Институции Гая как источник римского права
| Категория реферата: Рефераты по праву
| Теги реферата: шпаргалки бесплатно, конспект урока по русскому
| Добавил(а) на сайт: Клим.
Предыдущая страница реферата | 1 2
Правовое регулирование вещных отношений занимало центральное место в римском частном праве, поэтому оно было в достаточной мере отражено и в институциях Гая. В это время потребности имущественного оборота и расширение территории римского государства привели к появлению в классическую эпоху новых видов права собственности. Поскольку известная предшествующему периоду квиритская собственность имела ярко выраженный национально-римский характер и становилась все более архаичной в силу целого ряда условностей, необходимых для ее приобретения, сама жизнь потребовала выработки новых и менее сложных форм закрепления собственнических интересов. В рамках преторского права с помощью особых юридических средств была создана конструкция так называемой преторской, или бонитарной, собственности. Претор в тех случаях, когда в силу несоблюдения формальностей квиритского права приобретатель вещи не мог получить статус квиритского собственника, брал под защиту интерес покупателя, фактически закрепляя приобретенную им вещь в составе его имущества (in bonis).
Прежде всего Гай делил вещи, которые представляют суть божественного права, другие - человеческого. К категории вещей божественного права принадлежат вещи, посвященные божеству и вещи со священным значением. Res sacrae - это суть вещи, которые посвящены высшим Богам; religiosae - посвящены Богам подземным.
Другое деление вещей, которые находились в хозяйственном обороте и
могли быть объектом права собственности, было их деление на манципируемые
(res mancipi) и неманципируемые (res пес mancipi) вещи. К первой группе
относились земли в Италии, рабы, крупный домашний скот, земельные
сервитуты, т.е. экономически наиболее важные объекты вещного права, которые
в архаический период выступали в качестве коллективной семейной
собственности; ко второй — всё остальные вещи, обладание которыми могло
быть индивидуализировано. В статье 22 так сказано по этому поводу: «Res
mancipi - это те, которые переходят к другому лицу посредством манципации;
вот почему эти вещи и названы mancipi. Какое значение и какую силу имеет
манципация, точно такую же силу имеет форма приобретения прав, называемая
in iure cession». Манципация относилась к числу строго формальных сделок, заключаемых "посредством меди и весов". Она предполагала приглашение пяти
свидетелей и весодержателя. Покупатель, держа в руках кусок меди, произносил торжественную формулу: "Утверждаю, что этот раб по праву
квиритов принадлежит мне и что он должен считаться купленным мною за этот
металл и посредством этих медных весов". Затем он ударял этим металлом о
весы (этот обряд возник, когда еще не было чеканной монеты) и передавал его
в качестве покупной суммы тому, от кого приобретал вещь посредством
манципации. Неманципируемые вещи продавались путем простой их передачи
(традиции) за медь или за деньги без каких-либо особых форм.
Наряду с манципацией в статье 41 Гай говорит о
таком переходе права собственности, как на основании давности владения, он
пишет, что «ибо, раз истек срок давности, вещь становится твоей
собственностью не только бонитарной (in bonis esse), но и по праву квиритов
(ex iure Quiritium), как если бы она была передана другому лицу манципацией
или in iure cessio).
По естественному праву все вещи, захваченные у врага, являются собственностью захватчика(ст.69), а если на чьей то территории будет построен дом, то он переходит к собственнику земли(ст.73).
Особым видом вещного права, возникшим уже в древнейший период, были сервитуты — фиксированное в обычаях или законе и строго ограниченное право пользования чужой вещью. Сервитуты вырастали вместе с частной собственностью и необходимостью четкого юридического урегулирования взаимоотношений собственников (или владельцев) соседних участков. В силу их хозяйственной важности сервитуты относились к категории манципируемых вещей. Наиболее древними и существенными из них были следующие: право прохода через соседний участок, право прогона скота, право провозить груженые повозки, право отвести воду с участка соседа.
В этой книге также уделено значительное внимание наследственному праву. Существовало три вида завещаний: 1) завещание, составленное перед лицом всего народа в куриатных собраниях, 2) перед выступлением в поход, то есть когда для войны брались за оружие и намеревались идти в сражение и 3) завещание посредством меди и весов, когда перед смертью человек передавал в манципированной форме своему другу (постороннему лицу), дабы тот уже распределил его между родственниками. Назначать наследниками можно было, как свободных людей, так и рабов, причем не только своих, но и чужих.
Книга 3 .Об обязательствах.
Наиболее разработанной частью римского права в классический период
было обязательственное право, которое являлось юридической формой товарно-
денежного обращения. В отличие от вещных прав, которые в случае отсутствия
нарушений не порождали конкретных правоотношений, обязательства
рассматривались именно как правовая связь (juris vinclum) по крайней мере
двух лиц. С развитием товарного производства обязательства в значительной
мере утратили свой былой формализм, а также из односторонних превратились в
основном в двусторонние, поскольку каждая из участвовавших в нем сторон
имела как права, так и обязанности. Ответственность должника по
обязательству не затрагивала его личность и ограничивалась лишь пределами
его имущества. Наиболее тщательную и точную разработку получили договоры
(контракты,). Но не все договорные связи имели юридическую силу. Некоторые
соглашения носили неформальный характер (пакты) и не пользовались исковой
защитой, хотя предусмотренные в них обязательства на практике обычно
соблюдались. Со временем отдельные пакты были признаны преторским правом, а
в постклассический период закреплены в императорском законодательстве. В
Институциях Гая договоры (контракты) были разделены на четыре основные
группы: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные.
Вербальные договоры (от лат. verbum —
слово) брали свое начало от древнейших религиозных договоров-клятв, но в
рассматриваемый период их форма была значительно упрощена. Для
возникновения обязательства в таких договорах требовалось произнесение
установленных слов. Основным и наиболее распространенным видом вербальных
договоров по-прежнему была стипуляция. Но для ее заключения уже не
требовалось соблюдения многих былых жестких условий. Так, в вопросе
кредитора и ответе должника можно было использовать не только торжественный
глагол "spondeo", но и другие глаголы. Сторонами в стипуляции могли быть и
перегрины. Допускалось произнесение вопроса-ответа даже и не на латинском
языке. Так, например, в статье 97 сказано по поводу стипуляции: «Если то, что мы стипулируем (stipulation – договор, соглашение, формальное
обещание), не может быть дано, то стипуляция будет ничтожна, например, если
кто при помощи стипуляции будет требовать для себя свободного, которого
считал рабом, или покойника, которого считал живым…»
Литеральные договоры (от лат. littera — буква) представляли собой особые
письменные договоры, принятые в торговом обороте. Обязательство в этих
договорах возникало в силу записи в специальных книгах доходов и расходов
(ст.128) одной из сторон, составления долговых расписок, подписанных обеими
сторонами (синграфа) или же одним должником (хирографа). Последние были
позаимствованы из греческого права.
Реальные договоры (от лат. res — вещь) помимо соглашения сторон по
основным условиям контракта требовали обязательной передачи вещи, которая
составляла предмет договора. Без передачи вещи обязательственное отношение
не возникало. К реальным договорам относился прежде всего заем (mutuum).
Юридическое содержание этого договора состояло в том, что кредитор давал
должнику в собственность обусловленное количество заменимых вещей, определяемых мерой, весом или числом, а должник обязывался вернуть в
установленный срок такое же количество таких же вещей (обычно денег). В
принципе этот договор был безвозмездным, но нередко одновременно с займом
оформлялось стипуляционное соглашение о выплате процентов. Поскольку
процветавшие в это время в Риме ростовщические круги стремились все более
увеличить процентные ставки, что усиливало социальное напряжение, в
законодательстве (особенно в императорский период) устанавливался (но без
особого успеха) предельный размер взимаемых процентов. К реальным
контрактам относилась также ссуда (commodatum), т.е. предоставление в
безвозмездное пользование (а не в собственность, как при займе)
индивидуально определенной вещи, которую должник обязывался вернуть в
обусловленный срок. К этой же группе договоров относилось хранение
(depositum), а также закладной договор (о передаче заложенной вещи
кредитору). Наиболее
разработанными и наименее формальными были консенсуальные договоры (от лат.
consensus — согласие), которые получили признание позднее других групп
договоров. Обязательство в консенсуальных договорах возникало в силу
простого соглашения сторон по всем основным условиям контракта. К этой
группе относился прежде всего договор купли-продажи (ernptio-venditio).
Юридическая связь между сторонами в этом договоре возникала уже с того
момента, когда продавец соглашался продать какую-либо вещь, а покупатель
обязывался уплатить установленную цену. Фактическая передача вещи или денег
могла иметь место позднее. Купля-продажа была возможна даже в отношении
вещи, которой еще не было в натуре, но которую продавец обязывался
произвести и поставить в указанный срок. В
преторском праве была подробно разработана и обусловлена ответственность
продавца за проданную им вещь, так продавец отвечал за скрытые недостатки
вещи, о которых покупатель не мог знать в момент заключения договора, но
которые обнаруживались позднее и имели существенный характер. В этом случае
покупатель мог требовать или убавления цены, или возврата всей суммы денег.
Продавец нес ответственность также в случае так называемой эвикции вещи, если проданная им вещь была с помощью виндикационного иска отчуждена у
покупателя настоящим собственником. До передачи вещи покупателю продавец
отвечал за ее повреждения, связанные с небрежностью хранения (даже при
самой незначительной неосторожности), а также нес на себе риск случайной
гибели вещи. К
консенсуальным договорам относился также договор найма (locatio-conductio), представленный в это время тремя разновидностями. Наем вещей (locatio-
conductio rerum) предполагал предоставление во временное пользование и за
плату (последним договор найма отличался от ссуды) какой-либо индивидуально
определенной вещи. Этот вид найма (аренда) имел большое хозяйственное
значение в Риме особенно в период империи, поскольку с окончательным
утверждением частной собственности на землю в это время широкое
распространение получила аренда земли. В постклассический период было
установлено правило, согласно которому колон (или его наследники) в случае
невозобновления договора аренды при молчаливом согласии сторон оставался на
земле бессрочно.
Договор найма услуг (locatio-conductio operаrum), который заключался на
определенный срок и с фиксированной оплатой труда наемного работника, не
мог получить большого развития в условиях рабовладельческой системы, где
основную рабочую силу составляли рабы. Римскому праву был известен также
наем рабочей силы для выполнения работы, имеющей своим результатом
изготовление какой-либо конкретной вещи, т.е. своеобразный подряд (locatio-
conductio operis). К этому виду найма прибегали в тех случаях, когда речь
шла об изготовлении вещей, которое требовало особых навыков и умений. Но
поскольку платный наемный труд в римском рабовладельческом обществе для
свободных людей считался унизительным занятием, юристы, художники и иные
представители "свободных" профессий не прибегали к договору найма. Они
получали за проделанную ими работу или за оказанные услуги не наемную
плату, а "почетное вознаграждение" — гонорар. К консенсуальным
контрактам относились также договор поручения (mandatum) и договор
товарищества (societas). Последний заключался для совместного ведения какой-
либо определенной хозяйственной деятельности.В институциях Гая важную роль
играют также обязательства, возникающие из деликтов, если, например, кто-
либо совершил воровство, разграбил имущество, причинил убыток, нанес обиду
и т.д. Вот, что, например сказано в статье 225 по поводу обиды : «Обида
считается тяжкой или по действию, если кто, например, кем-либо ранен, высечен или побит палками; или по месту, если, например, обида нанесена в
театре или на площади; или по личности, если, например, претерпит обиду
магистрат или когда обида будет нанесена сенатору простым человеком
(низкого происхождения». С одной стороны, наблюдался заметный процесс
превращения целого ряда частных деликтов в публичные (преступления), с
другой — создавались новые виды частных деликтов. К числу последних
относился обман (dolus malus), который порождал обязательство уплатить
вознаграждение, равное по размеру причиненному ущербу, а также угроза
(metus), влекущая за собой возмещение ущерба в четырехкратном размере.
Преторское право знало и такой специфический деликт, как обман кредиторов.
Книга 4.Об исках.
По институции Гая рассматривается 2 вида исков : вещные и личные. В
статье 2 книги 4 говорится: «Личным будет тот иск, который мы заявляем
против того, кто ответственен или по договору, или по деликту, то есть
личный иск бывает тогда, когда мы формируем исковое заявление таким
образом, что ответчик должен или передать, или сделать, или предоставить
что-либо…».Личный иск также называется кондикциями. В следующей статье
говорится о вещных исках: «Вещный иск имеет место тогда, когда мы заявляем
или утверждаем, что телесная вещь – наша, или начинаем спор о том, что мы
имеем какое-либо право…то есть право требовать от соседа, чтобы он никоим
образом не мешал виду…». Второе название вещного иска - виндикационный.
Другими словами он предоставлялся собственнику вещи, которая в силу каких-
либо причин была им утеряна и оказывалась у третьего лица. Виндикационный
иск по существу представлял собой спор о праве собственности, в котором
настоящий собственник должен был доказать свой титул на спорную вещь. При
наличии таких доказательств вещь возвращалась собственнику вне зависимости
от того, как она попала последнему владельцу. Если этот владелец чужой вещи
был добросовестным, т.е. не знал о незаконности обладания ею, он должен был
вернуть собственнику вещь и все плоды, полученные от нее с момента
возбуждения виндикационного иска. Недобросовестный владелец сверх того
присуждался к возмещению всех плодов, полученных от вещи за время владения
ею. За преступления , которые были совершены сыновьями или рабами
установлен специальный ноксальный (noxa – вред,ущерб) иск, по которому отцу
или господину предоставляется выбор: или принять на себя последствия
совершенного преступления в виде вознаграждения или же выдать виновного.
Заключение
Итак, можно сделать вывод, что институции Гая являются ценнейшим
источником римского права. Этот человек провел колоссальную работу по
упорядочиванию римского законодательства. В отличие от большинства
современных ему юристов, обращавших основное внимание на разбор реальных
или гипотетических правовых казусов, Гай стремился вывести фундаментальные
принципы, лежащие в основе права, и, уже исходя из них, давать трактовку
отдельных вопросов; также уделял особое внимание истории права и
особенностям его применения в провинциях. Его институции – элементарное, сжатое, безупречно точное изложение римского права. Эта работа подчиняется
сформулированному юристом принципу: «Omne ius quo utimur vel ad personas
pertinet vel ad res vel ad actiones», что обозначает: «Все право, которым
мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам, или к искам». По этой
книге изучали право в юридических учебных заведениях Рима, Константинополя,
Бейрута. Выработанный Гаем метод изложения материала также лег в основу
многих современных пособий по римскому праву (в том числе знаменитым
учебником И.Б Новицкого и И.С. Перетерского). Гай вошел в историю как
знаменитый юрист и правовед, имя которого навсегда останется в истории на
одной ступени с самыми видными общественными деятелями не только Древнего
Рима, но и всего мира в целом, а его институции будут изучаться еще не
одним поколением юристов и историков.
И я считаю, что древнеримское государство и право этой страны представляют собой поучительную государственно-правовую модель. И очень важно изучать правовые модели прошлого, так как без познания прошлого нельзя понять настоящее и предвидеть будущее, и очень важную роль сыграл в этом Гай и созданные им институции.
Список использованной литературы:
1. Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. М.: Гардарика, 1996
2. Черниловский З. М. Римское частное право. М.: Юристъ, 2000
3. Перетерский И.С. , Новицкий И.Б. Римское частное право. М.:
Юриспруденция, 2001
4. Новицкий И.Б. Римское право. М.: Теис, 1996
5. Пухан И., Поленак-Акимовская М., Римское право. М.: Зерцало, 1999
Скачали данный реферат: Райков, Shatalov, Danaja, Миров, Качусов, Жуков.
Последние просмотренные рефераты на тему: игра реферат, отчет по производственной практике, шпаргалки по управлению, контроль реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2