Господарські договори
| Категория реферата: Рефераты по хозяйственному праву
| Теги реферата: краткое изложение, баллов
| Добавил(а) на сайт: Mavr.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
Суть принципу економічності полягає у вимозі до кожної із сторін поважати інтереси контрагента за договором, а також інтереси держави і суспільства в цілому, вживати необхідних заходів до відвернення або зменшення шкоди, яка може виникнути у зв'язку з неналежним виконанням зобов'язань, своєчасно інформувати другу сторону про ці заходи тощо.
При виконанні підприємницьких договорів усі вищезазначені загальні вимоги (принципи) тісно взаємопов'язані та взаємозумовлені.
Способи забезпечення виконання договорів.
Договірні зобов'язання сторони повинні виконувати добровільно, добросовісно, належним чином і в установлені строки. У разі порушення цих вимог до винної сторони можуть бути застосовані загальні заходи примусового впливу; відібрання речі у боржника, стягнення збитків тощо.
Проте законом або договором можуть передбачатися і спеціальні
(додаткові) заходи майнового впливу на несправного контрагента, які
покликані стимулювати його до належного виконання договору.
Відповідно до ст. 178 ЦК виконання зобов'язань може забезпечуватися
згідно з Законом або договором неустойкою (штрафом, пенею), заставою і
порукою. Крім того, зобов'язання між громадянами або з їх участю можуть
забезпечуватися завдатком, а зобов'язання між організаціями – гарантією.
Норма цієї статті чинного ЦК певною мірою застаріла і вже не враховує
реальність сьогодення. По-перше, в ній дається вичерпний перелік видів
забезпечення зобов'язань, що не узгоджується з принципом диспозитивності, який притаманний цивільно-правовому регулюванню. Спеціальні способи
забезпечення зобов'язань прибирають договірної форми, а за ст. 4 ЦК
цивільні права та обов'язки виникають як з угод (у т. ч. договорів), передбачених законом, так і з угод, хоч і не передбачених законом, але
таких, які йому не суперечать. По-друге, немає поважних причин обмежуватися
застосуванням завдатку тільки для забезпечення зобов'язань між громадянами
або з їх участю, а гарантією – тільки зобов'язаннями між організаціями
(юридичними особами). Проект ЦК не дає вичерпного переліку способів
забезпечення виконання зобов'язань, які, крім кодексу; можуть
встановлюватися й іншими законодавчими актами або самими сторонами у
конкретному договорі. Названі у проекті ЦК способи забезпечення виконання
зобов'язань поділяються на зобов'язально-правові (неустойка, порука, гарантія, завдаток) і речово-правові (застава та утримання). Спільними для
усіх видів забезпечення зобов'язань є загальні положення про те, що
забезпечуватися може тільки дійсна вимога. Недійсність основного
зобов'язання (вимоги) спричинює недійсність зобов'язання, яке його
забезпечує. Недійсність же угоди щодо забезпечення зобов'язання не
спричинює недійсності цього (основного) зобов'язання. Угода щодо
встановлення способу забезпечення виконання зобов'язання має бути укладена
у письмовій формі незалежно від форми основного зобов'язання. Недодержання
письмової форми спричинює недійсність угоди щодо встановлення способів
забезпечення виконання зобов'язання.
Неустойка. Серед зобов'язально-правових способів найпоширенішим
способом забезпечення виконання договорів, що застосовуються у
підприємницькій діяльності, ? неустойка, яку іноді називають штрафом або
пенею. Відповідно до ч. 1 ст. 179 ЦК неустойкою (штрафом, пенею) визнається
визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити
кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема v разі прострочення. Так, за поставку товарів, які за своєю якістю
не відповідають стандартам або умовам договору (брак), виготовлювач
(постачальник) сплачує покупцеві штраф у розмірі 20 відсотків вартості цих
товарів.
За співвідношенням вимог про сплату неустойки і відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, неустойка буває заліковою (коли збитки
відшкодовуються у частині, не покритій неустойкою), або штрафною (коли
збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойку), або виключною
(коли допускається стягнення тільки неустойки, але не збитків), або
альтернативною (коли за вибором кредитора можуть бути стягнуті або
неустойка; або збитки). За чинним ЦК (ст. 204) основним видом неустойки є
залікова неустойка, інші види неустойки можуть передбачатись законом або
договором. Так, у разі недопоставки товарів або поставки товарів неналежної
якості чи некомплектних покупець має право стягнути з постачальника
встановлену неустойку і, крім того, заподіяні такою поставкою збитки понад
суми неустойки (штрафна неустойка). За проектом ЦК (ст. 632) загальним стає
правило про штрафну неустойку, інші види неустойки можуть передбачатися
лише угодою сторін.
Порука. За договором поруки поручник зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов'язання в повному обсязі або в частині. Забезпечувальна суть поруки полягає в тому, що поряд з основним договором (зобов'язанням), який зв'язує кредитора і боржника, кредитор укладає додатковий договір з третьою особою – поручником, і останній у разі відсутності грошей у боржника оплачує за нього борг. Порука може бути оформлена як договір, що укладається між основним боржником і поручником на користь третьої особи – кредитора з основного боргу. Поручник відповідає в тому самому обсязі, як і боржник, зокрема відповідає за сплату відсотків, відшкодування збитків, сплату неустойки, якщо інше не передбачено договором поруки. Боржник і поручник. а так само особи, які разом поручилися за боржника, відповідають перед кредитором солідарне, якщо інше не встановлено договором поруки. Поручник, який виконав зобов'язання, набуває усіх прав кредитора за цим зобов'язанням (статті 191—193 ЦК).
За проектом ЦК (статті 578 і 580) поручник зобов'язаний до задоволення
вимоги кредитора попередити про це боржника, а якщо проти поручника вчинено
позов – залучити боржника до участі у справі. Інакше боржник має право
висунути проти зворотної вимоги поручника заперечення, які він мав проти
кредитора. Поручник має право висувати проти вимоги кредитора заперечення»
які міг би надати боржник, якщо інше не випливає з договору поруки.
Поручник не втрачає права на ці заперечення навіть у тому разі, якщо
боржник від них відмовився або визнав свій борг. У свою чергу боржник, який
виконав забезпечене порукою зобов'язання, повинен негайно повідомити про це
поручника. Інакше поручник, який виконав зобов'язання, має право стягнути з
кредитора безпідставно одержане або висунути регресну вимогу до боржника. В
останньому випадку боржник має право стягнути з кредитора безпідставно
одержане.
Гарантія. У чинному ЦК гарантії присвячена ст. 196, хоч поняття
гарантії як способу забезпечення зобов'язань у ній не розкривається. Крім
того, на практиці гарантія не мала широкого застосування. Так, зокрема, під
гарантію (гарантійний лист) вищестоящого органу банк може надати своєму
клієнтові кредит. Гарантія відрізняється від поруки тим, що гарант несе
перед кредитором додаткову (субсидіарну) відповідальність, тобто
обмежується тими коштами, що їх бракує у боржника. Так, якщо гарант
зобов'язується перед банком, що надав кредит особі, відповідати за
виконання нею свого зобов'язання за кредитним договором, то банк має право
у претензійно-позовному порядку вимагати від гаранта сплати основної
заборгованості позичальника та сум відсоткової ставки за згаданий кредит
тільки у разі відсутності у боржника грошових коштів, необхідних для
належного виконання зобов'язання (п. 5.2 роз'яснення президії Вищого
арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів" від 6 жовтня
1992 p.[9]). Інші риси гарантії і поруки подібні, адже правила статей 191 і
194 ЦК про поруку поширюються і на договір гарантії. Зокрема, як і порука, гарантія припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання. Вона
також припиняється, якщо кредитор протягом трьох місяців з дня настання
строку зобов'язання не пред'явить позову до гаранта. Якщо строк виконання
зобов'язання не зазначений або визначений моментом вимоги то за відсутності
Іншої угоди відповідальність гаранта припиняється після закінчення одного
року з дня укладення договору гарантії.
Детальніше регламентуються відносини щодо гарантії як способу
забезпечення виконання зобов'язань у проекті ЦК (статті 583 – 592). Проект
визначає гарантію як письмове зобов'язання банку, іншої кредитної установи, страхової організації тощо (гаранта), яке видається на прохання іншої особи
(принципала), за яким гарант зобов'язується сплатити кредиторові принципала
(бенефіціарові) відповідно до умов гарантійного зобов'язання грошову суму
після надання бенефіціаром письмової вимоги про її сплату. Гарантія набирає
сили з дня її видачі, якщо в ній не передбачено інше. І хоч гарантія
забезпечує належне виконання принципалом його зобов'язання перед
бенефіціаром (основного зобов'язання), зобов'язання гаранта перед
бенефіціаром є самостійним і незалежним від основного зобов'язання, на
забезпечення виконання якого видано гарантію, в тому числі у випадках, коли
в ній є посилання на цю обставину. Саме це зумовлює притаманні гарантії
такі ознаки, як безвідкличність, непередаваність прав за гарантією іншій
особі, особливі підстави припинення[10].
Одержавши вимоги бенефіціара, гарант повинен без зволікань повідомити про це принципала і передати йому копії вимоги з усіма документами, що стосуються вимоги. Гарант має розглянути вимогу бенефіціара з доданими до неї документами у зазначений у гарантії строк, а в разі відсутності його – у розумний строк і виявити розумну дбайливість, щоб установити, чи відповідає ця вимога та додані до неї документи умовам гарантії. Гарант має право відмовити бенефіціарові у задоволенні його вимоги, якщо вона або додані до неї документи не відповідають умовам гарантії або якщо вони подані гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку. Гарант повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу. Якщо гарантові до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що основне зобов'язання, забезпечене гарантією, повністю чи у відповідній частині вже виконано або припинилося з інших підстав, або є недійсним, він повинен негайно повідомити про це бенефіціара і принципала. Одержана гарантом після такого повідомлення повторна вимога бенефіціара підлягає задоволенню гарантом. Гарант має право зажадати від принципала у порядку регресу відшкодування сум, сплачених бенефіціарові за гарантією, якщо інше не передбачено угодою гаранта з принципалом. Проте гарант не має права вимагати від принципала відшкодування сум, сплачених бенефіціарові не відповідно до умов гарантії або за порушення зобов'язання гаранта перед бенефіціаром, якщо угодою гаранта з принципалом не передбачено інше.
Завдаток. Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з
договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів другій
стороні на підтвердження укладення договору і забезпечення його виконання
(ч. 1 ст. 195 ЦК). Завдатку як способу забезпечення виконання зобов'язання
властиві такі риси; 1) він підтверджує факт укладення договору; 2)
видається в рахунок платежів, належних стороні за договором; 3) забезпечує
виконання договору.
Забезпечувальна дія завдатку полягає в тому, що коли за невиконання договору відповідальною є сторона, яка дала завдаток, вона його втрачає, тобто він залишається у другої сторони. Якщо ж за невиконання договору відповідальною є сторона, яка одержала завдаток, вона повинна сплатити другій стороні подвійну суму завдатку. Крім того, сторона, відповідальна за невиконання договору, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки з зарахуванням суми завдатку, якщо в договорі не передбачено інше (частини 2 і 3 ст. 195 ЦК). До завдатку подібний аванс як грошова сума, що видається однією стороною іншій у рахунок платежів за договором. Проте аванс не виконує забезпечувальної функції, бо він підлягає поверненню платникові, якщо його контрагент не виконує свого обов'язку з передачі майна або надання послуг.
Застава. До речово-правових способів забезпечення комерційних
зобов'язань належить застава. Внаслідок застави кредитор (заставоутримувач)
має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого
заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна
переважно перед іншими кредиторами (ч. 1 ст. 181 ЦК, ч. 2 ст. 1 Закону
України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р.)[11]. Переваги застави перед
неустойкою та деякими іншими способами забезпечення зобов'язань (порукою, гарантією) полягають у тому, що у разі порушення зобов'язання боржником
кредиторові надається спеціальне джерело для задоволення його вимог. Ним є
або майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено
заставодавцем і на яке може бути звернено стягнення, або майнові права.
Неустойку як певну грошову суму боржник сплачує у разі порушення ним
зобов'язання з коштів, що наявні у нього у момент стягнення. Крім того, за
рахунок заставленого майна (майнових прав) кредитор може задовольнити свої
вимоги переважно (першочергово) перед іншими кредиторами. Таких переваг
неустойка не дає.
Залежно від предмета застави розрізняють такі види застави:
1) іпотеку (заставу землі та нерухомого майна);
2) заставу товарів в обороті або у переробці;
3) заклад (заставу рухомого майна);
4) заставу майнових прав;
5) заставу цінних паперів.
Застава виникає внаслідок договору або закону. До застави, яка виникає на підставі закону, застосовуються положення про заставу, що виникає внаслідок договору, якщо інше не встановлено законом.
Предметом застави може бути будь-яке майно (у точу числі речі, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернено стягнення. Застава може поширюватись і на майно, що стане власністю заставодавця після укладення договору застави, у тому числі продукція, плоди (майбутній врожай, приплід худоби тощо), якщо це передбачено договором. Права заставоутримувача (право застави) на річ, яка є предметом застави, поширюється на її приналежності і невіддільні плоди, якщо інше не передбачено законом або договором. Застава майна може включати віддільні плоди лише у випадках, межах і в порядку, передбачених законом або договором. Застава майна може здійснюватися шляхом передачі товаророзпорядчого документа (коносамента, складського посвідчення — варанта тощо) кредиторові. Застава цінних паперів може здійснюватися шляхом передачі їх заставоутримувачеві або на депозит нотаріальної контори чи банку.
Предметом застави не можуть бути національні, культурні та історичні цінності, які перебувають у державній власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національної культурної спадщини. Предметом застави не можуть бути вимоги, які мають особистий характер, а також інші вимоги, заставу яких заборонено законом. Вартість предмета застави може визначати безпосередньо заставодавець разом із заставоутримувачем відповідно до звичайно існуючих цін на подібні предмети в торговельному обігові на момент застави. Законом або договором може встановлюватися інший порядок оцінки вартості предмета застави.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: строение реферата, сочинение почему, культурология шпаргалки.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата