трансформация открытого
акционерного общества в закрытое (и наоборот) не будет рассматриваться как
реорганизация со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями.
Значительный интерес представляет вопрос о моменте правопреемства при
реорганизации.
В процессе рассмотрения экономических споров, касающихся
предпринимательской деятельности, нередко возникают проблемы, когда
необходимо определить принадлежность сторонам субъективного права и
субъективной обязанности. Установление судом такой принадлежности является
основным аргументом при решении вопроса о том, является ли лицо надлежащим.
Как показывает судебная практика, вопрос о том, является сторона
надлежащей или нет, чаще возникает тогда, когда один из участников спора, обосновывая свои требования, ссылается на то, что он является
правопреемником другого лица после реорганизации последнего, либо наоборот, когда один из участников спора, возражая против предъявленного к нему иска, отрицает факт состоявшегося правопреемства при реорганизации.
В предлагаемой Вам части этой главы рассмотрены некоторые правовые
аспекты реорганизации юридических лиц применительно к проблемам перехода
прав и обязанностей от одного юридического лица к другому и обеспечения
возникшего преемства необходимой доказательственной силой в суде.
По смыслу действующего законодательства реорганизация представляет собой
специфический способ прекращения действующих и образования новых
юридических лиц (кроме случаев реорганизации в формах присоединения и
выделения), влекущий переход прав и обязанностей от ранее действовавших
юридических лиц к вновь возникшим.
Поскольку реорганизация всегда связана с имущественным правопреемством
между юридическими лицами, при ее проведении существенное значение имеет
вопрос об объеме прав и обязанностей, переходящих к правопреемнику. В
результате реорганизации права и обязанности реорганизованных юридических
лиц могут переходить: а) в полном объеме только к одному правопреемнику (при слиянии, присоединении и преобразовании); б) в полном объеме, но к нескольким правопреемникам в соответствующих
частях (при разделении); в) частично как к одному, так и к нескольким правопреемникам (при
выделении).[28]
Исходя из приведенной нормы закона, можно сделать вывод о том, что в
передаточном акте и разделительном балансе должны содержаться сведения о
всех обязательствах долгового характера, а также всех правах требования, передаваемых реорганизуемым юридическим лицом своему правопреемнику, с
обязательным указанием (подробной балансовой расшифровкой) числящихся по
каждому кредитору и должнику денежных сумм.
Чтобы не допустить нарушения порядка оформления правопреемства при
реорганизации, в Гражданском кодексе предусмотрено специальное правило, согласно которому в случае отсутствия в передаточном акте или в
разделительном балансе положений о правопреемстве по обязательствам
реорганизованного юридического лица государственная регистрация вновь
возникших юридических лиц не производится (абз. 2 п. 2 ст. 59).[29]
Несмотря на столь жесткие требования закона, на практике они не всегда
выполняются, что нередко приводит к серьезным затруднениям, а порой и к
невозможности установления правопреемства при реорганизации в отношении
определенных обязательств. Для большей наглядности приведем пример из
судебной практики.
Государственным предприятием В в арбитражный суд Москвы был предъявлен
иск к акционерному обществу М о взыскании с последнего стоимости
неосновательно полученного имущества. Обосновывая исковые требования, истец
ссылался на то, что он является правопреемником государственного
предприятия Г, от которого ответчиком было получено спорное имущество. В
подтверждение возникшего правопреемства суду были представлены выписка из
устава истца и разделительный баланс.
Возражая против иска, ответчик заявил, что указанные документы не могут
рассматриваться как достаточное доказательство принадлежности истцу прав на
указанное в требовании имущество. При этом ответчик обратил внимание суда
на следующие обстоятельства.
Как видно из текста выписки из устава, истец является правопреемником
реорганизованного государственного предприятия Г. Однако в представленном
документе ничего не говорится о том, какой именно способ реорганизации был
использован для создания нового предприятия. По мнению ответчика, без
решения данного вопроса нельзя определить объем прав и обязанностей, перешедших от одного юридического лица к другому. Поскольку истцом была
представлена и копия разделительного баланса, ответчик предположил, что в
процессе реорганизации государственного предприятия Г могла быть
использована одна из двух форм реорганизации: разделение или выделение, так
как только в этих случаях составляется разделительный баланс.
Кроме того, ответчик указал, что в нарушение ст. 59 ГК РФ представленный
разделительный баланс не содержит перечня обязательств, права по которым
перешли к истцу, а отраженные в нем суммы имеют обобщенный характер, конкретные данные по отдельным кредиторам и должникам не приведены, в связи
с чем из данного документа невозможно сделать вывод ни о наличии, ни об
отсутствии задолженности ответчика перед истцом.
Однако арбитражный суд не придал значения возражениям ответчика и
удовлетворил исковые требования в полном объеме. Не согласившись с таким
решением, ответчик обжаловал его в вышестоящих судебных инстанциях.
Пересмотрев решение, кассационная инстанция арбитражного суда сочла доводы
ответчика убедительными и отменила все состоявшиеся по делу судебные акты, передав дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.[30]
В развитие затронутой темы хочется заметить, что неопределенность в
вопросах правопреемства при реорганизации может возникнуть лишь в случаях
разделения и выделения. При других формах (слиянии, присоединении и
преобразовании) определить правопреемника по тем или иным обязательствам
реорганизованного юридического лица не составляет труда - правопреемником в
этих случаях в отношении всех прав и обязанностей прекращающих
существование юридических лиц всегда является одно юридическое лицо.
Следовательно, утверждение о возможности распространения действия норм
законодательства, регулирующих солидарные требования кредиторов, по
аналогии на случаи невозможности определения правопреемника по правам
требования при реорганизации юридического лица с правовой точки зрения
несостоятельно.[31]
Но как же должен поступить суд, если заявленные стороной требования в
споре основываются на правопреемстве, которое не подтверждается
разделительным балансом?
На наш взгляд, для выработки правильного подхода к решению этого вопроса
прежде всего нужно обратиться к нормам арбитражного процессуального
законодательства, регулирующим деятельность по представлению, собиранию, исследованию и оценке судебных доказательств.
Согласно п. 1 ст. 52 АПК РФ, доказательствами по делу являются полученные
в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Кодексом и другими
федеральными законами, сведения, на основании которых арбитражный суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.[32]
Таким образом, основываясь на положениях данной статьи, для правильного
разрешения любого дела суд должен выяснить все юридические факты, имеющие
значение для дела. Совокупность юридических фактов, от установления которых
зависит разрешение дела по существу, в теории процессуального права принято
называть предметом доказывания. К предмету доказывания, в первую очередь, относятся факты основания иска, т.е. юридические факты, указанные истцом в
качестве основания исковых требований. Следовательно, по делам, в которых в
качестве основания исковых требований указывается факт правопреемства при
реорганизации юридического лица, предметом доказывания соответственно будет
являться факт перехода к истцу прав, отстаиваемых им в суде.
Учитывая, что в соответствии с принципом состязательности, закрепленным в
ст. 7 АПК РФ, обязанность доказывания в арбитражном процессе возложена на
стороны (в п. 1 ст. 53 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в
деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на
основание своих требований и возражений). При обращении в суд с
требованиями, основанными на правопреемстве по обязательствам
реорганизованного юридического лица, бремя доказывания обстоятельств, обосновывающих заявленные требования, возлагается на истца.
Разрешая вопрос о том, какие доказательства необходимо исследовать по
делу, суд, наряду с выполнением других требований арбитражного
процессуального законодательства, должен руководствоваться правилом о
допустимости доказательств. В арбитражном процессе правило о допустимости
доказательств заключается в том, что обстоятельства дела, которые согласно
закону или иным нормативным правовым актам должны быть подтверждены
определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными
доказательствами (ст. 57 АПК РФ).[33]
Исходя из того, что в силу ст. 59 ГК РФ, документами, устанавливающими
правопреемство реорганизованного юридического лица в отношении всех его
кредиторов и должников, служат только передаточный акт и разделительный
баланс, по нашему мнению, в процессе разрешения подобных споров никакие
другие доказательства, кроме указанных документов, использованы быть не
могут, так как это противоречит правилу допустимости доказательств.
Поэтому, если в ходе судебного разбирательства по иску (в котором
заявленные требования основываются на правопреемстве, возникшем вследствие
реорганизации юридического лица) выяснится, что в представленном истцом
разделительном балансе отсутствует указание на то, как распределяются между
вновь созданными юридическими лицами права требования по обязательствам
реорганизованного юридического лица, то в удовлетворении иска должно быть
отказано по причине его бездоказательности.
Данная позиция подкрепляется еще и тем, что в соответствии с требованиями
п. 1 ст. 385 ГК РФ должник вправе не исполнять обязательства новому
кредитору до представления последним доказательств перехода требования к
нему. В связи с этим в тех случаях, когда разделительный баланс не дает
возможности определить правопреемника по правам требования
реорганизованного кредитора в отношении конкретного должника, вынести
решение о принудительном исполнении обязательства таким должником перед
вновь образованными юридическими лицами не представляется возможным.[34]
Помимо выполнения общих требований законодательства, предъявляемых к
содержанию передаточного акта и разделительного баланса, при их подготовке
также должны быть соблюдены специальные правила, определяющие форму такого
рода документов.
Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля
1995 г. № 81 "О порядке отражения в бухгалтерском учете отдельных операций, связанных с введением в действие первой части Гражданского кодекса
Российской Федерации", в состав передаточного акта и разделительного
баланса, оформляемых при реорганизации юридических лиц, включается
бухгалтерская отчетность, составляемая в установленном Министерством
финансов Российской Федерации порядке в объеме форм годового бухгалтерского
отчета на последнюю отчетную дату (дату реорганизации). Этим же нормативным
актом предусмотрено, что при разделении юридических лиц (выделении из
состава юридического лица одного или нескольких подразделений)
разделительный баланс состоит из общего баланса по ранее действовавшему
юридическому лицу и балансов каждого нового юридического лица, образованного на базе подразделений, входивших в состав прежнего
юридического лица. Данные разделительного баланса являются также данными
баланса каждого нового юридического лица на дату начала его деятельности
после их государственной регистрации.
По логике указанного предписания, во всех случаях реорганизации
(независимо от формы ее проведения) в состав передаточного акта и
разделительного баланса должна включаться годовая бухгалтерская отчетность
по каждому юридическому лицу, участвующему в реорганизации.
Поскольку ( в отличие от слияния, присоединения и преобразования) при
реорганизации в формах разделения и выделения у вновь образованных
юридических лиц правопреемство возникает лишь в отношении строго
определенных обязательств реорганизованного юридического лица , предусмотрено, что подготавливаемый в этих случаях разделительный баланс
должен состоять не менее чем из двух частей: баланса реорганизуемого
юридического лица и баланса создаваемого юридического лица. Данное
требование к его форме объясняется тем, что только при сопоставлении
балансов реорганизованного юридического лица и каждого вновь образованного
юридического лица можно определить объем прав и обязанностей, перешедших в
процессе реорганизации к правопреемникам, и в каких пропорциях эти права и
обязанности распределяются между ними. [35]
Анализируя требования к оформлению правопреемства при реорганизации, нужно заострить внимание еще на одном важном требовании законодательства. В
соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и
Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 26 декабря 1994 г. №170, при реорганизации
любого предприятия или организации в обязательном порядке должна
проводиться инвентаризация его имущества и денежных обязательств4.
Основными целями инвентаризации являются: а) выявление фактического наличия имущества; б) сопоставление фактического имущества с данными бухгалтерского учета; в) проверка полноты отражения в учете обязательств (п. 1.4 Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств); г) установление действительности обязательств, права и обязанности по
которым в процессе реорганизации перешли к правопреемнику.[36]
Для успешного выполнения указанных задач необходимо, чтобы к
разделительному балансу реорганизованного юридического лица был приложен
последний акт инвентаризации.
В итоге использование механизма реорганизации приводит к достижению
значительного технического, организационного и финансового эффекта. Однако
с правовой точки зрения здесь любопытен один аспект, характеризующий
преобразование прав участников реорганизуемого предприятия:
обязательственные права в отношении одного юридического лица
непосредственно заменяются обязательственными правами в отношении другого, минуя "промежуточный" этап трансформации в права вещные. Тем не менее
подобные превращения свойственны именно правам участников реорганизованного
юридического лица и лишь они могут выступить учредителями возникающего
предприятия - правопреемника.
Использованный термин "превращение" вполне уместен и при характеристике
такого вида реорганизации, как преобразование объединения коммерческих
организаций (ассоциации или союза) в хозяйственное общество или
товарищество (ст. 121 ГК). Эта процедура интересна тем, что участники
реорганизуемой ассоциации (союза), не имеющие в отношении ее имущественных
прав (п. 3 ст. 48 ГК), вновь приобретают их после преобразования данного
юридического лица в коммерческую организацию - правопреемника.
Итак, реорганизация - процесс перемены лиц в имущественных и иных
правоотношениях, характеризующийся изменением комплекса их прав и
обязанностей, субъектного состава участников либо организационно-правовой
формы реорганизуемого юридического лица и влекущий универсальное
правопреемство.
С другой стороны, реорганизация юридических лиц может быть представлена
как их прекращение. Однако это определение не является всеобъемлющим и не
включает такой вид реорганизации, как выделение, влекущее не прекращение, а, наоборот, возникновение нового субъекта права.
К юридически значимым признакам реорганизации можно отнести следующие:
универсальное правопреемство вновь возникших (в случае присоединения -
измененных) юридических лиц, включающее, помимо перехода к преемнику
актива, также 1 передачу имущественных обязанностей (пассива);
отсутствие какой-либо связи (обязательственно-правовой или вещной) между
реорганизованным юридическим лицом и его правопреемником и полная автономия
последнего;
изменение размера уставного капитала и субъектного состава участников (в
случае преобразования - только организационно-правовой формы)
реорганизуемого юридического лица;
все или часть участников реорганизуемого субъекта выступают учредителями
(участниками) его правопреемника.
Анализ правовой природы реорганизации выявил тесную связь этого процесса
с элементами учреждения и ликвидации юридических лиц. К учредительским
признакам следует отнести формирование уставного капитала, утверждение
учредительных документов и регистрацию вновь возникающего субъекта, а к
ликвидационным - закрытие счета реорганизуемых предприятий, снятие их с
учета в налоговых органах, исключение из государственного регистра.
Данное обстоятельство заставило обратить внимание на роль участников
юридического лица в процессе реорганизации. В результате обозначились две
специфические сферы правоотношений по поводу реорганизации: "внутренняя", охватывающая лишь круг участников реорганизуемых субъектов, и "внешняя", отражающая связь реорганизуемых юридических лиц с иными субъектами права.
При этом точкой соприкосновения данных сфер, определяющей характер
юридической зависимости подвергшихся реорганизации лиц от их участников, служит обязательственно-правовая связь указанных субъектов". [37]
(7. Ликвидация юридических лиц
Ликвидация юридического лица является другой формой прекращения юридических лиц. Проблема ликвидации стала наиболее актуальна именно в последнее время. Особенно это связано с таким видом ликвидации как банкротство. Ежедневно в прессе можно много слышать об этой злободневной проблеме, но она в основном обсуждается с критической точки зрения. Целью данной главы является показать ликвидацию как специфический вид прекращения юридических лиц с его особенностями. Так мы разберем детально стадии ликвидации юридического лица и остановимся на такой важнейшей проблеме как банкротство.[38]
1. Понятие и основания ликвидации юридических лиц
Ликвидация юридического лица – это его прекращение, не влекущее
возникновение новых юридических лиц без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам. В таких случаях к другим лицам
переходит имущество, оставшееся после прекращаемого юридического лица, без
изменения численности его участников и характера их юридической личности.
Поскольку юридическое лицо создавалось для участия в имущественных
отношениях и к моменту ликвидации, как правило, участвует в них, то при его
ликвидации необходимо завершить имущественные отношения с его участием.
Основания для ликвидации юридического лица можно разделить на две группы:
1. Добровольная ликвидация
2. Принудительная ликвидация
К добровольной ликвидации мы относим: а) решение участников либо органа юридического лица, уполномоченного на
то учредительными документами, в случаях, предусмотренных в учредительных
документах или законе, в частности в связи с истечением срока, на который
создана организация; б) по достижении цели, ради которой организация создана; в) при признании судом недействительной регистрации юридического лица в
связи с допущенными при его создании нарушениями действующего
законодательства, если эти нарушения нельзя устранить.
К принудительной ликвидации относятся: а) решение суда в случаях осуществления юридическим лицом деятельности
без получения лицензии (когда это необходимо) или вообще запрещенной
законом; б) другое грубое нарушение действующего законодательства; в) при систематическом занятии некоммерческим юридическим лицом
деятельностью, противоречащей его уставным целям (п.2 ст.61 ГК); г) решение арбитражного суда о признании юридического лица (кроме
казенных предприятий) несостоятельным (банкротом), принятое по заявлению
самого юридического лица, либо его кредиторов, либо прокурора.[39]
2. Порядок ликвидации юридических лиц
Участники юридического лица или его орган, принявший решение о его
ликвидации, обязаны немедленно и в письменной форме сообщить об этом
органу, зарегистрировавшему его, который вносит в единый государственный
реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в
стадии ликвидации (п.2 ст.62 ГК). Лица, принявшие решение о ликвидации
юридического лица, по согласованию с органом, зарегистрировавшем его, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки
ликвидации. С этого момента ликвидационной комиссии переходят полномочия по
управлению делами юридического лица. Ее основная цель – завершить все
юридические связи, которые ликвидируемая организация имела с окружающими
лицами.[40]
Чтобы выявить эти связи ликвидационная комиссия обязана поместить в
органах печати, публикующих данные о государственной регистрации
юридических лиц, объявление о ликвидации юридического лица и о порядке и
сроках заявления требований его кредиторами (которые не могут быть менее
двух месяцев с момента такого объявления). Не ограничиваясь этим, ликвидационная комиссия обязана сама принять меры к выявлению кредиторов, письменно их уведомить о ликвидации; выявить должников ликвидируемой
организации и получить с них долг.
По истечению срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, назначением
которого является предварительное определение соотношение имущественных
активов и пассивов ликвидируемой организации. Он должен содержать сведения
о составе имущества организации, о предъявленных его кредиторами
требованиях, о результатах их рассмотрения. Он утверждается участниками
юридического лица или его органом с согласованию с органом, зарегистрировавшем эту организацию.[41]
Учитывая возможность того, что и после распродажи имущества
ликвидируемого юридического лица у него не хватит денег, чтобы расплатиться
по всем его долгам, п.1 ст.64 ГК предусмотрел очередность погашения
требования кредиторов (которую не следует смешивать с очередностью
реализации имущества должника). Она аналогична той очередности, которая
предусмотрена в п.3 ст.25 ГК, регулирующем порядок выплаты долгов
кредиторам индивидуального предпринимателя, призванного по решению суда
банкротом, со следующими особенностями: для осуществления процедуры выплаты
долгов юридического лица в определенной очередности не требуется решение
суда о признании его банкротом; в отношении имущества юридических лиц, в
отличие от имущества граждан-предпринимателей, в законе нет оговорки “…на
которое может быть обращено взыскание”, т.е. в таких случаях может быть
обращено на все закрепленное за юридическим лицом имущество.
Требования кредиторов, заявленные после истечения срока, установленного
ликвидационной комиссии, удовлетворяется из имущества юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных
своевременно. Требования кредиторов, отклоненные ликвидационной комиссией
(если кредиторы не обжаловали это в суд или суд не удовлетворил их жалобу), а также те требования, которые оказались не удовлетворенными из-за
недостатка имущества юридического лица, считаются погашенными.
На основании вышеизложенного можно составить краткую схему о порядке
ликвидации юридических лиц:
1. Учредители или орган, принявший решение о ликвидации назначают ликвидационную комиссию.
2. Ликвидационная комиссия публикует в прессе сообщение о том, что данное юридическое лицо находится в процессе ликвидации.
3. Ликвидационная комиссия выявляет кредиторскую и дебиторскую задолжность.
4. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс.
5. Удовлетворяет требования кредиторов.
6. Составляет окончательный ликвидационный баланс, который является основанием для исключения юридического лица из государственного лица из государственного реестра юридических лиц.
С этого момента деятельность юридического лица считается прекращенной.
3. Банкротство как способ ликвидации юридических лиц.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат орган, список рефератов.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата