Ответы на экзаменационные вопросы
| Категория реферата: Рефераты по праву
| Теги реферата: рефераты, реферат по экологии
| Добавил(а) на сайт: Хорошилов.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата
25,26. Понятие права собственности, его содержание, формы. 46
27. Основания и способы приобретения права собственности. 47
28. Основания и способы прекращения права собственности. 48
29. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 49
37. Изменение и расторжение договора. 49
38. Договоры на отчуждение имущества: купля-продажа, розничная купля- продажа, поставка, дарение. 50
39. Договоры по предоставлению имущества: аренда. 52
40. Договоры на выполнение работ и оказание услуг, подряда, поручения.
54
1. Гражданское право как отрасль частного права. Принципы гражданского права.
Деление права на частное и публичное обусловлено природой регулируемых
общественных отношений, характером и способами воздействия на них нормами
права. Очевидно, например, что публичные отношения в области
государственного управления не могут строиться на принципах свободы и
самостоятельности их участников, поскольку изначально они возникли как
отношения власти и подчинения. Вместе с тем, право является публичным не
потому, что им обязывается или управомочивается государство как носитель
властных полномочий, а потому каков характер заинтересованности государства
в соблюдении каждого конкретного права. О публичной природе правовых
отношений следует говорить лишь тогда, когда государство проявляет
«заинтересованность» в ненарушимости каждого отдельно взятого права либо
его осуществлении. Это происходит оттого, что даже единичное нарушение
права представляет собой «действия во зло» государству и в целом
гражданскому обществу. Нарушения чужих прав запрещены законом и, установив
запреты, государство контролирует их соблюдение силой своего авторитета.
Факт нарушения в этом случае является посягательством на публично-правовые
установления, и государство реагирует на эти факты деятельностью специально
созданных органов публичной власти. Именно государство в этих отношениях
требует от своих граждан предписанного поведения, а граждане обязаны
соблюдать предписания и запреты государственной власти. В частноправовых
(гражданских) отношениях право требования определенного поведения обязанных
лиц принадлежит не государству непосредственно, а лицам, наделенным
субъективными правами, право требования выступает, не как веление
правомочного субъекта, а лишь как его притязание на должное поведение лица
обязанного.
Эти отношения формируются по инициативе их участников. При этом участники
гражданско-правовых отношений преследуют свои собственные (частные)
интересы и соотносятся между собой как юридически равные, имущественно
обособленные и организационно самостоятельные субъекты. Юридическое
равенство субъектов гражданско-правовых отношений выражается в том, что это
отношения равенства сторон, не основанные на властном или ином каком-либо
подчинении друг другу. Стороны данных правоотношений - лица правомочные и
обязанные. При этом правомочное лицо вправе рассчитывать на поведение
обязанного субъекта, условия и порядок которого стороны правоотношения
согласовали самостоятельно и добровольно. Это поведение для другого лица
существует как его обязанность, возложив которую на себя, лицо тем самым
породило субъективное право другой стороны правоотношения. Иногда такая
обязанность возникает в силу закона, например, в случаях причинения вреда, но и здесь право правомочной стороны выступает как притязание, но не
веление. Сторона обязательственного деликатного правоотношения, также как и
в других гражданских правоотношениях, не наделяется возможностью давать
обязательные для исполнения указания и приказы. Она лишь может рассчитывать
на такое поведение лица обязанного, содержание которого определено законом.
Имущественная самостоятельность и организационная обособленность субъектов
гражданско-правовых отношений проявляется в том, что по общему правилу они
являются собственниками имущества либо титульными держателями иных прав на
него. Обладая этим имуществом, лица, так или иначе, участвуют им в
гражданском обороте. Совершая сделки и иные юридически значимые действия, участники гражданских отношений выступают от своего имени; самостоятельно, а не подчиненно формируют свою волю, руководствуясь при этом не чьими-то
указаниями, а собственными интересами и требованиями закона.
И возникают общественные отношения, к регулированию которых призвано
гражданское право, по общему правилу по воле их участников. При этом воля
субъектов формируется автономно, что означает самостоятельность принимаемых
решений, их независимость от мнений и желаний иных лиц. Автономия воли
означает, что субъекты действуют по своему усмотрению, принимают решения в
своих интересах, на свой риск и под самостоятельную ответственность. Более
того, содержание своих взаимосвязей, порядок и последствия их изменения и
прекращения участники гражданских правоотношений определяют сами.
Государство на этой стадии отношений в обществе не вмешивается в этот
процесс, предоставляя субъектам возможность саморегулирования отношений.
Оно лишь обеспечивает их охрану от злоупотреблений недобросовестных лиц и
возможность судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав. В любом
обществе основу частного права составляет право гражданское, поскольку
именно оно призвано регулировать подавляющее большинство отношений, возникающих в сфере частных интересов граждан и юридических лиц. Следует
учитывать, что общие нормы и принципы гражданского права могут применяться
для регулирования любых отношений, входящих в частноправовую сферу, если
эти отношения специально не регулируются отраслевым законодательством.
Стало быть, нормы и принципы гражданского права применяются к иным не
гражданским, но частным отношениям в субсидиарном или восполнительном
порядке. Иногда это получает прямое закрепление в законе. Так, например, в
ст. 4 Семейного кодекса РФ об этом указано прямо. В иных отраслевых
источниках прямое указание может и не содержаться, но судебная практика
исходит из того, что нормы гражданского права применимы при правовом
регулировании трудовых правоотношений частного характера, а также
отношений, затрагиваемых институтами природоресурсного, экологического
права. Напротив, нормы семейного, трудового и другие частноправовые нормы
не могут быть ни при каких условиях применяться для восполнения пробелов в
сфере гражданско-правового регулирования. Поэтому делается вывод о том, что
как отрасль частного права гражданское право имеет характер базовой
(основной). Принципы гражданского права - это основные его руководящие
начала, которые, будучи закрепленными законодательно, приобретают
общеобязательный характер для всей отрасли либо отдельных ее институтов. В
гражданском законодательстве нашли закрепление следующие принципы: o юридическое равенство участников имущественных отношений; o неприкосновенность собственности; o свобода договора; o недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; o беспрепятственное осуществление гражданских прав и их судебная защита от нарушений, в том числе и со стороны публичной власти; o свобода имущественного оборота; o принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских прав.
Применение данных принципов может быть ограничено, но только федеральным
законом и не произвольно, а в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
охраняемых законом интересов, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
2. Понятие, предмет и метод правового регулирования гражданского права.
К предмету гражданско-правового регулирования относятся частные отношения, возникающие между субъектами частного права. Эти отношения следует
подразделить на две группы: имущественные отношения, возникающие по поводу
имущества - материальных благ, имеющих экономическую форму товара; личные
неимущественные отношения. Отличительные признаки гражданско-правовых
отношений выражаются в том, что они возникают между юридически равными, имущественно обособленными и организационно самостоятельными субъектами.
Содержание отношений их участники определяют по своему усмотрению, руководствуясь собственными интересами и учитывая интересы контрагента, действуя в пределах, установленных законом. При этом воля участников
правоотношений автономна. Иные отношения имущественного характера также
существуют между людьми. Однако вышеуказанные признаки им не присущи. Так, например, отношения по взысканию штрафа за нарушение правил дорожного
движения носят имущественный характер, но они возникают как отношения
власти и подчинения. Такой же характер имеют налоговые отношения, отношения
по управлению государственным имуществом, финансовые отношения и некоторые
другие. Трудовые отношения более близки к гражданско-правовым, однако
гражданско-правовые отношения имеют эквивалентно-возмездный характер, а
трудовые не всегда. Цена товара определяется соглашением сторон, а при
отсутствии соглашения определяется как сравнимая по правилам п. 3 ст. 424
ГК РФ, исходя из средних цен на аналогичные товары. Плата за труд
устанавливается самим работодателем и различается в зависимости от региона, фирмы, бюджетной или коммерческой сферы, финансовых возможностей фирмы-
работодателя. Имущественные отношения гражданского оборота подразделяются
на отношения: по принадлежности имущества его обладателям на праве
собственности или ином вещном праве; по управлению имуществом; по переходу
имущества от одних лиц к другим. Юридически эти различия оформляются при
помощи категорий вещных, корпоративных и обязательственных прав. По
социальной природе эти отношения имеют экономическое (товарное) содержание.
Отношения по принадлежности имущества возникают как вещные по различным
правовым основаниям: возмездное или безвозмездное приобретение имущества в
результате сделок и договоров, создание вещи, получение доходов, передача
овеществленного результата работ, передача имущества в оперативное
управление и т.д. Эти отношения двойственны. Так, с одной стороны, это
отношения лица к вещи как к своей, а с другой - это отношения между лицами
по поводу вещей, у которых имеется собственник.
Корпоративные отношения - это отношения по управлению частными имуществами
компаний в процессе их профессионального участия в гражданском обороте.
Стало быть, такие отношения складываются в процессе участия в создании и
деятельности юридических лиц - корпораций. Обязательственные правоотношения
опосредуют переход материальных благ от одних товаровладельцев к другим и
связаны с отчуждением и приобретением их участниками определенного
имущества, с восстановлением его стоимости и полезных свойств. Чаще всего
они возникают на основании соглашений - договоров, но могут возникать и из
причинения вреда или неосновательного обогащения. Переход материальных благ
из рук в руки в сфере гражданского права возможен не только в форме
обязательств, но и по иным основаниям - в порядке наследования, правопреемства, в частности в результате реорганизации юридического лица.
Эти отношения также входят в предмет регулирования гражданским правом, но
обязательственными по сути своей не являются. Личные неимущественные
отношения, регулируемые гражданским правом, бывают двух видов: личные
неимущественные, связанные с имущественными; личные неимущественные, возникающие по поводу принадлежности и защиты нематериальных благ.
Особенности первой группы личных неимущественных отношений предопределяются
нематериальной (невещественной) природой их объектов. Они возникают по
поводу создания и использования результатов интеллектуальной деятельности.
С одной стороны эти результаты неотделимы от личности их создателя, поскольку идеи, образы, символы, будучи выражены вовне в какой-либо
объективной форме, тем не менее, навсегда остаются в голове автора, поскольку это, прежде всего, результат мыслительной деятельности человека.
С другой стороны, будучи закреплены на материальном носителе и востребованы
обществом, данные объекты могут использоваться как товар, и отношения, складывающиеся по поводу их использования, имеют товарный характер. Однако
имущественная сторона этих отношений всегда выступает как производная и
зависимая от их неимущественной природы. Это выражается в том, что
стоимость произведений автора определяется не в зависимости от качества и
количества вложенного труда, а от того, насколько идея произведения
«владеет» умами общества Вместе Личные неимущественные отношения по поводу
принадлежности и защиты нематериальных благ возникают тогда, когда
существует необходимость регулирования отношений по факту принадлежности
неотчуждаемых прав и свобод физических и юридических лиц. Эти блага ни при
каких условиях не могут стать предметом товарообмена, они неотчуждаемы и не
могут быть переданы другим лицам, либо прекращены по усмотрению их
обладателя, поскольку речь идет о чести, достоинстве, деловой репутации, праве на жизнь, здоровье, неприкосновенность личности и т.п. Гражданско-
правовые нормы регулируют не только правила и порядок их защиты, в
некоторых случаях гражданское законодательство определяет также условия и
порядок их принадлежности. Метод гражданско-правового регулирования
-комплекс средств и способов воздействия на общественные отношения нормами
гражданского права предопределяется характером регулируемых отношений. Для
гражданского права, регулирующего отношения в сфере частных интересов
юридически равных субъектов, характерны дозволение и правонаделение, т.е.
предоставление субъектам возможностей совершения инициативных действий и
самостоятельного использования правовых средств для удовлетворения своих
потребностей и интересов. Вместе с тем, чтобы определить метод правового
регулирования как критерий индивидуализации гражданско-правовой отрасли, следует выделить основополагающий признак, присущий любой норме
гражданского права. Учитывая, что наряду с диспозитивными нормами в
гражданском праве имеются и нормы императивного характера, но все они, так
или иначе, направлены на обеспечение юридического равенства участников
отношений гражданского оборота, именно юридическое равенство сторон следует
признать за метод гражданского права.
4. Понятия и элементы гражданского правоотношения.
Социальные связи субъектов, урегулированные гражданско-правовыми нормами, представляют собой особую юридическую связь их участников или гражданское
правоотношение. Юридическое содержание этой связи оставляют права и
обязанности ее участников, именуемые в теории права субъективными.
Материальное содержание гражданского правоотношения оставляют те условия, на которых оно согласовано к возникновению, и которые определяют его
движение, развитие и прекращение. Элементами гражданского правоотношения
являются его субъекты, объект, а также субъективное гражданское право и
правовая обязанность «Наука гражданского права рассматривает гражданское
правоотношение как отношение между определенными субъектами, установленное
в связи с определенным объектом, по поводу которого у его участников
возникают определенные правомочия и обязанности. Субъекты и объект, правомочие и обязанность - таковы основные элементы всякого, в том числе и
гражданского правоотношения». Субъекты гражданского правоотношения - это
лица правомочные и лица обязанные. При этом лицу правомочному принадлежат
субъективное гражданское право, обязанному - обязанность, и в этом смысле
гражданские правоотношения можно определить как отношения принадлежности
прав и обязанностей их субъектам. Объектом гражданского правоотношения
является то, на что правоотношение способно оказывать воздействие.
Гражданское правоотношение - это средство правового регулирования
общественных отношений частного оборота. Посредством гражданского
правоотношения нормы гражданского права воздействуют на поведение его
участников, упорядочивая и согласовывая их деятельность. В этом смысле
гражданское правоотношение представляет собой социальную связь его
субъектов, данную им в виде принадлежности прав или обязанностей (либо
только прав, только обязанностей). Осознавая себя лицом, которому
принадлежит субъективное гражданское право (или правовая обязанность), участник гражданского правоотношения соответственным образом строит свое
поведение. Стало быть, гражданское правоотношение оказывает свое
воздействие на поведение участников общественного отношения, которое и
следует считать объектом гражданского правоотношения. Субъективное
гражданское право, представленное набором правомочий как правовых
возможностей субъекта, и субъективная юридическая обязанность, представляющая собой ряд долженствований - это содержание гражданского
правоотношения. Субъективное гражданское право - это принадлежащие субъекту
его правовые возможности, реализуемые в процессе предметно-практической
деятельности. По сути, осуществление субъективного гражданского права -
это, в конечном итоге, некоторая материализация правовой деятельности, непосредственное получение индивидом того блага, которое составляет
реальное содержание облеченных в правовую форму возможностей, ради чего эта
форма и была использована. И, действительно, особое свойство той
«социальной силы», которая обозначается как субъективное гражданское право, проявляется, прежде всего, в том, что, она, предоставляет возможность
совершения собственных действий, в случае необходимости служит причиной
чужих действий (воздержания от них). Право субъекта всегда означает чью-то
обязанность, то есть с неизбежностью предопределяет связанность чужих
действий. А объясняется это тем, что правовые возможности, полученные
субъектом как совокупность вариантов поведения, устанавливаемых нормами
объективного права, могут быть реализованы лишь тогда, когда осуществление
любого из выбранных по усмотрению правомочного лица варианта обеспечивается
указанием на соответствующее необходимое поведение лиц (лица) обязанного.
Подобная связь не может быть абстрактной, но ее конкретизацию не следует
отождествлять с поименной индивидуализацией субъекта обязанности, поскольку, если лицо, например, не собственник, то уже в силу этого оно не
может претендовать на поведение, равное поведению собственника, и этой
невозможностью каждое лицо связано с собственником через отношение по
поводу определенного социального блага как объекта субъективного
гражданского права. При этом юридическая обязанность корреспондирует
субъективному праву, как необходимость определенного поведения.
Субъективное право в правовой науке определяется как гарантируемые законом
вид и мера возможного или дозволенного поведения правомочного лица. В этой
связи говорят о субъективном праве как праве-поведении, когда правомочное
лицо реализует возможность собственного положительного поведения, и
называют эту возможность правом на собственные действия его обладателя. И с
этой точки зрения, общая сущность субъективных гражданских прав заключается
в известной юридически обеспеченной возможности действовать по своему
желанию. Субъективное гражданское право - это предоставленная конкретному
лицу возможность поведения, вид и мера которого дозволены законом или
согласованы сторонами, а осуществление обеспечивается объективным правом
только тогда, когда право осуществляется должным образом. Иными словами, субъективное гражданское право - это вид и мера возможного поведения, дозволенного к осуществлению в должной форме. Гражданско-правовая
обязанность - это вид и мера должного поведения, предписанного либо
запрещенного законом каждому субъекту или соглашением сторон конкретному
лицу, отклонение от которых являются основанием для предъявления
требования, в том числе и в судебном порядке. Для того, чтобы дать полную
характеристику гражданского правоотношения, следует выделить присущие ему
особенности. Эти особенности состоят в следующем: основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений - это, по общему
правилу, акты свободного волеизъявления субъектов, т.е. сделки и договоры -
волевые, сознательные, правомерные действия их участников; однако иногда
гражданские правоотношения возникают по факту совершения действий иного
характера, например, причинение вреда, злоупотребление субъективными
гражданскими правами в процессе их осуществления, совершение
недействительных сделок и т.п. Субъекты гражданских правоотношений
обособлены принадлежностью им субъективных прав либо нематериальных благ, организационно самостоятельны, независимы друг от друга и соотносятся между
собой как юридически равные; иными словами, гражданские правоотношения
формируются как правоотношения равноправных субъектов, в которых
обязанность корреспондирует субъективному праву как притязанию на должное
поведение, но не как велению либо указанию; субъектами гражданских
правоотношений могут быть физические и юридические лица, а также публично-
правовые образования, обладающие гражданской правосубъектностью; участники
в гражданском правоотношении представлены двумя сторонами - правомочная и
обязанная, их состав может изменяться в порядке общего (универсального)
либо частного (сингулярного) правопреемства; объектом гражданских прав и
обязанностей субъектов традиционно считается предмет деятельности субъектов
гражданского правоотношения, то есть то, по поводу чего возникает и
осуществляется деятельность его участников. Его составляют существующие
материальные или идеальные блага, либо процесс их создания, их обобщенный
перечень дан законодателем в ст. 128 ГК РФ. Материальные блага в их
естественном состоянии или произведенные (обработанные людьми) в
гражданском обороте имеют название вещей. Вещи, включая деньги, ценные
бумаги, имущественные права, а также совокупность вещей и имущественных
прав в гражданском праве именуются имуществом. Процесс созидания
материальных благ и духовных благ определяется как работы или услуги, а
завершается созданием результатов овеществленного труда либо продукта
интеллектуальной деятельности. Продукты интеллектуальной деятельности
(произведения науки, литературы и искусства, изобретения, полезные модели и
т.п.) являются одним из объектов гражданских прав в числе идеальных благ, к
которым относятся также нематериальные блага (право на честь, достоинство, деловую репутацию и т.п.). Самостоятельным предметом деятельности субъектов
гражданского оборота выступает также информация и информационные ресурсы.
Структура содержания гражданского правоотношения может быть простой и
сложной, хотя следует отметить, что большинству гражданско-правовых
отношений присуща сложная структура. Простой структура гражданско-правового
отношения является тогда, когда одна из его сторон имеет только права, а
вторая только обязанности. Такие отношения возникают в безвозмездных
договорах займа, хранения, в деликатных обязательствах. Сложная структура, при которой у каждой из сторон правоотношения имеются встречные и
взаимообусловленные права и обязанности, бывает еще и комплексной. В этом
случае состав единого гражданского правоотношения представлен рядом
самостоятельных правоотношений, регулирование которых осуществляется при
помощи норм обособленных институтов гражданского права. Такое бывает, например, в смешанных договорах. В этом случае договорное правоотношение
включает в свой состав элементы договорных обязательств разного типа, и
каждое из них регламентируются нормами отдельной главы ГК, призванной
регулировать тот вид договора, элементы которого присутствуют в
вышеозначенном обязательстве. В качестве юридических гарантий реализации
гражданских правоотношений применяются присущие только гражданскому праву
меры защиты субъективных гражданских прав и особые меры ответственности за
неисполнение обязанностей, обладающие имущественным характером; при этом
гражданско-правовая ответственность обладает возмездно-эквивалентным
характером, имеет компенсационную природу.
5. Виды гражданских правоотношений.
Классификация гражданских правоотношений производится: по характеру
взаимосвязи правомочного и обязанного субъектов; по объекту субъективных
гражданских прав участников правоотношения; по способу удовлетворения
интересов правомочного лица. В связи с этим среди правоотношений выделяются
абсолютные и относительные, имущественные и личные неимущественные, вещные
и обязательственные. Можно также среди гражданских правоотношений выделить
такие, элементом содержания которых являются корпоративные и
преимущественные права. Абсолютные правоотношения - это такие, в которых
правомочному лицу противостоит неопределенный круг обязанных субъектов.
Так, например, исключительному праву автора произведения науки, литературы
или искусства корреспондирует обязанность каждого не нарушать принадлежащее
автору право. Вместе с тем обладатель абсолютного субъективного
гражданского права и сам является лицом обязанным, поскольку принадлежащее
ему субъективное право он должен осуществлять в установленных законом
пределах. В относительных правоотношениях правомочное и обязанное лица
строго определены, их права и обязанности конкретно соотносимы. Элементами
содержания относительных правоотношений являются не только «основные» права
и обязанности сторон, но и нрава и обязанности, возникающие из условий, определяющих порядок осуществления основных прав и обязанностей сторон.
Условия, определяющие порядок осуществления основных прав и обязанностей
участников, формулируются сторонами. Так, например, основной обязанностью
продавца в договоре купли-продажи является передача товара покупателю. Так
устанавливает закон. Время, место передачи, способ доставки товара, его
упаковка и остальные условия передачи стороны договора определяют
самостоятельно. Практическое значение разграничения правоотношений на
абсолютные и относительные заключается в следующем: обязанным перед лицом
правомочным в абсолютном правоотношении является каждый участник
гражданского оборота, но субъектом, к которому могут быть применены
соответствующие меры ответственности, становится тот, кто не выполняет эту
общерегулятивную обязанность не нарушать законов; обязанным в относительном
правоотношении является строго определенное лицо, и только оно несет
ответственность в случае, если интересы правомочного лица будут нарушены
ненадлежащим выполнением (невыполнением) согласованных сторонами
обязанностей; в законодательстве формируется 2 самостоятельных блока
гражданско-правовых мер защиты абсолютных и относительных прав. Так, например, иски собственника на основании статей главы 20 ГК РФ могут быть
предъявлены только участниками вещных правоотношений, носящих абсолютный
характер. Требования уплатить неустойку может потребовать лишь лицо, состоящее в относительных правоотношениях. Традиционно к предмету
гражданского права относят имущественные и личные неимущественные
отношения, подразделяя последние на личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и те, которые возникают по поводу
неимущественных (духовных) благ. При этом, отделяя имущественные
гражданские правоотношения от всех иных имущественных отношений общества, отличают их товарный (стоимостной, взаимооценочный) характер. Участие в
имущественных отношениях строится на принципах равноценного обмена
материальными благами. Например, договор продажи недвижимости состоится
лишь тогда, когда стороны договорятся о цене; товар в розницу будет
приобретен при условии, если объявленная продавцом цена может быть оплачена
покупателем. Учитывая, что гражданский оборот - это движение не только
вещей, но и имущественных прав, а также то, что сделки в отношении
неотчуждаемых нематериальных благ (честь, достоинство, деловая репутация и
т.п.) невозможны, гражданские правоотношения следует определить как
отношения принадлежности имущественных прав и обязанностей; принадлежности
прав и обязанностей неимущественного характера; принадлежности
нематериальных благ.
Имущественные правоотношения можно назвать отношениями принадлежности
имущественных прав относительно материальных благ. Складываются эти
отношения по поводу принадлежности вещных прав, а также прав требования в
процессе движения имущества в гражданском обороте. Так, например, право
потребовать возврата долга можно оценивать по-разному в зависимости от
финансового благополучия должника; это право подлежит оценке и может быть
возмездно отчуждено его обладателем другому лицу. Личные неимущественные
правоотношения складываются как отношения принадлежности неимущественных
прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также нематериальных
благ, неотчуждаемых от личности их носителя. Первая группа личных неимущественных
отношений связана с имущественными тем, что, если неимущественные права
принадлежат, например, как права автора произведения, автор может совершать
сделки, распространяя свои произведения и получать за свой труд
вознаграждение. Практическое значение разграничения правоотношений на
имущественные и личные неимущественные состоит в том, что при нарушении
прав и обязанностей, вытекающих из имущественных правоотношений, к
нарушителю применяются санкции имущественного характера. При нарушении
неимущественных прав помимо и наряду с имущественными обычно применяются
иные меры правоохранительного характера, например, на нарушителя
возлагается обязанность опровержения распространенных сведений, не
соответствующих действительности. Кроме того, личные неимущественные
отношения принадлежности нематериальных благ не могут порождать никаких
иных гражданско-правовых обязательств, кроме тех, что возникают из
причинения вреда. Отношения, вызванные принадлежностью личных
неимущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, могут
оформляться совершением сделок, например, по поводу доступа к произведению
науки, литературы и т.п.; потребления нематериальных благ (результатов
деятельности интеллекта) лицами иными, чем их первоначальные обладатели.
При этом само личное неимущественное право, например, авторское право, отчуждению не подлежит и предметом сделки быть не может. Вещные
правоотношения складываются при закреплении возможностей правомочного лица
непосредственно воздействовать на вещь с правом устранять всех иных лиц от
такого воздействия на ту же вещь. Вещные права носят абсолютный характер и
следуют за имуществом, иными словами обременяют или сопровождают ту вещь, относительно которой имеются. Поэтому, если вещь, к примеру, выбыла из
владения собственника помимо его воли (украдена, потеряна), субъективное
право собственности на эту вещь за ним сохраняется и подлежит судебной
защите. Обязательственные правоотношения опосредуют гражданский оборот, то
есть переход, движение имущества в процессе совершения и исполнения сделок
с ним. Они регулируют отношения по передаче имущества в собственность или
на ином вещном праве, передаче имущества в пользование, в залог, в
доверительное управление, по выполнению работ, оказанию услуг, созданию и
использованию продуктов творческого труда. Практическое значение
разграничения правоотношений на вещные и обязательственные состоит в том, что права, принадлежащие в пределах правоотношения, реализуются по
усмотрению правомочной стороны и ее самостоятельными действиями; содержание
обязанностей всех иных участников правоотношения определяется законом.
Иными словами, носитель вещного права имеет возможность реализовать его без
содействия обязанных лиц, но при условии их не противодействия. В
обязательственных отношениях правомочная сторона может удовлетворить свои
интересы лишь посредством деятельности стороны обязанной. При этом
содержание субъективных прав и правовых обязанностей сторон, порядок их
осуществления за редким исключением, определяется соглашением самих
участников. Корпоративные правоотношения возникают по факту участия
(членства) граждан и юридических лиц в корпорациях, организационно-правовые
формы которых установлены в ГК РФ как формы образования юридических лиц.
Основания возникновения корпоративных отношений различаются в зависимости
от организационной формы корпорации. Это может быть подписание
учредительного договора, вступление в кооператив, приобретение акций и т.д.
В этом случае приобретаются корпоративные права, то есть права на
управление корпорацией, участие в ее имуществе, участие в выработке решений
путем формировании воли юридического лица и т.п. Преимущественные права
представляют особую группу прав, возникающих лишь в силу прямого указания
законодателя. Перечень преимущественных прав не столь велик, однако
особенности их реализации требуют учета по причине особого их правового
регулирования. В ГК РФ названы преимущественное право аренды, преимущественное право покупки доли в общей собственности, преимущественное
право на удовлетворение имущественных интересов кредитора за счет стоимости
заложенного имущества и некоторые другие. Эти права носят исключительный
характер, и только сам правомочный может от них отказаться. Соглашением
сторон такие права не могут быть установлены.
6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского и коммерческого права. Правоспособность и деятельность физических лиц.
К числу субъектов гражданских правоотношений относятся в первую очередь
люди - члены гражданского общества, которые гражданским законодательством
называются граждане или физические лица. Лица в гражданском праве понятие
родовое, им обозначается любой участник гражданских правоотношений. По
сравнению с понятием «гражданин» понятие «лицо» более широкое, поскольку в
состав физических лиц включаются не только граждане Российской Федерации, но и лица без гражданства, с двойным гражданством, иностранцы. Более
правильно, особенно с учетом международного опыта, для обозначения
индивидуальных участников гражданского оборота использовать термин
«физическое лицо». Гражданин (физическое лицо) как участник гражданских
правоотношений, кроме правоспособности и дееспособности, обладает рядом
естественных и общественно-политических свойств и признаков, которым закон
в ряде случаев придает правовое значение. В силу этого они приобретают
статус юридических характеристик гражданина как участника гражданско-
правовых отношений. К ним относятся имя, место жительства, гражданство, возраст, семейное положение, пол. Каждый человек участвует в гражданских
правоотношениях под своим именем. Иногда, например, в авторских отношениях
в силу прямого указания закона разрешается использовать псевдоним или
выступать анонимно. Используя псевдоним, гражданин обязан сделать так, чтобы вымышленное имя не совпадало с каким-либо именем конкретного лица, иначе - это использование имени другого лица. «Имя» включает в себя
собственно имя, фамилия и отчество. Именно так оно указывается в
официальных и личных документах каждого гражданина. В многонациональной
России некоторые народности не знают понятие «отчество», поэтому в их
документах указываются лишь имя и фамилия. В настоящее время законодательно
признано, что имя - это категория гражданско-правовая, приобретение прав и
обязанностей под именем другого лица не допускается. Право на имя -
важнейшее неимущественное право гражданина и оно относится к числу
неотчуждаемых и непередаваемых каким-либо образом прав. Правовое
регулирование отношений в обществе, связанных с вопросами установления, перемены имени и др. регулируются ст. 19 ГК РФ. В случае нарушения имя
гражданина подлежит защите в гражданско-правовом порядке, определенном для
защиты личных неимущественных благ. Сведения об имени, полученном при
рождении, подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации
актов гражданского состояния. Регистрируются также сведения о перемене
имени, которая возможна в установленных законом случаях: по достижении 16-
летнего возраста в случае такой потребности либо необходимости, при
вступлении в брак, при расторжении брака, при усыновлении, установлении
факта отцовства. Место жительства - еще один индивидуализирующий гражданина
признак. При этом нередки случаи полного совпадения имени, фамилии и
отчества у нескольких лиц, однако место жительства совпасть не может.
Местом жительства гражданина в силу ст. 20 ГК РФ признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает. При этом не имеет
правоопределяющего значения ни место прописки, ни место нахождения
имущества, ни место жительства супруга, если гражданин состоит в браке, ни
другие фактические обстоятельства. Право на выбор места жительства является
одним из элементов правоспособности гражданина, ограничение которой
допускается лишь в силу прямого указания закона. Так, закон определяет
местом жительства малолетних и недееспособных в силу расстройства психики
место жительства их законных представителей. В случае вынужденного выезда
гражданина с постоянного места жительства из-за преследования, актов
насилия в отношении самого гражданина либо членов его семьи, по иным
подобным причинам гражданам придается особый статус вынужденных
переселенцев. Право самостоятельного выбора места жительства не
ограничивается и в этом случае, более того, закон гарантирует особую
поддержку для обзаведения новым жильем. Гражданство означает официальную
принадлежность человека к народу определенной страны, вследствие чего он
находится в сфере юрисдикции данного государства и под его защитой.
Гражданство - это устойчивая правовая связь человека с государством, для
которой характерно наличие у них взаимных прав, обязанностей и
ответственности. Гражданство при определении гражданско-правового статуса
физического лица имеет значение тогда, когда участники правоотношений
находятся на территории России, но не относятся к числу ее граждан. В этом
случае, по прямому указанию закона (п.2 ст. 160 Основ гражданского
законодательства) решение вопроса о применимом праве находится в
зависимости от гражданства данного лица. Еще одно обстоятельство, которому
закон придает значение при определении правового статуса гражданина - это
возраст. Так, частичная дееспособность, полная дееспособность наступают в
определенном возрасте. Возраст играет роль и при определении круга
обязательных наследников, при эмансипации, вступлении в брак, предоставлении жилья из фонда социального обеспечения жильем и в иных
случаях. Документами, подтверждающими возраст, могут служить свидетельство
о рождении, паспорт. Правовой статус гражданина нередко зависит от его
семейного положения. Так, право на вступление в брак имеют только те лица, которые не имеют собственной семьи. В Жилищном кодексе указано, что
родственные или семейные связи имеют определенное значение при определении
прав и обязанностей совместно проживающих лиц. Член семьи нанимателя
определяется не только по наличию родственных и семейных связей, но и по
факту совместного проживания и ведения хозяйства. При этом члены семьи
нанимателя имеют более широкие возможности по сравнению со всеми иными
лицами, проживающими в данном помещении. Определенное значение придается
законом семейным связям при наследственных правоотношениях, в
обязательствах из причинения вреда. Так, к наследникам по закону относятся
близкие родственники и члены семьи умершего. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, наступает при наличии семейно-правовой
связи с несовершеннолетним. Пол также имеет значение для гражданско-
правового положения человека. В зависимости от пола, например, законодатель
устанавливает разный возраст для мужчин и женщин, по достижении которого
они считаются нетрудоспособными. Брак по российскому гражданскому
законодательству - добровольный союз между мужчиной и женщиной, достигших
18-летнего возраста. В течение беременности женщины и достижения годовалого
возраста родившимся ребенком, мужчина не может инициировать расторжение
брака. Состояние здоровья подчас играет немаловажную роль при определении
правового статуса гражданина как участника гражданских правоотношений. При
этом закон придает значение психическому здоровью граждан. При наличии
психического расстройства гражданин может быть ограничен или полностью
лишен дееспособности. Правоспособность, согласно п. 1 ст. 17 ГК РФ -
способность иметь гражданские права и нести обязанности. С этой точки
зрения правоспособность - это признанная законом предпосылка возможности
обладания субъективными гражданскими правами и обязанностями. Приобрести
гражданские права и обязанности субъект может собственными действиями, а
также посредством действий иных лиц (представителей). Содержание
правоспособности заключается в равной возможности для всех иметь имущество
на праве собственности, заниматься любой экономической, в том числе и
предпринимательской деятельностью, принимать участие в создании юридических
лиц, совершать любые сделки, участвовать в обязательствах, избирать место
жительства, иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, иных результатов интеллектуальной деятельности, иметь иные имущественные и
личные неимущественные права. Возникает гражданская правоспособность с
рождением гражданина, прекращается в момент смерти. Тем не менее, правоспособность не физиологическая, а юридическая категория, поскольку
приобретается не от природы, а по закону. Лишить правоспособности нельзя, законом запрещен и отказ от правоспособности, а также любые сделки, направленные на ее ограничение. Однако бывают случаи ограничения
правоспособности: гражданин, осужденный к лишению свободы, на определенный
в приговоре суда срок лишён возможности свободно избирать место жительства;
индивидуальный предприниматель, лишенный лицензии, не может осуществлять
данный вид предпринимательской деятельности до получения лицензии вновь и
др. Ограничение правоспособности возможно только на основании закона и в
строго определенных случаях, причем иногда эти случаи не связаны с
правонарушением: так, например, лицо может быть полным товарищем лишь в
одном товариществе на вере. Правоспособность неотчуждаема, поэтому ее
ограничение возможно лишь на определенный срок и только в части каких-то
отдельных возможностей. Принудительное ограничение правоспособности и
принудительное лишение конкретного субъективного права - это разные
правовые явления. Так, принудительное изъятие имущества у гражданина ведет
к принудительному прекращению права собственности на данное имущество, но
не означает ограничение его правоспособности в принципе иметь имущество на
праве собственности. Правоспособность - понятие абстрактное - это только
возможность быть субъектом всех тех прав и обязанностей, которые признаны и
допущены объективным правом. Для того чтобы эта возможность из абстрактной
стала конкретной, лицо должно обладать дееспособностью. Легальное
определение дееспособности гражданина дано в статье 21 ГК РФ и обозначает
способность лица действовать самостоятельно в целях приобретения и
осуществления гражданских прав, возложения и исполнения обязанностей. Стало
быть, целенаправленная деятельность дееспособных лиц превращает
предоставленную законом возможность (правоспособность) в особое правовое
состояние субъекта - состояние принадлежности прав (обязанностей) в
пределах гражданского правоотношения. К примеру, совершив сделку
приобретения имущества (по договору, приняв наследство) гражданин
приобретает субъективное гражданское право собственности. Это означает, что
все иные лица (не собственники) обязаны воздерживаться от поведения равного
поведению собственника в отношении данного имущества, стало быть, собственнику принадлежит субъективное гражданское право, которое и делает
всех иных лиц обязанными перед ним. Учитывая то, что основанием
возникновения гражданских правоотношений чаще всего являются инициативные
действия их субъектов, а в силу статей 1 и 9 ГК РФ граждане приобретают и
осуществляют права своей волей, своим интересом, руководствуясь собственным
усмотрением, становятся понятными роль и значение такой правовой категории
как дееспособность. Кроме правовой возможности действовать, составной
частью дееспособности является и правовая необходимость нести
ответственность за результаты своей гражданско-правовой деятельности и, в
частности, за вредоносные действия. Содержание дееспособности составляют
следующие возможности граждан: способность своими действиями приобретать
гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности;
самостоятельно осуществлять гражданские права и исполнять обязанности;
нести самостоятельную имущественную ответственность за результаты своих
действий в процессе приобретения и осуществления прав, создания и
исполнения обязанностей. Дееспособность также как и правоспособность -
правовая категория, но в связи с тем, что дееспособность - это возможность
совершать юридически значимые действия и нести ответственность за саму эту
деятельность и ее результаты, дееспособность возникает с достижением
возраста, определенного законодателем как возраст психологической зрелости
лица. Именно с этим возрастом связано такое состояние психики, когда
человек понимает значение своих действий, может руководить ими и предвидеть
результат своего поведения. Такой возраст определен как достижение 18 лет.
Из этого правила имеются исключения: при вступлении граждан в брак на
условиях снижения брачного возраста (до 16 либо 14 лет), дееспособность
возникает в момент регистрации брака; в том случае, если брак расторгнут, а
супруг (супруги) еще не достигли 18 лет, их дееспособность сохраняется как
полная; если брак будет признан недействительным, лицо утрачивает
приобретенную в полном объеме дееспособность и возвращается к прежнему
своему правовому состоянию дееспособности несовершеннолетнего; при
эмансипации, то есть объявлении полностью дееспособным лица, достигшего 16-
летнего возраста, при наличии самостоятельного источника дохода от работы
по трудовому договору или от занятий предпринимательской деятельностью на
протяжении двух лет до этого момента; объявление эмансипированным
производит орган опеки и попечительства, а, если родители
несовершеннолетнего возражают, этот вопрос может быть передан
несовершеннолетним на решение суда. В связи с тем, что законодатель
постепенно допускает лиц, не достигших возраста полной дееспособности, к
участию в гражданско-правовой деятельности, различают разновидности
дееспособности: полная дееспособность как способность реализовать
возможности, составляющие содержание правоспособности, в полном объеме;
наступает с 18-ти лет; дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет, которая довольно широка по объему: такие несовершеннолетние
несут самостоятельную имущественную ответственность за деятельность
гражданско-правового характера; в указанных законом случаях самостоятельно, а по общему правилу с согласия родителей и других законных представителей
могут приобретать для себя гражданские права и осуществлять их, создавать
обязанности и исполнять их; дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14
лет, отличающаяся тем, что дети не могут нести имущественной
ответственности, а также обладают чрезвычайно узкими возможностями по
участию в гражданском обороте: так, они могут совершать мелкие бытовые
сделки, а также сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, и
сделки по распоряжению средствами, предоставленными им для определенной
цели или для свободного распоряжения.
7. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних.
Несовершеннолетние граждане обладают правоспособностью в полном объеме, так
как состояние правоспособности возникает в момент рождения гражданина, а
содержание правоспособности, как предпосылки правообладания не зависит от
возраста и состояния здоровья гражданина. Следовательно, субъективные
гражданские права относительно материальных и нематериальных благ, являющихся объектами гражданского оборота, могут, принадлежать
несовершеннолетним гражданам любого возраста. Однако совершать действия, направленные на приобретение гражданских прав и их осуществление без
ограничений, несовершеннолетние граждане не вправе, поскольку не обладают в
полной мере еще одним юридическим качеством - дееспособностью.
Дееспособность - это не только пригодность к целенаправленным и осознанным
действиям, это еще и способность предвидеть результат своей деятельности, а
также способность отвечать за содеянное. В полном объеме дееспособность
возникает с достижением 18-летнего, возраста который законодатель связывает
с наступлением психической зрелости лица, с появлением определенного
жизненного опыта, позволяющего оценить свое поведение, осознать его
результаты, принять верное решение в той или иной жизненной ситуации. Но
жизненный опыт не может появиться вдруг и только по факту достижения, определенного возраста, поэтому законодатель допускает физических лиц в
гражданский оборот постепенно, предоставляя им различные возможности (тот
или иной объем дееспособности) для деятельности в зависимости от того, какого возраста они достигли. В зависимости от возраста, различают две
разновидности дееспособности несовершеннолетних: дееспособность малолетних
(несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет) - в этом возрасте малолетние
не несут ответственности за результаты гражданско-правовой деятельности (не
дееспособны) и вправе совершать лишь некоторые виды сделок, прямо
перечисленные в законе; дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет - в этом возрасте несовершеннолетние дееспособны, их возможности
совершения сделок значительно шире. Дееспособность малолетних называют
частичной. Более того, некоторые авторы не признают за малолетними
дееспособности, объясняя это тем, что дееспособность как единое целое
представляет совокупность двух элементов: сделкоспособности и
дееспособности. Так как малолетние не несут ответственности за свои
действия, то при отсутствии части целого (дееспособности) нет и всего
целого дееспособности, тем более что и возможность совершения сделок
предоставлена гражданам этого возраста очень узко. Другие считают, что
малолетние в возрасте до 14 лет наделяются правом совершать конкретные
юридически значимые действия и поэтому их дееспособность является
конкретной. Как бы там ни было, но в ст. 28 ГК РФ, которая озаглавлена
«Дееспособность малолетних», за несовершеннолетними в возрасте от 6 до 14
лет законом признана способность совершать сделки в прямо предусмотренных
(исключительных) случаях. Так, малолетние вправе совершать мелкие бытовые
сделки, то есть такие, которые должны соответствовать их возрасту; вправе
самостоятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации; совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными
законными представителями либо с их согласия третьим лицом для определенной
цели либо для свободного распоряжения. Все иные сделки за
несовершеннолетних, не достигших 14 лет, могут совершать только их
родители, усыновители или опекуны. Так, например, если родственники
малолетнего решили подарить ему, например, набор первоклассника, то
малолетний может и сам принять дар. В то же время, если в дар передается
имущество, сделка с которым подлежит государственной регистрации, то
участником сделки должен быть не малолетний, а его законный представитель, действующий от имени и в интересах малолетнего. Дееспособность
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет является неполной.
Несовершеннолетние этого возраста полностью дееспособны, их имущественная
ответственность является самостоятельной, и только если доходы или
имущество несовершеннолетнего недостаточны для возмещения причиненного
ущерба, к дополнительной (субсидиарной) ответственности за действия
несовершеннолетних привлекаются их родители (другие законные
представители). Способность совершения юридически значимых действий у
несовершеннолетних этого возраста довольно широка, наряду со сделками, разрешенными малолетним, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
вправе: с согласия родителей (других законных представителей) совершать
любые сделки, иные юридически значимые действия, например, вести
предпринимательскую деятельность в качестве розничного продавца журналов, газет и т.п.; не получая согласия, несовершеннолетний вправе самостоятельно
распоряжаться своим полученным либо будущим заработком, стипендией, иными
доходами, например, авторским гонораром, доходом от предпринимательства;
самостоятельно приобретать и осуществлять авторские и изобретательские
права, например, заключая авторские договоры, подавая заявку на выдачу
патента и т.п.; самостоятельно вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими; начиная с 16 лет, быть членами кооператива. Сравнивая
ответственность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, следует отметить, что малолетние недееспособны; несовершеннолетние, начиная
с 14 лет, согласно п. 3 ст. 26 ГК РФ несут самостоятельную имущественную
ответственность по совершаемым ими сделкам и за причиненный вред третьим
лицам. В том случае, если родители (опекуны, попечители) привлекаются к
ответственности за их вредоносные действия, эта ответственность строится по
принципу вины, то есть законные представители несовершеннолетнего отвечают
за чужие действия, но за свою вину. Вина родителей (других законных
представителей) может выражаться в неосуществлении должного воспитания, надзора, ухода и заботы. Наряду с родителями за действия несовершеннолетних
могут нести ответственность воспитательные, лечебные стационарные, образовательные и т.п. учреждения. Это происходит, если несовершеннолетний
причинил вред, находясь в их стенах и под их надзором. В данном случае
возможна солидарная ответственность родителей и перечисленных учреждений
перед третьими лицами; размер ответственности каждого участника зависит от
степени вины в неосуществлении должного поведения относительно
несовершеннолетнего.
8. Гражданско-правовое положение недееспособных и ограниченных в дееспособности лиц.
В отличие от правоспособности, обладающей признаком неотчуждаемости и
являющейся, по сути, совокупностью равных возможностей граждан независимо
от физического и психического состояния и здоровья, дееспособность как
способность совершать юридически значимые действия, может быть ограничена;
дееспособности можно лишить. Правовые последствия этого выражаются в том, что гражданин становится ограниченно дееспособным или недееспособным лицом.
Признание гражданина недееспособным возможно только в судебном порядке, причем правом обращения к суду с подобными требованиями обладают только
члены семьи гражданина, органы опеки и попечительства, психиатрическое
лечебное учреждение, прокурор. Лишение гражданина дееспособности возможно
лишь при условии доказанности, что психическое нездоровье гражданина
таково, что он не понимает значения своих действий или не в состоянии
руководить ими. Наличие того или иного душевного заболевания само по себе
не может служить доказательством подобного расстройства психики, поэтому
признать гражданина недееспособным можно лишь тогда, когда установленная
законом (п.1 ст. 29 ГК РФ) степень расстройства его здоровья подтверждена
заключением судебно-медицинской экспертизы. Вынося решение о признании
гражданина недееспособным, суд устанавливает над ним опеку и все сделки от
имени гражданина, признанного недееспособным совершает его опекун.
Ответственность за вредоносные действия лица, признанного недееспособным, несут его опекун, либо та организация, под надзор которой помещен
гражданин. Ответственность наступает всякий раз, когда они не докажут, что
вред причинен не по их вине. Вина опекуна (надзирающей организации)
выражается в бездействии - неосуществлении должного контроля поведения
недееспособного. Если такой гражданин признан впоследствии дееспособным, а
вред, причиненный им до этого, еще не возмещен, опекун не освобождается от
обязанности возмещения вреда в полном объеме, то есть его ответственность
не прекращается возвращением подопечного к нормальному состоянию. Если вред
причинен жизни или здоровью потерпевшего, а опекун недееспособного
гражданина умер либо не имеет достаточных средств для возмещения, но такие
средства имеются у причинителя вреда, суд может принять решение о
возмещении вреда полностью либо частично за счет имущества недееспособного
причинителя вреда. Решение суда о лишении дееспособности не является
бесповоротным: если основания, в силу которых гражданин признан
недееспособным, отпали, при обращении в суд самого гражданина (иных лиц, названных выше) суд выносит решение о признании гражданина дееспособным и
отменяет установленную над ним опеку. Основанием подобного решения служит
также заключение судебно-медицинской экспертизы. При этом моментом лишения
гражданина дееспособности либо признания дееспособности и в том и в другом
случае является момент вступления судебного решения в законную силу.
Ограничение полной дееспособности возможно в отношении тех граждан, которые, достигнув возраста либо состояния полной дееспособности,
(например, вступлением в брак на условиях снижения брачного возраста;
эмансипацией) злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими
веществами; иные пороки (например, увлеченность азартными играми, расточительство) не могут служить основанием для ограничения
дееспособности; вследствие злоупотребления ставят семью в тяжелое
материальное положение. В данном случае закон не требует подтверждения
факта злоупотребления иначе, чем показаниями свидетелей, самого гражданина;
достаточно лишь установить, что подобное употребление спиртных напитков и
наркотиков тяжело отражается на бюджете семьи. Но, с другой стороны, нельзя
ограничить в дееспособности одинокого гражданина, злоупотребляющего
спиртными напитками.
Над гражданином, ограниченным в дееспособности, устанавливается
попечительство. С момента вступления в законную силу решения суда
ограниченный в дееспособности гражданин самостоятельно вправе совершать
лишь мелкие бытовые сделки; все иные сделки, в том числе получение
заработной платы, иных доходов, пенсии, он совершает с согласия попечителя
Что касается ответственности по совершаемым сделкам и за причинение вреда, она является самостоятельной имущественной ответственностью ограниченного в
дееспособности гражданина. Также как и признание гражданина недееспособным, признание ограниченно дееспособным не бесповоротно и возможно вынесение
иного решения судом - решения о восстановлении в дееспособности в полном
объеме и отмене попечительства. Для этого необходимо устранить те
обстоятельства, что послужили основанием для первоначального решения суда.
9. Понятие и признаки юридического лица.
Юридическое лицо - субъект права, специально создаваемый для участия в
гражданском обороте. Поскольку основными характеристиками участников
гражданских правоотношений являются их имущественная независимость, организационная самостоятельность и выступление в обороте от собственного
имени, именно эти цели достигаются при создании юридического лица. Иными
словами, при закреплении за юридическим лицом в процессе его создания
определенного имущества, с одной стороны происходит персонификация
имущества, а с другой - создание специального аппарата управления им. Давая
понятие юридического лица, гражданское право определяет его через набор
признаков, наличие или отсутствие которых позволяет отнести либо не отнести
то или иное коллективное образование к юридическим лицам. Такими признаками
являются: организационное единство; имущественная обособленность;
самостоятельная имущественная ответственность по своим долгам и
обязательствам; выступление в гражданском обороте, государственных
организациях и судебных инстанциях от собственного имени. Признак
организационного единства заключается в том, что юридическое лицо - единое
образование, способное решать определенные социальные задачи, в данном
случае имущественного, гражданско-правового характера. Этот признак находит
свое выражение в наличии у каждой такой организации определенной структуры, в состав которой входят органы управления, иные подразделения, в том числе
и территориально обособленные, созданные для выполнения уставных задач.
Функциональные задачи организации, ее структура закрепляются, прежде всего, в учредительных документах - уставе, учредительном договоре либо в общем
положении об организациях данного вида. Дальнейшее свое развитие они
получают в так называемых корпоративных документах организации, таких как
штатное расписание, положение о персонале, должностных инструкциях, правилах внутреннего трудового распорядка, положениях о должностях
руководителей различных уровней управления, положениях о Совете директоров, о единоличном органе управления и т.п. Все эти документы содержат
информацию о предмете и целях деятельности той или иной организации, о
порядке формирования органов управления, о компетенции и функциональных
задачах каждого из них, о соподчиненности органов и управленцев и их
взаимосвязи в процессе деятельности организации. В этих же документах
обязательно указываются наименование организации и место нахождения самой
организации, ее офиса, структурных и иных обособленных подразделений.
Признак имущественной обособленности юридического лица предопределяет
наличие у него некоторого имущества, принадлежащего на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления, поскольку
участниками имущественного оборота могут быть только те субъекты, которые
располагают имуществом на праве вещного обладания. Отсутствие собственного
имущества исключает возможность самостоятельного участия в имущественном
гражданском обороте. Первоначально такие функции выполняет уставный капитал
(складочный капитал, уставный фонд, паевой фонд). Размер такого
первоначального каптала обязательно отражается в учредительных документах
организации. В процессе деятельности имущество может прирастать, но может и
уменьшится. Сведения об этом отражаются в самостоятельном бухгалтерском
балансе юридического лица (либо смете). Эти документы юридических лиц
закрепляют признак их имущественной обособленности, поскольку на учет в
баланс может быть поставлено имущество принадлежащее юридическому лицу как
собственность. Вместе с тем как закрепленное за конкретным субъектом
учитывается и то имущество, которое принадлежит юридическому лицу и не на
вещном праве, а, например, на праве аренды, праве требования, праве
безвозмездного пользования. Порядок учета этого имущества иной, нежели
собственного, но наличие правовой связи этого имущества с деятельностью
организации подлежит учету. Признак самостоятельной имущественной
ответственности и признак имущественной обособленности юридических лиц
неразрывно связаны: наличие собственного имущества является необходимой
предпосылкой самостоятельной имущественной ответственности. И, действительно, смысл обособления имущества как раз и состоит в том, чтобы
выделить ту его совокупность, на которое только и может быть обращено
взыскание кредиторами в случае необходимости. Минимальный размер такого
имущества закрепляется через первоначальный (уставный) капитал. В то же
время, юридическое лицо отвечает всем имеющимся у него имуществом, в состав
которого могут входить не только вещи, но и права требования, товары в пути
на реализации, денежные средства на счетах в банке, ценные бумаги и т.п.
Учредители и участники юридических лиц по общему правилу не отвечают по его
долгам и обязательствам, а лишь несут риск убытков в виде потери вкладов
(взносов) в первоначальный капитал или неполучения ожидаемых доходов от их
использования. Однако в ряде случаев законодательно устанавливается
необходимость несения и ответственности для полных товарищей в полных и
коммандитных товариществах, для учредителей общества с дополнительной
ответственностью, в некоторых случаях банкротства. Однако эта
ответственность всегда является субсидиарной и, как правило, ограниченной.
Выступление юридического лица от собственного имени в гражданском обороте, государственных и судебных органах еще один его конституирующий признак.
Наименование юридического лица служит целям его индивидуализации и
позволяет четко идентифицировать принадлежность тому или иному юридическому
лицу субъективных прав и обязанностей, определить сторону в договорном
правоотношении, надлежащего ответчика в споре и т.п. Оно должно содержать
указание на его организационно-правовую форму, а в ряде случаев (например, для некоммерческих организаций) и на характер деятельности. Специальные
термины (например, банк, медицинский центр) могут входить в наименование
организации, если только у нее имеется лицензия на ведение этого вида
деятельности. Наименование коммерческих юридических лиц является фирменным
и, стало быть, они обладают личным неимущественным правом на фирму, носящим
абсолютный (исключительный) характер. Фирма включает в себя указание на
организационно-правовую форму и собственно название организации.
Зарегистрировав фирму одновременно с собственной регистрацией, юридическое
лицо становится единственным обладателем права называться и тем или иным образом использовать фирму на вывесках, фирменных бланках, в рекламе и
т.д. Однако, учитывая публичный характер предпринимательской и иной не
запрещенной законом деятельности, следует отметить, что одно лишь наличие
перечисленных признаков не делает коллективное образование субъектом права
и правовых отношений. Для приобретения организацией правового статуса
необходима ее государственная регистрация в качестве юридического лица той
либо иной организационно-правовой формы, то есть ее официальное признание
со стороны государства в качестве субъекта права.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат федерация, дипломная работа проект.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата