Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права
| Категория реферата: Рефераты по теории государства и права
| Теги реферата: доклад на тему, реферат значение
| Добавил(а) на сайт: Blandina.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата
55. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Правомерное поведение - это деяние субъектов, соответствующее нормам
права и социально полезным целям. Признаки правомерного поведения: -
находится в установленных законодательством рамках (формальный аспект); -
социально полезно, не противоречит общественным интересам и целям, что
составляет его объективную сторону (содержательный аспект); - является
осознанным, что составляет его субъективную сторону. Правомерное поведение
по степени социальной значимости подразделяется: 1) на необходимое (служба
в армии); 2) желательное (научное и художественное творчество); 3)
допустимое (отправление религиозных культов). Наиболее распространена
классификация правомерного поведения в зависимости от его мотивов
(субъективной стороны), в соответствии с которыми оно подразделяется: 1) на
социально-активное (это высшая форма правомерного поведения, выражающаяся в
высоком уровне правосознания и правовой культуры, ответственности и
добровольности. Здесь субъект действует не из-за страха перед наказанием и
не из-за поощрения, а на основе убеждения в необходимости и
целесообразности правомерного поведения. Этот вид поведения наиболее
социально значим, ибо связан с реализацией не только личного, но и
общественного интереса, с борьбой за реальное утверждение в жизни принципов
права, законности, порядка); 2) конформистское (это деяние, основанное на
подчинении правовым предписаниям без их глубокого и всестороннего
осознания, без высокой правовой активности); 3) маргинальное (это деяние, которое тоже соответствует правовым предписаниям, но совершается под
воздействием государственного принуждения, из-за страха перед наказанием).
56. ПРАВОНАРУШЕНИЕ. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Правонарушение является основным видом неправомерного поведения.
Правонарушению присущи следующие признаки: 1) правонарушение - это всегда
деяние; 2) правонарушение - это деяние, которое опасно для общества, наносит ему вред. 3) правонарушение - это деяние противоправное, то есть
такое деяние совершение которого правом запрещено в той или иной форме. 4)
правонарушение - это всегда деяние виновное. Правонарушение - это
общественно опасное противоправное виновное деяние. Правонарушения принято
делить по степени общественной опасности на преступления (уголовные
правонарушения) и проступки. Проступки, в свою очередь, делят на
административные, гражданские и дисциплинарные. Преступления - наиболее
опасные для общества правонарушения. Действующий Уголовный кодекс
Российской Федерации (ст. 14) дает следующее определение преступления:
“виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим
Кодексом под угрозой наказания”.
57. ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Юридическая ответственность, с одной стороны, вид общесоциальной
ответственности, с другой стороны, разновидность мер правового принуждения.
Признаки юридической ответственности: 1. Имеет ретроспективный характер, то
есть представляет собой реакцию на уже состоявшееся поведение. 2.
Поведение, лежащее в основе юридической ответственности, должно быть
особым, а именно - содержать признаки правового нарушения.3. Юридическая
ответственность всегда связана с государственным и общественным осуждением
(негативной оценкой) поведения правонарушителя. 4. Имеет штрафной характер.
Суть этого признака в том, что у правонарушителя в результате совершенного
им деяния возникают новые юридические обязанности (которых до
правонарушения не было).5. Юридическая ответственность имеет характер
претерпевания. Всякая юридическая обязанность есть обременение, но в
результате правонарушения возникают особые обязанности - претерпеть лишения
личного, имущественного и другого плана. 6. Порядок возложения юридической
ответственности регламентируется правом, то есть закон устанавливает
определенные процедурные формы этого процесса. Юридическая ответственность
выполняет штрафную (карательную) и правосстановительную функции.
Юридической ответственности дел на уголовно-правовую, административно-
правовую, дисциплинарную, гражданско-правовую, материальную ответственность
работников.
В самом общем плане основанием юридической ответственности является
правонарушение. Традиционно в состав правонарушения в качестве его
элементов включают: а) субъект правонарушения; б) объект правонарушения; в)
субъективную сторону правонарушения; г) объективную сторону правонарушения.
элементами правонарушения можно считать только субъективную и объективную
стороны Объективная сторона правонарушения — это то, чем правонарушение
проявляет себя вовне. В объективную сторону включают: а) противоправное
деяние; б) его общественно вредные последствия; в) причинную связь между
деянием и наступившими последствиями. Важнейшим элементом субъективной
стороны правонарушения (наряду с мотивом и целью) является вина. Вина
представляет собой психическое отношение правонарушителя к своему
общественно вредному противоправному деянию, а также к последствиям этого
деяния, и характеризуется особым состоянием интеллекта и воли
правонарушителя, выражающим его негативное отношение к ценностям общества.
Виной признаются умысел или неосторожности. Умышленная форма вины.
Неосторожная форма вины. Казус (случай).
58. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА КАК ОСОБАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
Правоприменение - особая форма реализации права. Правоприменение
требуется в тех случаях, когда юридическая норма не может быть реализована
без властного содействия органов государства. Это случаи: а) когда
необходимо официально установить юридически значимые обстоятельства
(признание гражданина в судебном порядке умершим или безвестно
отсутствующим); б) когда диспозиция нормы вообще не реализуется без
индивидуального государственно-властного веления (право на пенсию); в)
когда речь идет о реализации санкции. Признаки правоприменения: 1) особый
субъект - специально уполномоченный государственный орган (должностное
лицо). 2) имеет государственно-властный характер', 3) является
деятельностью по вынесению индивидуально-конкретных предписаний',4)
выступает формой управленческой деятельности государства; 5) осуществляется
в определенных процедурных формах: порядок применения права регламентирован
специальными (процедурными) юридическими нормами. 6) представляет собой
сложный, стадийный процесс',7) имеет творческий характер', 8) результаты
правоприменения оформляются индивидуальным юридическим актом - актом
применения права. Три стадии: 1) установление фактических обстоятельств
дела; 2) формирование юридической основы дела; 3) решение дела. В качестве
дополнительной стадии может выступить государственно-принудительная
реализация правоприменительного акта. По результатам правоприменения
выносится акт применения права -официальный акт-документ компетентного
органа, содержащий индивидуальное государственно-властное веление по
применению права. Все правовые акты дел на две большие группы - нормативные
и индивидуальные. От других индивидуальных актов (например, сделок в
гражданском праве) правоприменительный акт отличает государственно-властный
характер. Правоприменение бывает двух видов - позитивное и юрисдикционное.
Позитивное правоприменение - это то, которое осуществляется не по поводу
правонарушения, а как обязательное условие нормальной реализации некоторых
регулятивных норм. Юрисдикционное правоприменение - это применение санкций
(то есть охранительных норм) в случае нарушения диспозиций (регулятивных
норм).
59. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ
Реализация как таковая представляет собой процесс перевода явления в
иное качество, процесс употребления его качеств, свойств с целью достижения
определенного результата. Задача процесса правореализации - эффективно, без
всяких отклонений (в режиме законности) переводить предписания правовых
норм в правомерное поведение, максимально полно реализовывать возможности, предоставленные правом, и исчерпывающе выполнять его требования. Субъектами
реализации права являются те лица, на которых право распространяет свое
действие, то есть субъекты права. Объектом реализации выступает система
законодательства, наличный массив нормативно-правовых актов. Правовую
систему можно поделить на два блока - правотворческий и правореализующчй.
При этом, заметим, процессы правореализации идут и в правотворческом блоке, поскольку правотворческая деятельность тоже регламентируется правом. В
качестве форм реализации права выделяют использование, исполнение и
соблюдение и особую форму реализации - применение правовых норм.
Использование, исполнение и соблюдение разграничиваются по видам
реализуемых норм и характеру правореализующих действий. В форме
использования реализуются управомочивающие нормы. В форме исполнения
реализуются обязывающие нормы, требующие активного поведения (действий). В
форме соблюдения реализуются запрещающие нормы, требующие пассивного
поведения. Юриспруденция отмечала два метода реализации права - метод
убеждения и метод принуждения.
60. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ПРАВА
Применение - особая форма реализации права, характеризующаяся
следующими признаками: 1) применяют право только уполномоченные на то
компетентные субъекты (государственные, муниципальные органы и т.п.); 2)
носит властный характер; 3) имеет ряд стадий (установление фактической и
юридической основы дела, принятие решения); 4) осуществляется в
процессуальной форме (в целях усиления гарантий законного и справедливого
разрешения дела данная деятельность жестко регламентирована нормами права);
5) связано с применением соответствующего индивидуального, властного
(правоприменительного) акта. Правоприменение необходимо тогда, когда
субъекты не могут сами без помощи властных органов реализовать свои права и
обязанности, когда возникает потребность в государственном принуждении, когда имеется спор по поводу юридического факта и т.п.
61. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА
Толкование норм права - это деятельность, направленная на установление
содержания юридических норм. В процессе толкования уясняются смысл
нормативного предписания, его социальная направленность, место в системе
правового регулирования и т.п. Толкование необходимо в связи с
абстрактностью юридических норм, специальной терминологией, дефектностью
правотворческого процесса (неясностью) и т.д. Деятельность по толкованию
правовых норм имеет своей целью правильное и единообразное понимание
юридических предписаний и их правильное и единообразное применение.
Толкование состоит из двух сторон: - уяснение (для себя); - разъяснение
(для других). В зависимости от субъектов толкование подразделяют: - на
официальное (дается уполномоченными на то субъектами, содержится в
специальном акте, влечет юридические последствия); - на неофициальное (не
имеет юридически обязательного значения и лишено властной силы).
Официальное толкование бывает нормативным (распространяется на большой круг
лиц и случаев) и казуальным (обязательно только для данного конкретного
случая). В свою очередь нормативное толкование классифицируется на
аутентичное (дается тем же органом, который издал нормативный акт) и
легальное (исходит от уполномоченных на то субъектов). Неофициальное
толкование бывает: 1) обыденным (не требует специальных познаний и дается
любым гражданином); 2) профессиональным (дают юристы); 3) доктринальным
(научное разъяснение юридических норм). Способы толкования - это
совокупность приемов и средств, направленных на установление содержания
правовых норм. Выделяют следующие способы: 1) грамматический (толкование с
помощью языковых средств, правил грамматики, орфографии и т.п.); 2)
логический (толкование с помощью законов и правил логики); 3)
систематический (толкование с помощью анализа системных связей юридической
нормы с другими нормами, места и роли конкретного правила поведения в
системе права); 4) историко-политический (толкование с помощью анализа
конкретно-исторических и политических условий принятия правовой нормы); 5)
телеологический (толкование с помощью установления целей издания
нормативного акта); 6) специально-юридический (толкование с помощью
раскрытия содержания юридических терминов, используемых в
законодательстве). Результаты толкования могут быть различными в
зависимости от соотношения текста и действительного содержания юридических
норм. Исходя из этого соотношения различают три вида толкования: -
буквальное (возможно тогда, когда действительный смысл нормы права и ее
текстуальное выражение совпадают); - ограничительное (применяется тогда, когда действительный смысл нормы права уже ее текстуального выражения); -
распространительное (применяется тогда, когда действительный смысл нормы
права шире ее текстуального выражения).
62. ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ, ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
Как социальное явление нигилизм характеризуется: а) резко критическим, крайне негативным отношением к общепринятым, объективным (абсолютным) ценностям; б) максималистским подходом, интенсивностью, бескомпромиссностью отрицания; в) не сопряжен с позитивной программой; г) несет в себе деструктивное, разрушительное начало. Правовой нигилизм представляет собой непризнание права как социальной ценности и проявляется в негативно- отрицательном отношении к праву, законам, правопорядку, в неверии в необходимость права, его возможности, общественную полезность. формы правового нигилизма: а) умышленное нарушение законов и иных нормативно- правовых актов; б) массовое несоблюдение и неисполнение юридических предписаний; в) издание противоречивых правовых актов; г) подмена законности целесообразностью; д) конфронтация представительных и исполнительных структур; е) нарушение прав человека; Правовой нигилизм - это патология правового сознания, обусловленная определенным состоянием общества. Поэтому пути борьбы с ним должны быть разнообразны.
63. ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ. АНАЛОГИЯ ПРАВА И АНАЛОГИЯ ЗАКОНА
Аналогия права - это принятие решения по конкретному делу на основе общих принципов и смысла права. Аналогия права применяется тогда, когда при наличии пробела невозможно подобрать сходную, аналогичную норму права.
Пробел в праве - отсутствие правовой нормы при разрешении конкретных жизненных случаев, которые охватываются правовым регулированием и должны быть разрешены на основе права.
Объективная и субъективная природа пробелов в праве. Объективные
факторы - законодатель может быть не готов к принятию того или иного
закона. В законодательном органе наблюдаются столкновения интересов
социальных групп, политических партий. Верхняя палата отклоняет закон, принятый нижней палатой. Общественные отношения обладают новизной. -
появляются правовые вакуумы. Субъективные факторы - несовершенство
законодательства, отсутствие надлежащей законодательной техники и т.п.
Недопустим отказ субъекту права со стороны правосудия под предлогом
несовершенства законодательства. При существовании пробелов в праве
правоприменитель может попытаться решить спор, применив аналогию права, либо аналогию закона.
Аналогия закона - решение конкретного дела на основе правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходный случай.
Применение права по аналогии в современных государствах ограничено.
Оно полностью исключается при разрешении уголовных дел. Уголовное
законодательство исходит из принципа, по которому преступлением не может
считаться деяние, не предусмотренное уголовным законом. В связи с
постоянным совершенствованием законодательства применение права по аналогии
становится редким исключением даже для тех отраслей права, где оно
допускается.
64. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Для деления норм права на отрасли используют два критерия: предмет и
метод правового регулирования. Предмет правового регулирования — это те
общественные отношения, которые право регулирует. Он является основным
критерием, ибо общественные отношения объективно существуют, их
определенный характер требует к себе и соответствующих правовых форм. Так, трудовые отношения выступают предметом регулирования трудового права, семейные отношения - семейно-брачного права. Вместе с тем предмет правового
регулирования не может быть единственным критерием деления права на
отрасли, потому что: 1) общественные отношения, его составляющие, чрезвычайно разнообразны; 2) нередко одни и те же общественные отношения
регулируются различными отраслями и к тому же различными способами. Поэтому
вторым (дополнительным) критерием выступает метод правового регулирования.
Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод - кик
регулирует. Если предмет является материальным критерием, то метод -
формально-юридическим. Метод правового регулирования - это совокупность
юридических средств, при помощи которых осуществляется правовое
регулирование качественно однородных общественных отношений. Выделяют
следующие основные методы правового регулирования. - императивный - метод
властных предписаний, субординации, основанный на запретах, обязанностях, наказаниях; - диспозитивный - метод равноправия сторон, координации, основанный на дозволениях; - поощрительный - метод вознаграждения за
определенное заслуженное поведение; - рекомендательный - метод совета
осуществления конкретного желательного для общества и государства поведения
и т.п.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: курсовик, роботы реферат, изложение 8 класс по русскому.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата