Правомерное поведение и юридическая ответственность
| Категория реферата: Рефераты по теории государства и права
| Теги реферата: конспекты занятий в саду, шпори по физике
| Добавил(а) на сайт: Кологреев.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
“невыгодность и нецелесообразность” такого поведения. Не удивительно, что этот вид поведения в наибольшей степени интересует криминологов и специалистов в области теории и социологии права, занимающихся проблемами предупреждения противоправного деяния.
Остальные категории являются выработкой юридической науки и для отдельно
взятого человека не несут определенный смысл, не влияют вообще или их
влияние чрезмерно мало.
Правонарушение: понятие, признаки и состав.
Упоминая в своем вступление понятие «действие», я придавал ему самое
обширное значение, в виде того, что со стороны индивида любое поведение -
это действие. Но со стороны юридической науки принято употреблять не
«действие», а термин «деяние». Т. к. «деяние», в ней, включает в себя как
«действие», так и «бездействие». Действием признается активное поведение
лица, направленное на достижение целей (это убийство, кража, подписание
документа, обман и т.п.). Бездействием признается деяние, которое лицо
обязано было совершить, но не сделало этого (неоказание срочной медицинской
помощи, невыполнение служебного долг и т.п.). Мысли и чувства, остающиеся в
человеке, не имеют ни какого значения для закона. А, следовательно, можно
определить первый признак правонарушения – это деяние. Эта идея того, что
человек всегда отвечает только за свои поступки, была изложена еще Гегелем
в «Философии права».
Нарушение права (законодательства) должно быть осязаемым результатом какого-
либо деяния. Субъективный признак деяния – вина, является необходимым
признаком правонарушения. Здесь понятие «вина» должна рассматриваться как
непосредственное отношение индивида к правонарушение, их связь, как причина
к следствию. Вина выражается в двух формах: прямая вина и косвенная. При
наличии прямой вины правонарушителя подразумевается, что данное лицо
предвидит наступление отрицательных последствий деяния. При косвенной вине
лицо, совершающее правонарушение, не предвидит наступления отрицательных
последствий, либо предвидит, но в силу халатности или самонадеянности
надеется, что их удастся избежать. Из это можно сделать вывод, что если
противоправность всегда виновна, то, следовательно, отсутствие вины может
свидетельствовать об отсутствии противоправности и правонарушения и
исключает юридическую ответственность.
Третьим признаком будет являться, то, что не все деяния индивида могут
рассматриваться, как правонарушения, а только те, которые несут собой
общественную вредность. «Акт правонарушения всегда есть вызов обществу, пренебрежение тем, что значимо, ценно для него. Нарушение права общественно
вредно своей типичностью, распространенностью, ведь это не единичный акт
(эксцесс), а массовое в своем проявлении деяние, дезорганизующее нормальный
ритм жизнедеятельности общества, направленное против господствующих
общественных отношений, вносящее в них элементы социальной напряженности и
конфликтности»[3]. Само причинение вреда рассматривается с двух сторон -
юридически и фактически. Юридическая сторона заключается в том, что
нарушаются субъективные права участников правоотношений или же создаются
такие условия, которые препятствуют исполнению субъектами права возложенных
на них юридических обязанностей. Фактическая же сторона правонарушения
состоит в причинении участнику правоотношения материального либо морального
ущерба. Вредные последствия должны быть прямым результатом нарушающих
существующее законодательство действий или бездействия. Причем имеется в
виду, что причинная связь должна быть не случайной, а вполне закономерной, обусловившей наступление вредных последствий. Надо заметить, что в науке
продолжается дискуссии по поводу точек зрения на общественную вредность и в
настоящее время: одни ученые считают, что все правонарушения общественно
опасны, другие же – что общественно опасны только преступления, проступки
же являются общественно вредными деяниями.
Деяние, причинившие вред общественным отношениям, охраняемые нормами
права, - противоправное поведение, что и является юридическим выражением
общественной вредности. Конкретным выражением противоправности деяния может
быть либо нарушение запрета, прямо установленного в законе или ином
нормативно-правовом акте, либо невыполнение обязательств, возложенных на
субъекта права законом или заключенным на его основе договором.
Правонарушение изначально «посягает на то, что берется под защиту правом, следовательно, этот признак правонарушения есть родовое свойство всех
отклоняющихся от правопорядка действий индивида»[4]. Деяния, не
предусмотренные правовыми нормами, либо не нарушающие требований
законодательства не могут считаться правонарушениями. В этом состоит
четвертый признак правонарушения. Необходимо также отметить, что в законе
оговорены отдельные ситуации, когда деяние хотя формально и подпадает под
признаки противоправного, но по существу не опасного и не вредного для
общества и, поэтому, не может быть признанно противоправным. Примером этого
может служить то, что в уголовном и административном праве указаны такие
обстоятельства исключающие противоправность, как «необходимая оборона»
(соразмерная самозащита от противоправных посягательств) и «крайняя
необходимость» (действия, направленные на устранение опасности, которая не
могла быть устранена другими средствами, при условии, что причиненный при
этом вред является менее значительным, чем предотвращенный).
Для продолжения характеристики признаков правонарушений вернемся к тому, от
чего начали, а точнее что любое действие, деяние исходит от человека.
Вполне объективным будет тот вывод, что противоправное деяние всегда имеет
деликтоспособного субъекта, который его совершил. Деликтоспособным
считается индивид, способный осознавать значение своих действий и нести за
них юридическую ответственность. Иными словами, субъект должен быть
вменяемым и достигшим определенного возраста, начиная с которого он может
нести ответственность (так УК РФ в статье 20 части 1 содержит определение, что «уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста»).
В целом деликтоспособностъ, по отношению к конкретному общественному
отношению или к определенной отрасли права, определяется в законах отрасли
и других нормативно-правовых актах этой сферы отношений. Субъекты
противоправного деяния, равно как и субъекты человеческого действия могут
быть различны. Точнее же существуют два вида таких субъектов –
индивидуальный и коллективный. Для обозначения первого субъекта
человеческого действия в социологической литературе используется термин
«личность», для второго – термины «группа», «социальная система».
Еще к признакам правонарушения можно отнести и психологический фактор. Суть
которого в том, что правовое поведение должно находится под полным
контролем сознание и воли лица. Главным следствием этого будет служить то, что деяние, в юридическом смысле, совершенное в состоянии невменяемости, недееспособности и в разных случаях непроизвольной активности, не
контролируемых человеческой волей и сознанием, не будет признаваться
правонарушением.
Последним признак – наказуемость. Любое правонарушение, как было отмечено
ранее, само по себе уже направлено против порядка и стабильности
общественных отношений. Что безусловно должно вызывать ответную реакцию со
стороны общества, в лице государства, для защиты интересов в возникающих
отношениях. Следовательно правонарушение всегда наказуемо, то есть за
совершение правонарушения субъект привлекается к юридической
ответственности по действующему законодательству, исходя из размера
причиненного вреда общественным отношениям. Например, преступлениями
являются деяния, прямо указанные в Уголовном Кодексе. Это означает, что
деяние не может быть признанно преступлением, если оно не закреплено в
Особенной части Уголовного Кодекса.
Юридической ответственностью называют санкцию правовой нормы, реализуемую в
рамках правоохранительной деятельности государства, в виде которой
сформулировано государственное осуждение противоправного деяния, состоящее
в лишении правонарушителя определенного права личного, имущественного, организационного, должностного или экономического характера. Субъектами
таких правоотношений является правонарушитель и государство в лице
должностных лиц и органов, правомочных в применении санкции и осуществлении
наказания для правонарушителя.
Проанализировав признаки правонарушения, сделаем обобщающее определение
этого термина.
Правонарушение – общественно вредное, виновное, противоправное деяние
деликтоспособного субъекта, за которое предусмотрена юридическая
ответственность.
Правонарушение, будучи деянием, характеризуется как сознательный волевой
акт выраженного внешне и воспринимаемого поведения. Представляя собой
антиобщественное, вредное явление, правонарушения вызывают соответствующее
отрицательное отношение. Общество в лице государства имеет право и
одновременно обязано вести борьбу за искоренение правонарушений, причин и
условий, способствующих их возникновению, во имя обеспечения нормального
развития, сохранения правопорядка, охраны общественных и личных интересов, защиты справедливости.
Состав правонарушения нужен для более четкого разделения правомерного
поведения и неправомерного; для «конкретизации, привлечения дополнительных, уточняющих их содержательных признаков, достаточных для разграничения
правонарушения и иных отклонений от правопорядка»[5] в юридической науке
разработана конструкция юридического состава правонарушения. Его состав
элементов практически единообразно трактуется учеными-юристами и звучит, как взаимосвязанная совокупность необходимых и достаточных с точки зрения
действующего законодательства условий или элементов (и их признаков)
объективного и субъективного характера, лишь при наличии которых
противоправное деяние может быть квалифицированно как правонарушение. Эти
элементы – «субъект» и связанная с ним «субъективная сторона», «объект» и
«объективная сторона». Субъект правонарушения – это деликтоспособное
вменяемое лицо, совершившее виновное, противоправное деяние, иными словами
– правонарушитель. Субъектом правонарушения может быть только
деликтоспособное лицо, так как только оно способно в силу достижения
определенного возраста осознавать значение собственных поступков, сознательно избирать правовой или противоправный вариант поведения.
Законодатель четко определил возрастные границы деликтоспособности, так
уголовная ответственность наступает, по общему правилу, с 16 лет, а за
особые преступления (они обозначены в части 2 статьи 20 УК РФ) наступает и
с 14 лет. Административная ответственность наступает с 16 лет, трудовая
дисциплинарная ответственность – с момента заключения трудового договора. В
гражданском праве ответственность может налагаться начиная с 18 лет.
Различный возраст ответственности устанавливается с учетом степени
общественной опасности правонарушений, значимости тех благ, на которые они
посягают. Следовательно малолетние и психически больные люди не могут
осознанно совершать свои действия, разрешать жизненные конфликты и выбирать
пути их решения. Способность собственными действиями приобретать права и
выполнять обязанности, включая ответственность, присуща человеку, обладающему качеством личности, то есть индивиду, имеющему достаточный
уровень сознания и воли, благодаря которым он может занять определенную
общественную позицию, разумно оценивая свое и чужое поведение.
Юридическая наука различает индивидуального, коллективного и специального
(компетентного) субъекта (т.е. наделенного специфическим демографическим, социальным и иным статусом). Правоведение в настоящее время не
сформулировало единого понимания коллективного субъекта. «Группа является
субъектом правонарушения лишь в том случае, если состоит из социально
равных и зрелых для права индивидов, идущих к совместно выработанной
осознанной цели»[6]. В действующем уголовном праве это вопрос решается
однозначно – субъектом ответственности и преступления является лишь
физическое лицо. Даже если преступление совершено группой лиц, то каждый
его участник отвечает лишь за то, что совершил лично, и не связан
солидарной ответственностью, хотя сам факт является отягчающим
обстоятельством при вынесении приговора.
Субъективная сторона правонарушения – это психическое отношение субъекта к
содеянному, выраженное в форме вины. Вина и дееспособность (рассмотренная
выше) есть две основные составляющие части субъективной стороны
правонарушения. В юридической науке принято различать две формы вины, выраженной в умысле и неосторожности.
Умысел предполагает, что лицо, совершившее противоправное деяние, сознает
общественно опасный характер своих действий или бездействия, предвидит их
общественно опасные последствия и желает (либо допускает) их наступления.
Если же лицо понимает противоправность своего деяния и его последствия, но
не желает их наступления, хотя и допускает такую возможность или
безразлично относится к ним, имеет место косвенный умысел.
Неосторожности бывает выражена в двух формах: самонадеянности (легкомыслия)
и небрежности. Неосторожность в форме легкомыслия (см. законодательное
определение в ст. 24-26 УК РФ, ст.11, 12 КоАП РСФСР) предполагает, что лицо
предвидит общественно опасные последствия своего поведения, но
легкомысленно рассчитывает их избежать. Неосторожность в форме преступной
небрежности предполагает, что лицо не предвидит общественно опасных
последствий своих деяний, хотя может и должен их предвидеть.
В составе субъективной стороны правонарушения по отношению к двум основным
также можно выделить факультативные части, к которым относятся мотив, цель, задачи правонарушения, а также особые психические состояния лица (например, состояние аффекта).
Мотив – это осмысленное побуждение к исполнению определенного деяния, которым руководствуется субъект. Различают низменные (корысть, ненависть и
т.п.) и не низменные (сложное экономическое положение и т.п.) мотивы.
Цель – это мыслящийся образ предвосхищаемого результата деяния, и она
бывает рассчитанной на завладение чужим имуществом, направленной на подрыв
здоровья или психики человека.
Важно отметить, что именно субъективная сторона позволяет отличить
правонарушение от казуса (случая). Казус – это факт, который возникает не в
связи с волей и желанием лица. Казус может быть как природным явлением
(стихийное бедствие и т. правонарушение), так и результатом проступков
других людей и даже результатом своих собственных действий, которые человек
не осознавал либо не предвидел возможные последствия. Казус – это всегда
невиновное причинение вреда, хотя по некоторым формальным признакам случай
сходен с правонарушением. Будучи лишен вины (умышленной или неосторожной), он не влечет ответственности лица, по отношению к которому рассматривается.
Следующий элемент состава правонарушения, выделяемым юридической наукой, -
объект правонарушения. Понятие объекта правонарушения является одним из
важнейших понятий общей теории правонарушения. Оно взаимосвязано с понятием
правонарушения. Объект правонарушения есть область, сфера общественных
отношений, регулируемых и охраняемых правом, в которой произошло деяние и
которым этим деянием причинен вред. В юридической науке практически все
исследователи выделяют следующие виды объектов:
1. общий
2. родовой
3. видовой
4. конкретный.
Общим объектом будет являться вся совокупность общественных отношений
существующих в обществе, которые предусматривают возможность их нарушения
(общий объект – это, например, правопорядок).
Родовым объектом будут конкретные общественные отношения, подвергающиеся
нарушениям.
Видовым объектом является часть общественных отношений, на которые посягают
отдельные подгруппы правонарушений, объединяемые в группы с родовым
объектом. Конкретный объект это конкретное общественное отношение или часть
(предмет) реального мира, на которое прямо посягает правонарушение.
Объект правонарушения должен присутствовать в составе каждого отдельного
правонарушения, ведь если он отсутствует, значит ни чему не причинен вред, не затронута ни одна область, которую охраняет законодательство, отсутствует наказуемость деяния.
Объективная сторона правонарушения – противоправное деяние, выраженное во
вне в форме фактических противоправных действий либо в противоправном не
совершении предписанного законом проведения. В правоведении различают
обязательные и факультативные признаки объективной стороны.
Обязательным признаком является совершение деяния, то есть акта юридически
значимого акта поведения, выраженного в действии или бездействии.
Вариант не правомерного поведения порождает вредные последствия, выраженные
во вреде и ущербе. Вредные последствия, по мнениям правоведов, различаются
по степени тяжести и по личному и имущественному характеру ущерба. Такая
классификация помогает правильно определить вид правонарушения и
справедливо вынести судебное решение, исходя из норм той отрасли права, куда относится данное деяние.
Необходимым признаком объективной стороны правонарушения является причинно-
следственная связь между деянием и наступившими последствиями, под которой
в юридической науке понимают объективную связь между ними, при которой
противоправное деяние предшествует по времени последствиям и является
главной и непосредственной причиной, неизбежно вызывающей данное
последствие.
К факультативным признакам относится: место, время, способ и обстановка
совершения правонарушения – они оказывают влияние на квалификацию
правонарушения лишь в случаях, когда они указанны в гипотезе правовой
нормы. Каждое правонарушение совершается в определенном месте, в
определенное время, определенным способом, в определенной обстановке и
определенными средствами (орудиями). Эти признаки всегда присутствуют в
любом правонарушении, однако приобретают юридическое значение, то есть
оказывают влияние на квалификацию противоправного поведения не во всех
случаях
Преступление и проступки: сравнительная характеристика.
Деяния человека разнообразны, как сама его жизнь. Миллионы разных
возможностей и случайностей переплетаются в один миг для человека, и то как
он на них отреагирует, сможет правильно оценить их для себя в то время, и
будет зависеть его поведение. Так и правонарушение каждого субъекта
уникальны в своем роде, и неповторимы для каждого другого лица. Но
правонарушения не единичны и составляют определенную совокупность их видов.
Классификация правонарушений может быть проведена по различным основаниям:
В зависимости от характера правонарушений, степени общественной вредности и
санкций за их совершение, делятся на преступления и проступки.
Рассмотрим более подробно те критерии, которые чаще всего используются в
мировой юридической науки, для выделения видов правонарушений:
1. Важность общественного отношения, регулируемое правом, которое стало объектом противоправного деяния. Объектами преступных посягательств, как правило, являются наиболее важные общественные отношения, интересы и блага (жизнь и здоровье человека, его честь и достоинство, безопасность государства, собственность и др.).
2. Посягательства в сферах трудовых отношений, охраны природной среды и некоторых других, считаются менее значимыми, и, следовательно, признаются проступками, а не преступлениями.
3. Размер причиненного ущерба. Если этот ущерб значителен, то законодательство признает деяние преступлением, иначе – проступком. В юридической литературе существует неоднозначное понимание классификации по размеру причиненного вреда, равно как и градации наказуемости по данному вопросу.
4. Способ, время и мотив совершения правонарушения. Неисполнение приказа военнослужащим, например, может быть признано дисциплинарным проступком, но то же деяние, совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору ни организованной группой, а равно повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет[7].
5. Распространенность определенного вида проступков также резко повышает их общественную опасность и может приводить к законодательному
«переводу» проступка в разряд преступлений, а Уголовный кодекс пополнится в этом случае новым составом преступления.
6. Личность правонарушителя. Проступки, в отличие от преступлений, не представляют общественную опасность для самой личности. Но личность, неоднократно нарушающая юридические нормы, становится общественно опасной, и ее последующие правонарушения расцениваются уже не как проступки, а как преступления. На общественную опасность личности указывают также неснятая и непогашенная судимость, состояние алкогольного или наркотического опьянения, особо активная роль в совершении преступления и т.д. Так, разовые уклонения родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, — это гражданско-правовые проступки. Злостное же уклонение родителя от уплаты таких сумм признается законом преступлением и влечет уголовную ответственность (ст. 157 УК РФ).
Наиболее опасными для общества являются преступления.
Преступление – это общественно опасное противоправное деяние
деликтоспособного лица, запрещенное уголовным законом под страхом
наказания. Уголовный Кодекс России определяет понятие преступление в статье
14, где говориться, что «преступлением признается виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой
наказания».
За преступления применяются, наиболее строгие меры государственного
принуждения - наказания, существенно ограничивающие правовой статус
субъекта, признанного виновным в совершении преступления (лишение или
ограничение свободы, длительные сроки исправительных работ или лишение
каких-либо специальных прав, крупные штрафы и др.). «Наказание есть мера
государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание
применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и
заключается в ограничении прав и свобод этого лица» (ст.43 ч.1 УК РФ).
Не только за совершение преступления применяется уголовное наказание, но и
за покушение, приготовление, соучастие, а по некоторым составам и
недонесение о преступлении. Необходимо отметить главное, что признать
виновным в совершении преступления и назначить наказание может только суд в
установленной для того процессуальной форме (ст. 118 Конституции РФ).
Отбывание наказания регулируется специальным (уголовно-исполнительным)
законодательством. После отбытия наказания у лица, появляется на
определенный срок «судимость» - правовое состояние, являющееся отягчающим
обстоятельством при повторном преступлении, отражающееся на моральном и
правовом статусе лица. Срок судимости зависит от тяжести совершенного
преступления. Существует, так называемая, «давность привлечения к уголовной
ответственности» - это срок в течение, которого за субъектом, совершившим
преступление, может начаться уголовное преследование и осуждение. В
зависимости от тяжести преступления может достигать пятнадцати лет (к
лицам, совершившим преступления против мира и человечества, сроки давности
не применяются).
Разработки мировой юридической науки предполагают, что за пределами
предусмотренных уголовным законодательством деяний, квалифицируемых как
преступления, правонарушений нет и не может быть.
Классификацию правонарушений можно предложить разграничить по характеру вреда в зависимости от объекта, на который посягает правонарушитель и от особенностей санкции. Это классификация по отраслям права. Современные ученые выделяют в рамках этой классификации несколько видов правонарушений: уголовные (преступления), гражданские (по другому именуемые гражданскими деликтами), административные, дисциплинарные, процессуальные. Также по данному основанию можно выделить международные правонарушения, и в последнее время некоторые ученые выделяют конституционные правонарушения.
Уголовный Кодекс РФ закрепляет исчерпывающий перечень противоправных
деяний. Это позволяет предупредить произвол правоприменителей, которые
ограничиваются строго определенными рамками закона. Важно, что бы в каждом
конкретном случае суд решает судьбу человека как личности, и как части
общества. С другой стороны санкции, применяемые государством за совершение
преступления носят карательный характер, что обеспечивает восстановление
социальной справедливости, нарушенной в ходе совершения данного деяния, опасного для охраняемых государством личных, общественных или
государственных отношений, перечень которых закреплен в статье 2 УК РФ.
Статья 15 УК РФ различает следующие категории преступлений:
1. Преступления небольшой тяжести - это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
Уголовным Кодексом, не превышает двух лет лишения свободы. К ним могут относиться клевета (ч.1 ст. 129 УК РФ), уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ч.1 ст. 168 УК РФ)
2. Преступления средней тяжести - это умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным
Кодексом, превышает два года лишения свободы. Примером таких преступлений может являться кража (ч.1 ст. 158 УК РФ), причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УКРФ);
3. Тяжкие преступления - ими признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом не превышает десяти лет лишения свободы, например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1, 2 ст. 111 УКРФ), получение взятки за незаконные действия (ч.2 ст. 109 УК РФ);
4. Особо тяжкие преступления ими признаются умышленные деяния, за совершение которых уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок выше десяти лет или более строгое наказание.
Пример, убийство (ст. 105 УКРФ) или государственная измена (ст. 275).
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: темы рефератов по информатике, банк курсовых, изложение дубровский.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата