Отличие международного публичного права от международного частного
| Категория реферата: Рефераты по международному публичному праву
| Теги реферата: диплом купить, культурология шпаргалки
| Добавил(а) на сайт: Филарета.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата
Международное право имеет своих субъектов — создателей норм права и участников отношений, урегулированных этими нормами.
В разные исторические эпохи имелись различные субъекты международного
права.
В настоящее время их круг следующий: а) государства — основные субъекты; б)произвольные межгосударственные организации (ООН, ее специализированные
учреждения, Организация африканского единства (ОАЕ) и др. ); нации
борющиеся за свою независимость (арабский народ Палестины, народ Юго-
Западной Сахары), государственно-подобные образования (Ватикан). Первые три
вида субъектов обладают всеми признаками международной правосубъектности:
правом заключать международные договоры, быть членами международных
организаций, иметь свои формальные представительства (при международных
организациях, дипломатические консульские и др.), участвовать в работе
международных конференций и т. п. Несколько меньшим кругом полномочий
обладает Ватикан. Однако и он входит в ряд международный договоров, имеет
дипломатические и консульские отношения с государствами, постоянные
представительства при ООН и иных международных организациях, участвует в
работе международных конференции и т. д.
В настоящее время некоторыми чертами международной правосубъектности обладают индивиды, особенно в области защиты прав человека.
На международной арене нет законодательного органа, поэтому нормы международного права создаются в процессе согласования воль самих субъектов международного права, в первую очередь государств. Нормы международного права (общее Международное право) обращены обычно к неопределенному кругу его субъектов. Локальные же нормы обычно персонифицированы и обращены к участникам конкретного международного договора. Нормы общего международного права обязательны для всех субъектов, локальные — лишь для участников данного соглашения. Поэтому, первые имеют общедемократический характер, социальная же сущность вторых определяется социальной природой государств, создавших эти нормы.
Общие международно-правовые нормы являются критерием законности поведения субъектов международного права, неким эталоном, образцом, к которому они должны стремиться.
Международное право имеет свою систему, под которой следует понимать объективно существующее разделение единого международного права на части (отрасли, институты), т.е. группы принципов и норм, регулирующих однородные, одно-порядковые, схожие международные отношения, объединенные общими задачами. Общепризнанным является наличие в международном праве таких отраслей, как морское, воздушное, космическое, дипломатическое, право международных договоров.
В мире не существует судебных и исполнительных органов, аналогичных тем, что есть в государствах. Функционирование международного
права обеспечивают государства, а также все в большей степени
межгосударственные организации. Соблюдение международного права
обеспечивается применением, а также возможностью применения санкций, т.е.
принудительных мер к нарушителю. Санкции применяются государствами
индивидуально либо коллективно, а также межгосударственными организациями.
Объективно проявляется тенденция ограничения санкций государств и
расширения мер, применяемых межгосударственными организациями, прежде всего
ООН. Санкции государств, включают дипломатические демарши, разрыв
отношений, ограничение либо прекращение экономических, научно-технических и
иных связей с государством-нарушителем. В случае самообороны от государства-
агрессора (ст. 51 Устава ООН) и по специальному постановлению Совета
Безопасности ООН (ст. 42 Устава ООН) к нарушителю в виде исключения может
быть применена и вооруженная сила.
Международное право и внутригосударственное право — две разные
системы права. Однако они не существуют изолированно друг от друга.
Национальные правовые системы влияют на нормообразование в международном
праве и в свою очередь ощущают его влияние. В современных условиях
общепризнан примат международного права над внутригосударственным. Это
закреплено в ряде конструкций. Международное право — достижение
человеческой цивилизации на определенном этапе ее развития. Оно служит делу
мира, способствует развитию дружеских отношений между государствами. В
обозримой перспективе роль и значение Международного права будут
возрастать.
3. Общая характеристика международного частного права
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО — термин, впервые появившейся в литературе, науке и практике в 1834 г, в истории и доктрине связывается с именем члена Верховного суда США Джозефа Стори, который использовал его в труде «Комментарий о коллизии законов». С 1841 г. термин «международное частное право» стал фигурировать в работах ученых Германии (Шаффнер), а затем и Франции (Феликс).
В отечественной науке разработка проблем международного
частного права началась сравнительно поздно, во второй половине XIX в.
Первой специальной работой, посвященной международному частному праву, был
труд Н.П. Иванова под названием «Основания частной международной
юрисдикции» (1865). В фундаментальном курсе между народного права Ф.Ф.
Мартенса «Современное международное право цивилизованных народов» (1896)
были осуществлены разработка, систематизированное изложение вопросов
международного частного права. Под ним автор подразумевал совокупность
юридических норм, определяющих применимость к данному правоотношению
заинтересованного лица, действующего в области международного оборота, права или закона отечественного или иностранного государства. Ни в
отечественной, ни в зарубежной литературе до сих пор не существует
единодушно принятого определения международного частного права.
Ученые из разных стран на различных этапах развития науки
международного частного права оспаривали все элементы, составляющие это
понятие: и «международное», и «частное», и «право». В.М. Корецкий в
«Очерках международного хозяйственного права» (1928) упоминает не менее 50
различных видов названий, отнюдь не всегда расходящихся между собой лишь в
мелочах, например: «международное гражданское право», «международное
положение частных лиц», «действие и применение законов различных государств
согласно принципам международного права», «общее частное право
иностранцев», «выбор права», «междучастное право», «разграничивающее
право», «конфликты прав», «международное положение частных лиц», «теория
конфликтов законов в области частного права», «международное хозяйственное
право».
Наиболее общим моментом, отражающим позицию отечественной
доктрины в этой области, является взгляд на международное частное право как
совокупность (систему) норм, регулирующих общественные отношения
цивилистического характера, хотя и относящихся к различным отраслям
внутригосударственного права, а не только к собственно гражданскому праву
(семейному, трудовому, торговому, земельному, хозяйственному и т.д., в
зависимости от существующей в данном государстве разбивки объективного
права на отрасли), но лежащих в сфере международного хозяйственного
(гражданского) оборота (в широком смысле слова).
Во многих определениях, даваемых учеными, фигурирует такой
признак рассматриваемых отношений, как «иностранный элемент» (И.С.
Перетерский. С.Б. Крылов, Л.А. Лунц. Г.К. Матвеев, М.М. Богуславский, С.Н.
Лебедев и др.). Нельзя согласиться, что этот признак является
конститутивным для объекта регулирования данной совокупности норм: просто
присутствие так называемого «иностранного элемента» — скажем, наличие в
отношении иностранного участника — далеко не всегда обеспечивает
включенность в орбиту регулирования, иными словами, действие именно
международного частного права. В частности, бытовые сделки, совершаемые
иностранными гражданами за границей, повсюду в мире регулируют гражданским
правом государства, где совершается сделка, а не его международным частным
правом. «Иностранный элемент» присутствует, а международное частное право -
нет. Решающим, конститутивным фактором в этом отношении выступает
проявление юридической связи данного отношения правовопорядками двух или
более государств.
Значительное число споров в науке международного частного права возникало и продолжает возникать и по вопросу о месте в юридической системе и правовой природе международного частного права. Палитра взглядов чрезвычайно широка: от квалификации его международно-правовой природы до принципиального отрицания вообще качеств, свойственных собственно праву как таковому.
Международное частное право в большинстве случаев признается самостоятельной правовой отраслью. Особой категорией, определяющей своеобразие а значит, и самостоятельность международного частного права помимо объекта регулирования методов и принципов регулирования — известной триады, формирующей отрасль права как таковую, — являются коллизионные нормы.
Коллизионная природа международного частного права продолжает
оставаться его существенной особенностью. Воздействие на регулируемый
объект в международном частном праве обеспечивается с помощью двух методов
— коллизионно-правового и материально-правового. Коллизионный метод
регулирования — исторически первый в международном частном праве.
Материально-правовой метод в современном международном частном праве (МЧП)
большинством автором связывается прежде всего с унификацией национально-
правовых норм, регулирующих отношения гражданско-правового характера.
Которые лежат в сфере международного оборота посредством международно-
правового договора. Процессы унификации на многосторонней основе начинают
активизироваться в МЧП в основном с конца XIX в вследствие чего в его
нормативном составе укореняется еще одна разновидность материально-правовых
норм — единообразные нормы, созданные международными договорами, сфера
которой существенно расширяется за счет вовлечения в нее все новых видов
международного экономического сотрудничества (лизинга факторинга вексельных
отношении торгового посредничества, отношении по перевозке и т д.).
Вместе с тем некоторые ученые рассматривали и возможность регулирования общественных отношений этого вида с помощью национальных материально-правовых норм, то есть норм «прямого действия». Однако квалификация их в качестве норм МЧП не соответствует коллизионной природе
МЧП поскольку материально-правовые нормы национального права, хотя и рассчитаны на регламентацию общественных отношении, составляющих объект регулирования, специфичный именно для МЧП, тем не менее, сами не входят в нормативный состав МЧП. (более ранние, основные труды Л А Лунца, Г К
Матвеева, А Б. Левитина, Г К. Дмитриевой и др.). Таким образом, вопрос о нормативном составе МЧП представляет собой достаточно сложную проблему.
В то же время нельзя не отметить, что для отнесения к МЧП национальных норм, специально существующих во внутреннем правопорядке для регулирования особых отношений, лежащих вне сферы юрисдикции одного государства, т.е. отношений МЧП, объект регулирования может служить самодостаточным критерием — в противном случае у такого рода норм не оказывается собственной отраслевой «обители».
Международно-правовой договор — основная форма унификации национально-правовых норм различных государств (материально-правовых, или коллизионных). Следовательно, принадлежность договора к источникам МЧП выступает краеугольным камнем в учении о нормативном составе МЧП. Однако при этом необходимо уточнить, что международный договор регулирует затрагиваемые МЧП отношения не прямо, а опосредствованно. благодаря механизмам трансформации содержащихся в нем положений в нормы внутригосударственного права.
Принципиальной и основной юридической обязанностью любого
государства-участника по всякому международно-правовому соглашению является
обеспечение всеми доступными государству средствами того, чтобы соблюдались
положения заключенного договора. В реальности, исполнение государством
своих международно-правовых обязательств осуществляется именно в
национально-правовой сфере за счет материальной (в противовес формальной)
трансформации, то есть путем создания каких-либо специальных органов либо
их упразднения, издания или отмены соответствующих актов, приведения в
соответствие с содержанием и целями договора внутреннего правопорядка в
целом и т д. Перечень и характер таких средств имплементации
(осуществления) международным правом не определяется, поскольку это —
область исключительно внутригосударственная. Таким образом, государство как
бы дважды «пропускает» международный договор через свою волю. Первый раз, когда оно в той или иной форме соглашается на юридическую обязательность
для себя данного договора (путем подписания, ратификации, присоединения и т
д.), а во второй — посредством трансформации положений международного
договора в национальное право. Однако международный договор не утрачивает
своих качеств источника МЧП, поскольку в том, что касается его содержания, юридической обязательности его норм, они уже получили соответствующее
волеизъявление рассматриваемого суверена.
Непреложным также остается и другой постулат науки
международного права, касающийся правовой природы таких обязательств, —
международный договор обязывает только государства, а не физических или
юридических лиц, несмотря на то, что в ряде случаев внешне положения
договора могут восприниматься как раз противоположным образом (и это
особенно проявляется в международно-правовых соглашениях сферы МЧП, например в Венской конвенции о договорах международной купли-продажи
товаров 1980 г.. или Конвенции о международной аренде оборудования 1988 г.
или вексельных конвенциях 1930 г.. подписанных в Женеве, и др. ) — как
обязательство, взятое на себя и подлежащее реализации именно государством.
Заключается же оно в обязании подвластных государству субъектов
национального права следовать положениям, сформулированным в договоре
(формы и средства такого обязывания определяются самим государством).
Таким образом, рассмотрение международного договора в качестве
источника международного права возможно при непременном условии отказа от
формально-юридического подхода к соответствующим квалификациям.
Решение вопроса о международном обычае как источнике международного права в
принципе аналогично тому, как это происходит в случае с международным
договором. Судебное решение (прецедент) как отдельный вид источников
международного частного права не представляет особых трудностей в смысле
квалификации его как такового, если это касается практически государств, устойчиво следующих системе «общего права».
Заключение
Итак, основным отличием международного частного права от международного публичного, является то, что последнее, служит для регламентации взаимоотношений государств между собой, определения их взаимных обязательств, способов взаимодействия и тому подобное, причем, как правило, для обеспечения этих целей самими государствами участниками создаются международные организации. Субъектами отношений в международном публичном праве выступают государства как таковые, а также международные организации, членами которых являются те же государства.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: электронный реферат, курсовая работа на тему.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 | Следующая страница реферата