ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
| Категория реферата: Рефераты по международному частному праву
| Теги реферата: реферат мировой, виды понятий реферат
| Добавил(а) на сайт: Hristiana.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
Основное содержание теории и самого критерия инкорпорации (учреждения) сводится к тому, что компания (применительно к США - корпорация), принадлежит правопорядку страны, в которой она учреждена в соответствии с ее законодательством (правом). Иными словами, компания, образованная по английскому закону и существующая на основании его предписаний, будет признаваться английской компанией в тех государствах, правопорядок которых в этой области строится на принципах инкорпорации. У этой теории имеются варианты.
Так, скандинавские страны придерживаются того, что компания подчиняется закону той страны, в которой сделана первая запись о ее регистрации (была занесена в реестр). В большинстве случаев это будет совпадать с государством, согласно закону, которого компания была создана, поскольку обязательность первой записи в реестр связывается с получением статуса правосубъектного образования.
Имеются примеры законодательных актов, которые устанавливают целые
«цепочки» норм, в силу которых на последовательной основе возможно
определение личного закона юридического лица. В частности, в венгерском
Законе о международном частном праве 1979 г. устанавливается иерархия
коллизионных правил для целей отыскания правопорядка, являющегося личным
статутом иностранного юридического лица;
«Личным законом юридического лица является закон государства, на территории
которого юридическое лицо было зарегистрировано. Если юридическое лицо было
зарегистрировано согласно законодательству нескольких государств, или если
согласно закону, действующему по местонахождению его административного
центра, указанному в уставе, регистрации не требуется, то его личным
законом является закон, применяемый по местонахождению, указанному в
уставе. Если юридическое лицо согласно уставу не имеет местонахождения или
имеет несколько местонахождений, и оно не было зарегистрировано по закону
ни одного из государств, то его личным законом является закон государства, на территории которого находится место осуществления центральной
администрации».
Теория оседлости. Согласно этой теории, называемой иногда и иначе -
теорией «эффективного местопребывания», - личным статутом юридического лица
(компании, корпорации, правосубъектного товарищества) является закон той
страны, в которой находится его центр управления (совет директоров, правление, иные исполнительные или распорядительные органы).
В доктрине существует мнение, что в этом случае не имеет значения, где
осуществляется деловая активность такого юридического лица. К числу
государств, явно стоящих на позициях использования подобного критерия, относятся Франция, Испания, Бельгия, Люксембург, ФРГ, большинство других
стран Европейского Союза, а также Украина, Польша и т. д. Анализируемый
признак, как правило, закрепляется в уставе, поэтому считается, что, руководствуясь им, легко установить принадлежность данного юридического
лица к соответствующему правопорядку. Однако то же самое можно сказать и о
критерии инкорпорации, так как внесение в реестр компаний, корпораций или
юридических лиц в иной правовой форме сопровождается выдачей свидетельства
(сертификата) о регистрации с указанием в нем того, что рассматриваемое
образование создано в соответствии с законами данного государства.
Критерий местонахождения общества, компании, товарищества или корпорации
имеет значение и для стран, придерживающихся в своей законодательной и
судебной практике теории инкорпорации. Так, в соответствии с постановлением
Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «при
государственной регистрации юридических лиц следует исходить из того, что
местом нахождения юридического лица является место нахождения его органов».
Материальные нормы Российской Федерации, относящиеся, к примеру, к
обществам с ограниченной ответственностью, оперируют сочетанием нескольких
имеющихся в этом отношении признаков: «Место нахождения общества
определяется местом его государственной регистрации. Учредительными
документами общества может быть установлено, что местом нахождения общества
является место постоянного нахождения его органов управления или основное
место деятельности»[1].
Теория центра эксплуатации. Еще одним критерием отыскания личного
статута юридического лица выступает признак осу- ществления основной
деятельности, который соответственно использован в «теории эксплуатации».
Ее смысл достаточно прост; юридическое лицо в качестве личного закона имеет
статут той страны, где оно проводит производственную (в широком смысле
слова) деятельность. Этот критерий весьма свойственен практике
развивающихся стран для целей объявления «своими» всех образований, которые
ведут свои деловые операции на территории данного государства. Это имеет
определенные корни как политического, юридического, так и экономического
характера. Дело в том, что именно развивающиеся страны заинтересованы в
привлечении иностранного капитала для развития национального хозяйства и, следовательно, облечении его в соответствующие отечественные организационно-
правовые формы. С другой стороны, поскольку за счет повышенной нормы
прибыли функционирование в пределах их юрисдикции является достаточно
выгодным и для иностранных контрагентов, их приток оказывается весьма
существенным. В том же, что касается обеспечения контроля со стороны
национальных органов государства пребывания за подобными юридическими
лицами, то «привязку» их к отечественному правопорядку развивающееся
государство может осуществить наиболее простым образом - с помощью именно
критерия «центра эксплуатации». В результате указанного специальные акты по
корпоративному праву многих стран, традиционно именуемых «развивающимися», используют в своем законодательстве именно этот принцип. Так, Закон о
компаниях 1956 г. Индии в особом разделе, посвященном иностранным
компаниям, особо оговаривает, что компания, учрежденная в соответствии с
законами иностранного государства, может зарегистрироваться в Республике
Индия как «иностранная компания, имеющая местом осуществления бизнеса
Индию» (ст. 591-601).
Рассматриваемый признак может выражаться с помощью разнообразных
формулировок. Так, в Инструкции. ГНС РФ № 39 от 11 октября 1995 г. (в ред.
29 декабря 1997 г.) для целей определения места реализации работ (услуг)
устанавливается, что таковым является «место экономической деятельности
покупателя услуг, если покупатель этих услуг имеет место нахождения в одном
государстве, а продавец - в другом».
Обзор теорий и подходов, закрепленных в праве различных государств в области решения вопроса о личном статуте юридического лица, при том, что имеются самостоятельные критерии, определяющие соответствующий выбор, позволяет, однако, констатировать, что в современном мире ни один из них не применяется изолированно от других. Для иллюстрации указанного целесообразно провести сопоставление некоторых законоположений ряда стран.
Принято считать, что в категорию государств, применяющих для определения личного статута юридического лица критерий «оседлости» при игнорировании принципа «центра эксплуатации», входит и Германия. Однако всесторонний, объективный взгляд на положение соответствующего законодательства не позволяют безоговорочно сделать подобный вывод. Так, § 13 (Ь) раздела 2 книги первой Германского торгового уложения (ГТУ) 1897 г. предусматривает, что «...для заявлений, образцов подписей, подачи документов и регистрации, если зарубежное право не требует иного, действуют соответственно предписания в отношении головных отделений или отделений по месту нахождения общества». При этом § 24 раздела 1 книги первой Германского гражданского уложения (ГГУ) гласит следующее; «местом нахождения союза (т. е. союза лиц - юридического лица. - Л. А.) считается, если не установлено иное, место, в котором находится его правление». Согласно же § 5 Закона ФРГ об акционерных обществах 1965 г. «местонахождение общества определяется его уставом. В качестве местонахождения устав, как правило, указывает место, где общество имеет предприятие (выделено мною. - Л. А.), или место, где находится правление общества или откуда ведется управление делами общества». Анализируя российское законодательство в той или иной сфере, так или иначе связанной с функционированием юридических лиц, - налоговым, валютным и т.д., - можно заметить, что при общем закреплении в праве РФ критерия инкорпорации (см. Основы 1991 г.. Закон о государственном регулировании внешнеторговой деятельности 1995 г. и др.) в нем присутствует как определяющий также и признак «оседлости» - местонахождения.
В законах РФ об акционерных обществах и обществах с ограниченной
ответственностью место нахождения общества определяется местом его
государственной регистрации, если в уставе общества в соответствии с
федеральными законами не предусмотрено иное. В то же время пункт 2 ст. 4
Закона об обществах с ограниченной ответственностью допускает, что место
нахождения общества может быть установлено в учредительных документах как
место постоянного нахождения его органов управления или основное место его
деятельности.
Определение места нахождения общества имеет значение для решения ряда правовых вопросов, возникающих в его деятельности, в частности для определения места исполнения обязательства, когда оно не указано в договоре или в правовом акте (ст. 316 ГК), установления компетентного учреждения для рассмотрения споров с участием общества (ст. 25 АПК, ст. 117, 119 ГПК) и др.
Пример РФ не является единственным. Очень многие страны, которые приемлют
принцип инкорпорации, требуют, чтобы местопребывание корпорации (компании), закрепленное в уставе, находилось в пределах территории того государства, чьим законодательством регулируется ее создание. Так, Торговый кодекс
Японии, считающейся страной, исповедующей теорию «инкорпорации», недвусмысленно закрепляет: «Юридическим адресом товарищества считается
местонахождение его головной конторы» (ст. 54). «Товарищество считается
учрежденным с момента регистрации по месту нахождения его головной конторы»
(ст. 57).
В этой связи в науке и практике международного частного права, относящимся к иностранным юридическим лицам, возникает проблема различного толкования понятия «местопребывание». В общем плане различают формальную -
«статутарную», т.е. указанную в уставе, - и реальную - «эффективную»
-оседлость. Различия между двумя категориями в принципе не имеют значения, если местонахождение юридического лица по уставу (местонахождение зарегистрированного офиса) и фактическое пребывание его органов управления существуют в одной и той же стране. Везде, кроме этой страны, такая компания будет рассматриваться как юридическое лицо, существующее в рамках иностранного правопорядка.
Теория контроля. Начало использования этой теории связывается в истории и
науке международного частного права с периодами I и II мировых войн. Дело в
том, что во время вооруженных конфликтов проблема иностранных юридических
лиц принимает новые очертания, а именно приобретает характер так называемых
«враждебных иностранцев». Воюющие государства закономерно заинтересованы в
том, чтобы любые контакты с последними, прежде всего экономические, были
сведены к нулю. Формальные же признаки определения фактической и
эффективной связи данного юридического лица с тем или иным правопорядком
оказываются недостаточными. Еще в циркуляре французского министерства
юстиции от 24 февраля 1916 г. указывалось в связи с данным вопросом, что
когда речь идет о вражеском характере юридического лица, нельзя
довольствоваться исследованием «правовых форм, принимаемых компаниями: ни
местонахождение административного центра, ни другие признаки, определяющие
в гражданском праве национальность юридического лица, недостаточны, так как
речь идет о том, чтобы... выявить действительный характер деятельности
общества». Вражеским, говорилось в документе, надо признать юридическое
лицо, если его управление или его капитал в целом или большей части
находится в руках неприятельских граждан, ибо в этом случае за фикцией
гражданского права скрываются действующие физические лица[2]"
В сегодняшней практике подобного рода критерий, как представляется, применяется не только в процессе ведения каких-либо военных действий, но и
в совершенно мирное время на основании решений международной организации, скажем, при введении Совета Безопасности ООН санкций в целях обеспечения
мира и безопасности. Например, во исполнение резолюций Совета Безопасности
специальными распоряжениями Президента РФ ограничивались торговые и вообще
гражданско-правовые отношения российских хозяйствующих субъектов с
предприятиями Боснии, Герцеговины, Югославии, Ирака и др.. Кроме того, законодательства некоторых государств исходят из названного критерия и в
общем плане для достижения определенных целей, скажем, при
налогообложении".
Категория личного статута чрезвычайно важна для юридического лица, поскольку, как было подчеркнуто, именно он отвечает на главный вопрос -
является ли данное лицо юридическим, т. е. обладает ли волей, относительно
независимой от воли лиц, объединяющихся в нем, иными словами, самостоятельным субъектом права. Таким образом, каждое иностранное
юридическое лицо подчиняется иностранному (своему) правопорядку в вопросах
возникновения, существования, деятельности и ликвидации, а также возможных
способов и форм преобразования. Тем же правопорядком регулируется и объем
правоспособности юридического лица, устанавливаются ее пределы. Личный
закон юридического лица, кроме того, указывает формы и порядок выступления
юридического лица во внутреннем и внешнем хозяйственном обороте. Содержание
личного статута дает ответы на вопрос о том, вправе или не вправе
рассматриваемое юридическое лицо в своей деятельности выходить за рамки
отечественной юрисдикции и каковы условия, формы и специальные требования, предъявляемые к такому выходу. Следовательно, решение проблем личного
статуса, личных прав в отношениях данного юридического лица с третьими
лицами находится всецело в сфере действия личного статута.
При ликвидации юридического лица, действующего за границей и имеющего на территории иностранного государства имущество, в том числе и недвижимое, личный закон, а не закон места нахождения вещи, как это обычно бывает в международном частном праве, будет решать судьбу последнего. В отдельных случаях обязательственных отношений, т. е. тогда, когда личность стороны в определенного рода обязательствах приобретает особое значение (например, при выдаче гарантии или поручительства, имеющих акцессорный характер), содержание прав и обязанностей сторон в таком отношении будет также подчиняться личному закону юридического лица, являющегося подобной стороной, а не закону, избранному сторонами для регулирования взаимоотношений в рамках основного обязательства, или закона, применимого к существу отношения в силу коллизионной нормы.
3. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской
Федерации.
В вопросе правового положения иностранных юридических лиц на территории
России отечественный правопорядок исходит из закрепленного в действующем праве РФ, прежде всего Гражданском кодексе и Законе «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. (а ранее в Законе
РСФСР об иностранных инвестициях от 4 июля 1991 г.), для юридических лиц - иностранных инвесторов - принципа национального режима: «Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности и использовании полученной прибыли, предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами» (ст. 4
Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»).
В максимальной же мере адекватно юридическому содержанию национального режима этот принцип выражен в ст. 2 Гражданского кодекса посредством использования следующей формулы: «Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом».
В свете указанного становится ясно, что, помимо определения правового
режима, которым пользуются в РФ иностранные юридические (а также и
физические лица-предприниматели), российский правопорядок должен
располагать, если не дефинициями, то хотя бы критериями отнесения
правосубъектных образований к иностранным юридическим лицам. В настоящее
время действующее право РФ оперирует несколькими понятиями в этом плане.
Например, существует категория «российские лица» - т. е. лица, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие постоянное
местонахождение на ее территории, а также физические лица, имеющие
постоянное или преимущественное место жительства на территории Российской
Федерации и зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, с одной стороны, и понятие «иностранные лица», т. е. «юридические лица и
организации в иной правовой форме, гражданская правоспособность которых
определяются по праву иностранного государства, в котором они учреждены», -
с другой. Об этом говорит ст. 2 Федерального закона «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности» от 13 октября 1995 г.[3]. Вместе
с тем в ряде актов в валютном, банковском, налоговом и др. законодательстве
России весьма активно используются категории «резидентов» и «нерезидентов».
Так, для целей валютного регулирования и валютного контроля под
«резидентами» понимаются юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством РФ, с местонахождением в Российской Федерации, предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в
соответствии с законодательством РФ, с местонахождением в РФ, а также
находящиеся за пределами РФ филиалы и представительства видов резидентов, указанных выше. В свою очередь «нерезидентами» являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с
местонахождением за пределами Российской Федерации, предприятия и
организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств с местопребыванием за пределами
РФ, а также находящиеся в РФ филиалы и представительства вышеупомянутых
нерезидентов.
Сопоставление содержания приведенных понятий позволяет заключить, что все лица, которые, во-первых, организованы в соответствии с законами иного, нежели Российская Федерация, государства, и, во-вторых, имеющие свое местонахождение вне ее территории, должны квалифицироваться как иностранные. Установление «местонахождения» осуществляется в соответствии с требованиями имеющихся правовых актов.
Таковы, в частности, формулировки Закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 1995 г., который предусматривает, что российскими участниками внешнеторговой деятельности (российскими лицами) являются наряду с другими категориями «юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие местонахождение на ее территории» (ст. 2).
Итак, если установлено, что данное юридическое лицо является на
территории РФ иностранным, что же оно вправе совершать в гражданско-
правовой сфере? И, коль скоро основой правового положения «иностранцев» в
России является уравнивание их в правах с национальными лицами за
некоторыми изъятиями, устанавливаемые законодательством, на чем прежде
всего акцентировалось внимание в настоящем разделе, то каковы же исключения
из правил и ограничения, составляющие эти изъятия?
Здесь важное значение имеет, во-первых, то различие, которое проводится, скажем, в налоговом законодательстве, между иностранным юридическим лицом, действующим через представительство, учрежденное в пределах РФ, и таковым, осуществляющим бизнес в России без открытия в ней представительства или
филиала. В этом смысле детальное регулирование содержится в Инструкции
Государственной налоговой службы Российской Федерации № 34 от 16 мая 1995
г.
В общеправовом же плане все иностранные юридические лица могут вести на территории РФ хозяйственную деятельность, заключать сделки, создавать с участием российских юридических и физических лиц либо юридических и физических лиц третьих государств или без таковых новые образования в соответствии с предусмотренным законодательством Российской Федерации организационно-правовыми формами, открывать и закрывать представительства или учреждать филиалы, в том числе для ведения внешнеторговой деятельности от имени иностранного юридического лица, совершать связанные с такими и другими сделками расчеты, страховые, транспортные, кредитно-финансовые и другие операции. При этом предусматривается, что иностранное юридическое лицо при совершении сделок на территории РФ не вправе ссылаться на ограничение полномочий его органа или представителя, не известное российскому праву (п. 2 ст. 161 Основ гражданского законодательства). Хотя действующие гражданско-правовые нормы РФ и требуют в силу тех же Основ, чтобы, в частности, форма внешнеэкономических сделок, заключенных на территории России, подчинялась отечественному праву, в то же время это не должно, разумеется, означать, что при этом нельзя стремиться к соблюдению и императивных предписаний, установленных иностранным законом, т. е. правоположениями того государства, где данное юридическое лицо считается национальным. Однако, как представляется, в аспекте данного изложения все же больший интерес представляет отбор и анализ соответствующих норм российского права, предназначенных для регулирования отношений, в которых участвуют иностранные юридические лица.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: зимнее сочинение, сочинение рассказ.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата