Развитие гражданского права
| Категория реферата: Рефераты по праву
| Теги реферата: контрольная работа 8, сочинение описание
| Добавил(а) на сайт: Jakovkin.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
Наряду с вещным правом в Гражданском кодексе 1922 года много внимания уделяется обязательному праву.
Повышенное внимание к обязательному праву было не случайным. Если в период военного коммунизма сфера обязательного права сузилась до минимума, то в период становления и развития рыночных отношений роль обязательств в хозяйственной жизни страны значительно выросла. Не случайно и то, что свое начало Гражданский кодекс берет с проекта Кодекса обязательного права.
В структуре обязательного права едва ли не ведущее место принадлежит договорам. Судьба договоров в нашей стране тесно связана с товарно- денежными отношениями. В период военного коммунизма договоры использовались редко, потому что было стремление вытеснить рынок из хозяйственной жизни и заменить это плановым распределением продуктов.
Возврат к товарно-денежным отношениям вызвал к жизни все традиционные гражданско-правовые институты, призванные регулировать их правовыми средствами. Примечательно, что когда договор рассматривался как способ, осуществления хозяйственных связей в децентрализованной системе хозяйства, договорные связи как бы противопоставлялись плану.1 Законодатель, создавая нормы о договорах, стремился ориентировать их на условия государственного хозяйства. В последствии принимается много изменений и отдельных нормативных актов, регулирующих договорные отношения.
По сравнению с традиционной цивилистикой в кодексе было закреплено
новое правило об усиленной защите обязательств, возникающих из договоров.
Было установлено начало принуждения должника к реальному исполнению
обязательства в отличии от обычного возмещения ущерба. Судебная и
арбитражная практика решительно встали на защиту реального исполнения
договорных обязательств, если одной из сторон выступает государственное
предприятие. Одним из обстоятельств, снимавших с должника ответственность
за неисполнение обязательства, была невозможность исполнения – ст. 118.
Достаточно подробно в ГК рассмотрены случаи возмещения убытков при неисполнении обязательства. Всегда под убытком понимался как положительный ущерб в имуществе, так и упущенная выгода. Ущерб, естественно, подразумевался только имущественный. Были и попытки возместить моральный вред. Но практика отрицательно решила этот вопрос.
Раздел Гражданского кодекса «Обязательства, вытекающие из договоров»
развивает положения, содержащиеся в главе «Сделки» и одновременно является
общей частью к последующим разделам, где даны конкретные виды договоров.
Нормы этого раздела разработаны с учетом положений цивилистики: учение о
порядке заключения договоров о формах его заключения, о видах договоров –
весь понятийный аппарат достаточно хорошо уже был разработан, и такие общие
места встречаются во всех нормативных актах, посвященных регулированию
договорного права. Многие из понятий приобрели характер международных
символов, например, договор о двухсторонней сделке и др. Поэтому наличие в
ГК статей, сходных со статьями других западноевропейских кодексов, говорит
об использовании в интересах нового государства проверенных практикой
достижений юридической практики.
Гражданский кодекс достаточно подробно анализирует порядок заключения
договора. При обсуждении ГК во ВЦИК в статью 130 было включено определение
существенных пунктов договора, то есть пунктов, без достижения согласия по
которым договор не мог считаться заключенным. Закон поставил на более
устойчивую почву процедуру заключения договора и сократил тем самым
количество споров по этому предмету. Форма заключения договора определяется
ГК в зависимости от суммы и от сторон договора. Закон мог в ряде случаев
предусмотреть и специальную форму. Обязательный, как правило, письменный
порядок оформления договоров, участниками которых являлось государство, должен был обеспечить их большую устойчивость и ясность. Особо
оговаривается ст. 138 – порядок оформления договора-дарения. Дарение было
отменено специальным декретом в 1918 году с целью ограничения источников
возникновения права частной собственности. Вновь допуская дарение, ГК
стремился поставить этот договор под контроль государства. Дарение на сумму
свыше 1 тыс. рублей золотом должно было облекаться в письменную форму и
регистрироваться в нотариальном порядке.
Был расширен кодексом круг известных советскому законодательству договоров, однако они не исчерпывали все типы.
Среди других видов договоров договор имущественного найма был помещен первым. Он регулировал два типа отношений: аренду предприятий и других помещений, и наем других помещений.
Достаточно подробно излагается договор купли-продажи и мены. Дается определение таких договоров. Закон обращает внимание на виды имущества, которые могут быть предметом договоров. Существенным недочетом ГК по данному виду договоров было то, что субъектами купли-продажи и мены подразумевались частные лица (юридические и физические). Нормы декретов, где одной стороной или обеими сторонами являются юридические лица, в кодексе отражения не нашли.
Как разновидность договора купли-продажи рассматривается договор поставки. Здесь покупателем должен быть государственный орган, а поставщиком – частное лицо.
В разделе «Договор найма» даются определение договора, форма
заключения, обязанности по договору, в том числе порядок уплаты процентов.
Более подробно в разделе рассмотрен вопрос о валюте займа, то есть деньгах
или иных заменимых вещах, которые составляют определенную сумму, передаваемую при заключении договора займа. Неустойчивость курса советского
бумажного рубля в момент принятия ГК, вынуждала законодателя в качестве
устойчивой валюты опираться на золотые рубли.
Договор поручительства занимает особое место в ГК. Согласно этому
договору поручитель в случае отказа должника от выполнения договора сам
обязан исполнить обязательство. Как следует из содержания статей, это
положение распространялось только на частных лиц. Гражданский кодекс не
упоминает о гарантиях, способе обеспечения исполнения обязательства в
отношениях государственных органов между собой или с другими субъектами.
Договор гарантии заключался обычно для обеспечения договоров, регулирующих
хозяйственную жизнь предприятий.
Развитие хозяйственной инициативы требовало закрепления договора
товарищества. Товарищество – это довольно старая и хорошо известная в
России разновидность договора о совместной деятельности. Этот раздел был
разбит на пять частей, в каждой части освещался один вид договора. Простое
товарищество представляло простой кооператив: двое или несколько лиц
обязуются друг перед другом соединить свои вклады и совместно действовать
для достижения общей цели. Прибыль распределяется в соответствии с размером
вклада.
Товарищество на вере и товарищество с ограниченной ответственностью являлись частными юридическими лицами. Участие государства в этих видах товарищества было исключено условиями договора.
Еще один вид товарищества – паевой или акционерное общество.
Акционерные общества могли быть частными, государственными и смешанными.
Для контроля за деятельностью частных акционерных обществ кодексом
предусматривалась широкая система мер. Важную роль сыграли акционерные
общества, все члены которых были государственными учредителями. Чтобы
разорвать экономическую блокаду, в нашей стране создавались государственные
акционерные общества, которые должны были выступать во внешних отношениях.1
Так, 17 ноября 1922 года был утвержден Устав Акционерного транспортного
общества. Учредителями были Народный комиссариат путей сообщения,
Всероссийский совет народного хозяйства, Народный комиссариат
продовольствия.
Достаточно подробно излагается договор страхования.
Страховое дело в Советской России было национализировано. В ГК нет статей, посвященных обязательному страхованию, все нормы говорят только о добровольном страховании. Это не означает, что советское право не знало обязательного страхования.1
Перечисляются и виды страхования: имущественное и личное. Различий в правовом регулировании этих видов страхования закон не видит, так как объектом правоотношения является страховые платежи, а не то, что страхуется.
Выделены в ГК два специальных раздела, посвященных иным, кроме договорных, способам возникновения обязательств. По сравнению с современным законодательством отсутствует раздел об обязательствах, возникающих в результате спасания. Обязанность возвратить неосновательно приобретенное имущество сопровождалось обязанностью возвращения или возмещения доходов, извлеченных из неосновательно полученного имущества.
Статьи, посвященные обязательствам, возникшим из причинения вреда, носят на себе следы влияния так называемого принципа причинения. Суть его
заключалась в том, что вина, как основание ответственности, отрицалась.
Вместо этого «устаревшего» института предлагалось положить в основу
объективную связь вреда с деятельностью причинившего вред. Во главе этой
теории стоял А.Г. Гойхбарг. В соответствии с этой теорией он разрабатывал
проект кодекса. Гойхбарг считал, что «наш кодекс» строит ответственность за
причинение вреда на социальном начале причинения, а не на индивидуальном
начале «вины». Поэтому в ГК не дано упоминания о вине. Хотя слово «вина» не
употребляют, сами формы вины в законе присутствуют. Статья 403 ГК определяя
общий порядок возмещения вреда, называет в качестве обстоятельства, освобождающего от возмещения, умысел или грубую неосторожность самого
потерпевшего, то есть упоминает формы вины. Фактически вина учитывалась и в
случае возникновения обязательств, вследствие причинения другому лицу вреда
источником повышенной опасности (ст. 104). Сам источник повышенной
опасности не был назван в ГК определенно, а приводился примерный перечень
объектов, использование которых могло привести к непредвиденным
последствиям.
В ГК учитывалось имущественное положение потерпевшего и причинившего
вред. Суд мог уменьшить размер вознаграждения в случае несостоятельности
причинителя вреда. Статья 406 содержала норму, противоречащую общим
принципам возникновения ответственности за причиненный ущерб. Вопреки ст.
403 – 405 суд мог обязать возместить вред и тогда, когда причинитель не
обязан был это делать, если имущественное положение потерпевшего было
тяжелым. Такой порядок был, «видимо, обусловлен своеобразным пониманием
законодателем классового подхода».1
Необходимо обратить внимание еще на один раздел Гражданского кодекса
1922 года – это на «наследственное право». В период работы над проектом
Гражданского кодекса Всероссийский центральный исполнительный комитет от 22
мая 1922 года принял декрет «Об основных частных имущественных правах».
Этот Декрет оказал существенное влияние на содержание раздела
«Наследственное право».
С защитой восстановления института наследования выступил А.Г.
Гойхбарг. Он говорил о допущении передачи по наследству предприятий. Что же
касается другого имущества, предметов домашнего обихода, они оставлялись
родственникам, так как составляли часть общей собственной семьи. Допущение
наследования предприятий, по словам Гойхбарга, вызывалось тем, что
государство было не в состоянии управлять теми мелкими предприятиями, которые переходили в его собственность после смерти владельца.1
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: шпаргалки по управлению, решебник по алгебре класс.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата