Шпоры к ГОСам (теория государства и права)
| Категория реферата: Рефераты по теории государства и права
| Теги реферата: структура реферата, конспект
| Добавил(а) на сайт: Феона.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
54. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.
действие нормативных актов в пространстве
Действие нормативного акта в пространстве определяется территорией, на
которую распространяются властные полномочия органа, его издавшего. Под
территорией Российской Федерации понимается ее сухопутное и водное
пространство внутри государственных границ, воздушное пространство над
ними, недра. К ней относится также территория российских дипломатических
представительств за рубежом, военные и торговые суда в открытом море, воздушные корабли, находящиеся в полете за пределами Федерации. С
вышеизложенными проблемами тесно связано действие акта по кругу лиц.
Действие нпа распространяется, как правило, на территорию, которая
подведомственна органу, их издавшему. Так нпа членов федеративного госва
действуют лишь на их территории, акты местных органов гос-ва – на
территории их района, префектуры, города итп. При федеративном
государственном устройстве в отдельных случаях допускается возможность
действия некоторых правовых норм одного государства на территории другого
государства (например, при разрешении имущественных споров, вопросов о
наследстве).
действие нормативных актов по кругу лиц
По общему правилу, действие нпа на определенных территориях
распространяется на всех лиц, проживающих на этой территории. На территории
Российской Федерации нормативные акты действуют в отношении всех ее
граждан, государственных органов, общественных организаций, иностранцев, лиц без гражданства. Вместе с тем существуют специальные нормативные акты, распространяющиеся только на отдельные категории граждан и должностных лиц.
Есть исключения, когда действие нпа по кругу лиц не совпадает с их
действием по территории. Это например иностранцы, пользующиеся правилом
дипломатического иммунитета на территории другого государства не могут быть
привлечены к уголовной ответственности, вызываться в суд для дачи
показаний. Если они совершают правонарушения, вопрос об их ответственности
решается дипломатическим путем. Некоторые национальные нпа вобще не
распространяются на иностранцев, например акты о выборах в органы
государства. Нпа могут распространять свое дейтсвие не на всех граждан и
должностных лиц, а только на определенные категории – военнослужащих, учителей, лиц сельской местности и других. В этом случае круг лиц четко
определяется в НПА.
53. Действие норм права во времени. Обратная сила и переживание закона.
Все нормативные акты имеют определенные временные, территориальные
ограничения (пределы) своего существования и действия, а также
распространяются на определенный круг лиц (субъектов права). По общему
правилу, нормативно-правовые акты применяются к отношениям, имевшим место в
период от введения их в действие до утраты ими силы.
Говоря о пределах действия нормативного акта во времени, учитывают три
существенных обстоятельства: момент вступления его в законную силу, момент
прекращения его действия и применение установленных нормативным актом
юридических норм к отношениям, возникшим до его вступления в законную силу
(«обратная сила закона»).
В Российской Федерации нормативно-правовые акты вступают в силу одним из
следующих способов:
в результате указания в тексте нормативного акта на календарную дату, с
которой юридический документ вступает в силу;
в результате указания на иные обстоятельства, с которыми связывается
вступление в законную силу документа («с момента подписания», «с момента
опубликования» и т. д.);
в результате применения общих правил. По этим общим правилам законы РФ, другие нормативно-правовые акты высших представительных органов вступают в
силу на всей территории Российской Федерации одновременно по истечении
десяти дней со дня их официального опубликования, если в тексте акта не
указано иное.
Нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ вступают в силу
на всей территории России одновременно по истечении семи дней после их
официального опубликования.
Изданиями, в которых официально публикуются нормативно-правовые акты РФ, являются «Российская газета» и Собрание законодательства Российской
Федерации.
Акты министерств и ведомств вступают в силу по истечении 10 дней со дня их
официального опубликования и подлежат государственной регистрации в
Министерстве юстиции (в этом заключается предпосылка их законности).
Порядок вступления в силу нормативно-правовых актов субъектов Федерации, муниципальных органов определяется ими самостоятельно.
Прекращение действия нормативного акта происходит в результате:
- истечения срока, на который был принят юридический документ;
- объявления об утрате юридической силы нормативного акта (прямое указание
на отмену, которое может содержаться в специальном акте);
- принятия управомоченным органом нового юридического нормативного
документа равной или большей юридической силы, регулирующего тот же круг
общественных отношений;
- устаревания юридического документа в связи с исчезновением обстоятельств, которые подлежали регулированию (например, утратили свою актуальность и
потому прекратили свое действие нормативные акты, регламентирующие правовой
статус Советов народных депутатов в связи с исчезновением этих органов
власти на территории бывшего СССР).
Вопрос о действии нормативных актов во времени нужно рассматривать с учетом
еще двух аспектов.
Во-первых, нормативно-правовой акт не имеет обратной силы (эта юридическая
аксиома сформулирована еще древнеримскими юристами). Нормативный документ
действует только в отношении тех обстоятельств и случаев, которые возникли
после введения его в действие Это правило — необходимый фактор правовой
стабильности, когда граждане и юридические лица должны быть уверены в том, что их правовое положение не будет ухудшено законом.
Во-вторых, нормативно-правовой акт моет утратить силу, но отдельные его
положения, нормы могут применяться к фактам, имевшим место во время его
действия («переживание закона»). Это относится и к регулированию длящихся
правоотношений.
Здесь важно учитывать принцип, согласно которому закон обратной силы не
имеет, т.е. он не должен распространяться на те отношения, которые уже
существовали до момента вступления его в юридическую силу. Придание закону
обратной силы возможно в двух случаях: 1) если в самом законе об этом
сказано; 2) если закон смягчает или вовсе устраняет ответственность.
Нормативные акты утрачивают свою силу (прекращают действие) на следующих
основаниях: - по истечении срока действия акта, на который он был принят; -
в связи с изданием нового акта, заменившего ранее действующий (косвенная
отмена); - на основании прямого указания конкретного органа об отмене
данного акта (прямая отмена).
59. Применение норм права органами власти и управления. Правосознание и правовая культура их правоприменительной деятельности.
58. Принципы и требования, предъявляемые к правоприменению.
В принципах любого явления отражаются глубинные, устойчивые, закономерные
связи, благодаря которым оно и существует. В правовой науке различают
следующие принципы юридической ответственности: законность, справедливость, неотвратимость наступления, целесообразность, индивидуализация наказания, ответственность за вину, недопустимость удвоения наказания.
Законность. Суть законности состоит в требовании строгой и точной
реализации правовых предписаний. Применительно к юридической
ответственности это требование заключается в том, что привлекать к ней
могут только компетентные органы в строго установленном законом порядке и
на предусмотренных законом основаниях.
Справедливость. Основанное на требованиях законности наказание виновного
должно быть проникнуто идеей социальной справедливости. Она является
принципом права, основой правосудия. А. Ф. Кони подчеркивал, что
«справедливость должна находить свое выражение в законодательстве, которое
тем выше, чем глубже оно всматривается в правду людских потребностей и
возможностей, и в правосудии, осуществляемом судом, который тем выше, чем
больше в нем живого, а не формального отношения к личности человека».
Справедливость юридической ответственности не абстрактное нравственное либо
психологическое понятие. Она проявляется в следующей системе формальных
требований:
1) нельзя назначать уголовное наказание за проступки;
2) закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не имеет
обратной силы;
3) если вред, причиненный нарушением, имеет обратимый характер, юридическая
ответственность должна обеспечить его восполнение;
4) за одно нарушение возможно лишь одно наказание;
5) ответственность несет тот, кто совершил правонарушение;
6) вид и мера наказания зависят от тяжести правонарушения.
Неотвратимость наступления. Юридическая ответственность (повторим)
неразрывно связана с правонарушением. Из указанной связи вытекает принцип
неотвратимости ответственности, неизбежности ее наступления за всякое
правонарушение. Если за то или иное деяние должны последовать меры
государственного принуждения, то без законных оснований никто не может быть
освобожден от ответственности и наказания ни под каким предлогом
(общественное положение, партийная принадлежность, родственные связи и
т.д.).
Целесообразность. Неотвратимость ответственности предполагает ее
целесообразность. Ответственность наступает неотвратимо, потому что она
целесообразна. Недопустимо освобождение нарушителя от ответственности без
законных оснований под предлогом тяжести, целесообразности, эффективности, политических, идеологических и иных неправовых мотивов.
Индивидуализация наказания. Данный принцип заключается в том, что
ответственность за совершенное правонарушение виновный должен нести сам.
Недопустимо перенесение ее с виновного на другого субъекта (например, за
безответственные действия руководителя ответственность нередко возлагается
на предприятие как юридическое лицо, за правонарушения подростков часто к
ответственности привлекают родителей, учителей).
Ответственность за вину. Ответственность может наступить только при наличии
вины правонарушителя, которая означает осознание лицом недопустимости (про-
тивоправности) своего поведения и вызванных им результатов. Если же лицо
невиновно, то несмотря на тяжесть деяния оно не может быть привлечено к
ответственности. Вместе с тем в исключительных случаях нормы гражданского
права допускают ответственность без вины, т. е. за сам факт совершения
противоправного, асоциального явления. В частности, организация или
гражданин — владелец источника повышенной опасности обязаны возместить
ущерб, причиненный этим источником (например, движущимся автомобилем), и
тогда, когда не виновны в причинении ущерба (ст. 1079 ГК РФ).
Недопустимость удвоения ответственности — это недопустимость сочетания двух
и более видов юридической ответственности за одно правонарушение. Это не
означает, что за преступление нельзя назначить и основное, и дополнительное
наказание (например, лишение свободы и конфискацию имущества). Однако за
одно нарушение виновный может быть наказан только один раз.
57.Стадии применения юридических норм.
Применение норм права — сложный процесс, включающий несколько стадий.
Первая стадия — установление фактических обстоятельств юридического дела, вторая - выбор и анализ правовой нормы, подлежащей применению, третья —
принятие решения по юридическому делу и его документальное оформление.
Первые две стадии являются подготовительными, третья — заключительной, основной. На третьей стадии принимается властное решение — акт применения
права.
1. Круг фактических обстоятельств, с установления которых начинается
применение права, очень широк. При совершении преступления — это лицо, совершившее преступление, время, место, способ совершения, наступившие
вредные последствия, характер вины (умысел, неосторожность) и другие
обстоятельства; при возникновении гражданско-правового спора —
обстоятельства заключения сделки, ее содержание, действия, совершенные для
ее исполнения, взаимные претензии сторон и т. д. Фактические
обстоятельства, как правило, относятся к прошлому и поэтому
правоприменитель не может наблюдать их непосредственно. Они подтверждаются
доказательствами — материальными и нематериальными следами прошлого, зафиксированными в документах (показаниях свидетелей, заключениях
экспертов, протоколах осмотра места происшествия и т.д.).
2. Сущность юридической оценки фактических обстоятельств, т. е. их
юридической квалификации, состоит в том, чтобы найти, выбрать именно ту
норму, которая по замыслу законодателя должна регулировать рассматриваемую
фактическую ситуацию. Этот поиск происходит путем сравнения фактических
обстоятельств реальной жизни и юридических фактов, предусмотренных
гипотезой применяемой правовой нормы, и установления тождества между ними.
Значит, для правильной юридической квалификации фактов, установленных на
первой стадии, следует выбрать (найти) норму (нормы), прямо рассчитанную на
эти факты. В чем тут трудности?
Юридическая квалификация облегчает работу правоприменителя по уяснению
круга подлежащих установлению фактов. Выясняются не любые факты, а лишь те, которые предусмотрены в гипотезе избранной нормы. Типичная ошибка в этой
ситуации — когда начинают «подгонять» факты под гипотезу избранной нормы. В
юридической практике выяснение дополнительных обстоятельств часто приводит
к изменению юридической квалификации.
Анализ, толкование избранной нормы права предполагает обращение к
официальному тексту соответствующего нормативного акта, ознакомление с
возможными дополнениями и изменениями его первоначальной редакции, а также
с официальными разъяснениями смысла и содержания применяемой нормы. Анализ
закона необходим также для принятия правильного юридического решения, которое должно отвечать требованиям диспозиции (санкции) применяемой нормы.
3. Содержание решения по юридическому делу определяется главным образом его
фактическими обстоятельствами. Вместе с тем при вынесении решения
правоприменитель руководствуется требованиями диспозиции (санкции)
применяемой нормы.
Вынесение решения по делу нужно рассматривать в двух аспектах.
Во-первых, это умственная деятельность, заключающаяся в оценке собранных
доказательств и установлении на их основе действительной картины
происшедшего, в окончательной юридической квалификации и в определении для
сторон или виновного юридических последствий — прав и обязанностей сторон, меры ответственности виновного.
Во-вторых, решение по делу представляет собой документ — акт применения
права, в котором закрепляется результат умственной деятельности по
разрешению юридического дела, официально фиксируются юридические
последствия для конкретных лиц.
Правоприменительное решение играет особую роль в механизме правового
регулирования. Ранее уже отмечалось, что юридические нормы и возникающие на
их основе субъективные права и юридические обязанности обеспечены
возможностью государственного принуждения, однако последняя реализуется
именно по индивидуальному правоприменительному решению, поскольку эти
решения могут быть исполнены в принудительном порядке.
Возможность принудительного исполнения актов применения права обусловливает
их особенности и предъявляемые к ним требования обоснованности и
законности.
64. Правовой нигилизм и правовой фетишизм. Понятие, влияние на общественное
развитие и пути преодоления.
Правовой нигилизм - отрицательное отношение к праву, закону и правовым
формам, организации общественных отношений. Он может выступать в
теоретической и практической форме. 1 Теоретический. Политологи и ученые
доказывают, что есть гораздо более важные ценности, чем право вообще и тем
более отдельного человека (мировая пролетарская революция), 2 Практический.
Происходит реализация указанных взглядов и учений на практике, что часто
выливается в террор государства против своего народа. В тех гос-вах, где
нигилизм воспроизводится самим гос-вом в соответствующих масштабах почти
невозможно воспитать позитивное отношение к праву и среди населения,. т.к.
под правом неверно понимается тот порядок,. который установлен законами и
НПА. Тогда в обществе складывается обыденный, массовый нигилизм,.. кроме
того, предписания закона не выполняются гос. органами – складывается
ведомственный правовой нигилизм. В современном российском обществе выделяют
следующие формы правового нигилизма: Прямое сознательное нарушение законов
и подзаконных актов (умышленная криминальная деятельность, в т. ч.
организованная)2. Массовое неисполнение и нарушение правовых норм (на
бытовом уровне, гос. органами, неправовые способы решения споров) 3.
Распространение антиправовой психологии (особые социальные нормы, оправдывающие антиправовое поведение, эстетизация преступности, сознательная или неосознанная пропаганда СМИ жестокости, насилия, преступного образа жизни).4. Война законов (создание параллельной
правозаменяющей системы законодательства, противостояние между федеральным
центром и некоторыми субъектами, издание взаимоисключающих актов органами
различных ветвей власти) 5. Нарушение законов и подзаконных актов в угоду
«целесообразности» - принятие неправовых решений для достижения тех или
иных целей органами гос. власти. 6. Массовое нарушение прав и свобод
человека (гос.органами, невозможность правовыми спосабами защитить свои
права, незащищенность права на жизнь) 7. низкий авторитет суда и иных Одной
из причин нигилизма в России явилось утверждение об отмирании права в
рамках общих представлений о без государственной организации общества при
его коммунистическом устройстве. На практике это вылилось в решающую роль
общественных судов, что вело к умалению авторитета права как такового.
Правовому нигилизму способствует и этический нигилизм – пренебрежение
нравственными ценностями, традициями.
Способы профилактики ПН:
Укрепление режима законности в стране Реальное обеспечение верховенства
Конституции и законов, гарантированность прав и свобод человека м
гражданина совершенствование правовой системы повышение авторитета суда и
иных правоохранительных органов через их совершенствование и придание им
большей эффективности обеспечение в стане правопорядка правовое воспитание
(это формирование у граждан в обществе правосознания и правовой культуры)
Основные методы борьбы с ПН:
Убеждение, поощрение, принуждение, наказание
63. Понятие и структура правосознания.
Правосознание - это совокупность представлений и чувств, выражающих
отношение людей к праву и правовым явлениям в общественной жизни.
Существуют две диаметрально противоположные точки зрения на проблему
сущности правосознания:
Марксистско-ленинская (объективная) - правовые воззрения людей определяются
прежде всего их классовым положением. Но это учение не может ответить на
вопрос, почему могут изменяться правовые воззрения людей, которые сохраняют
своё классовое положение.
Большинство немарксистских учений (субъективная) - правосознание
определяется индивидуальными предпочтениями субъекта, уровнем его культуры, религиозными взглядами и т.д. Однако также нет ответа на вопрос, почему
люди с разным уровнем культуры объединяются для защиты одних и тех же
правовых принципов.
Структура правосознания: Правовая идеология - это отражение правовой
действительности в форме систематизированных взглядов, идей, принципов, понятий и т.п., осуществляемое на рациональной основе, т.е. оно связано с
логическим мышлением, а не с чувственным опытом. Это рациональный компонент
структуры правосознания. Правовая психология - совокупность настроений, чувств, переживаний, в которых выражено отношение к праву. Это
эмоциональный компонент структуры правосознания. Правовая психология также
состоит из нескольких элементов:
а) Стойкие компоненты - обычаи, традиции, привычки (отрицательное отношение
к преступлениям против личности).
б) Подвижные компоненты – настроения.
Виды правосознания. По уровню отражения правовой действительности:
Обыденное - присуще основной массе людей, формируется на базе повседневной
жизни граждан в сфере правового регулирования. Для людей с этим уровнем
правосознания характерно знание общих принципов права, здесь правовые
воззрения тесно переплетаются с нравственными представлениями. 75% такого
правосознания составляет правовая психология.
Профессиональное – складывается в ходе специальной подготовки, в процессе
осуществления практической юридической деятельности. 75% такого
правосознания составляет правовая идеология.
Теоретическое (научное) - характерно для исследователей, научных
работников, занимающихся вопросами правового регулирования общественных
отношений.
По субъектам:
Индивидуальное – складывается под влиянием, как внешних, так и внутренних
факторов, что и объясняет диаметральное различие такого правосознания.
Групповое - т.е. правовые представления и чувства тех или иных социальных
групп, классов, слоев общества, профессиональных сообществ.
Массовое - характерно для нестабильных, временных объединений людей
(митинги, демонстрации, бунтующая толпа).
Общественное – правосознание макроколлективов (население страны, континента, исторической эпохи; наций и народностей; общества в целом).
Функции правосознания - это основные направления его взаимодействия с
правовой действительностью. Выделяют три функций правосознания:
Познавательная функция правосознания состоит в том, что посредством
сознания индивид, группа, общество в целом приобретают знания об окружающей
правовой действительности.
Оценочная функция связана с формированием у людей внутреннего
психологического отношения к отражаемой правовой действительности.
Регулятивная функция заключается:
во-первых, в том, что при непосредственном участии правосознания создаются
юридические нормы, позитивное право;
во-вторых, в том, что каждый индивид определяет конкретный вариант
поведения с учётом юридических норм;
в-третьих, в том, что с его помощью в случае пробелов индивид может
формулировать своё поведение, урегулировать ситуации с пониманием
юридических норм, законодательства;
в-четвёртых, в том, что правосознание позволяет координировать правовое
регулирование с иными видами регуляторов.
Значение П-я: заключается в его функциях. Оно явл. непосредственным
источником права, оказывает влияние на сам процесс и на результаты
правотворчества. П-е играет регулирующую роль и в процессе правореализации, в .ч. при разрешении юр. дел, принятии правоприменительных актов, всех
видов конкретных юр. решений. Здесь действует профессиональное юр.
правосознание.
62. Понятие и структура правовой культуры общества и личности.
Под правовой культурой понимается обусловленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем качественное состояние правовой жизни
общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового развития
субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также степени
гарантированности государством и гражданским обществом свобод и прав
человека.
Из определения следует, что правовая культура — определенное «качество»
правовой жизни общества, уровень ее развития, складывающийся из в том или
ином состоянии пребывающих (тоже с точки зрения уровня развития) подсистем, частей или элементов. Какие же это подсистемы, части или элементы? Каково, другими словами, «устройство» правовой культуры?
Правовая культура общества зависит прежде всего от уровня развития
правового сознания населения, т. е. от того, насколько глубоко освоены им
такие правовые феномены, как ценность прав и свобод человека, ценность
правовой процедуры при решении споров, поиска компромиссов и т. д„
насколько информировано в правовом отношении население, его социальные, возрастные, профессиональные и иные группы, каково эмоциональное отношение
населения к закону, суду, различным правоохранительным органам, юридическим
средствам и процедурам, какова установка граждан на соблюдение
(несоблюдение) правовых предписаний и т. д. Это первый элемент правовой
культуры.
Уровень развития правового сознания может быть зафиксирован лишь в реальной
правовой деятельности, в правовом поведении, которые имеют и
самостоятельные характеристики. Поэтому вторым элементом структуры правовой
культуры является уровень развития правовой деятельности. Последняя состоит
из теоретической — деятельность ученых-юристов, образовательной —
деятельность студентов и слушателей юридических школ, вузов и т. д. и
практической — правотворческой и правореали-зующей, в том числе
правоприменитсльной, деятельности. Понятно, что правовая культура общества
во многом зависит от уровня развития и качества правотворческой
деятельности по созданию законодательной основы жизни общества.
Правотворчеством должны заниматься компетентные в юридическом и многих
других отношениях лица с соблюдением демократических и собственно
юридических процедур и принципов.
Существенно влияет на правовую культуру общества и правоприменение, т. е.
властная деятельность государственных органов, осуществляющих
индивидуальное регулирование общественных отношений на основе закона с
целью его реализации. Качество правоприменительной деятельности зависит от
многих факторов как институционального (структура государственного
аппарата, порядок взаимоотношений его органов), так и иного характера
(профессионализм, культура правоприменителя и др.).
Третьим элементом правовой культуры общества является уровень развития всей
системы юридических актов, т. е. текстов документов, в которых выражается и
закрепляется право данного общества. Наиболее важное значение для оценки
правовой культуры общества имеет система законодательства, основой которой
является конституция государства.
При определении качества правовой культуры общества должно учитываться и
состояние индивидуальных правовых актов — документов: правоприменительных
(решения и приговоры судов, постановления следователей, акты прокуроров, документы в административно-управленческой сфере и т.д.) и
правореализационных (договоры в хозяйственном обороте и т. д.).
О правовой культуре личности можно судить по ее поведению в правовой сфере, т. е. использовать те же признаки и критерии правовой культуры (уровень
развития правового сознания, правовой деятельности и др.), но только на
индивидуальном уровне.
Анализ правовой культуры необходим для того, чтобы сначала выделить и
описать правовые ценности, идеалы и образцы, к которым следует стремиться
законодателю, правоприменителю, гражданину и обществу в целом, а затем, оценив с этой точки зрения реальное состояние дел, искать пути и средства
достижения намеченных идеалов построения правового государства и общества, в котором обеспечиваются соответствующие его социально-экономическому и
духовному строю права и свободы человека.
61. Соотношение нормативных правовых актов и актов применения права.
Нормативно-правовой акт - в настоящее время данный источник считается
основным источником современного права. Совокупность действующих в
государстве нормативно-правовых актов именуются законом. Нормативно-
правовые акты принято классифицировать по различным основаниям. По
субъектам правотворчества нормативно-правовые акты подразделяются на акты
государственных органов и организаций, во-вторых, акты негосударственных
органов и организаций, в-третьих, совместные акты, в-четвёртых, акты
народного правотворчества. Основной разновидностью нормативно-правовых
актов являются нормативно-правовые акты, установленные государственными
органами и организациями. Вторая разновидность акты негосударственных
органов и организаций принимаются с разрешения государства. Третья
разновидность (совместные нормативные акты) – в современной практике РФ нет
таких актов, но в прошлые годы они были. Это акты издаваемые органами
государственной власти совместно с негосударственными органами. Четвёртая
разновидность – акты народного правотворчества – это нормативные акты, принимаемые населением (например, референдум). Вторая классификация с
учетом действия нормативных актов во времени они подразделяются на:
постоянные, временные и чрезвычайные. Постоянные – это нормативные акты, действующие неопределенно длительное время. Временные – это нормативные
акты, срок действия которых ограничен (срок действия указа). Чрезвычайные –
это нормативные акты, действующие в определенных условиях (в военное
время). Третья классификация, с учетом действия в пространстве нормативные
акты подразделяются на общие и местные. В федеральных государствах
нормативные акты подразделяются на: общие или федеральные, нормативные акты
субъектов федерации, местные. Общие нормативные акты – это нормативные
акты, действующие на территории страны. Нормативные акты субъектов
действуют на территории субъекта федерации. Местные нормативные акты
действуют на территории соответствующих территориальных образований.
Четвёртая классификация, с учетом действия нормативных актов по кругу лиц
они подразделяются на: общие, специальные, исключительные. Общие
распространяют свое действие на всех граждан государства (конституция, гражданский кодекс). Специальные - это нормативные акты, распространяющие
свое действие на определенные категории субъектов (на студентов, следователей). Исключительные - это нормативные акты, направляющие свое
действие на особые категории субъекта (дипломаты). Такие акты исключают
действие общих и специальных норм.
Акт применения нормы права – это официальный правовой документ, содержащий
индивидуальные государственно-властные предписания компетентного органа, которое выносится им в результате разрешения конкретного юр. дела. Его
основные признаки: 1. Он имеет властный характер и охраняется
принудительной силой государства. 2. Акт применения – это индивидуальный
правовой акт. Он относится к строго определенным лицам и имеет силу только
для данного случая и на сходные случаи не распространяется. Этим он
отличается от НПА, которые содержат правовые нормы, имеющие общий характер.
3. Правоприменительные акты должны быть законными, в противном случае он
должен быть отменен. 4. Акты применения норм права издаются в установленной
законом форме и имеют точное наименование: приговор, приказ, постановление, распоряжение. Закон предусматривает строго определенный порядок издания и
оформления индивидуальных правовых актов. Например, акты, принимаемые
правоохранительными органами (суды, прокуратура ит.п.) должны иметь
следующие обязательные элементы: вводная часть (наименование акта, название
органа его издавшего, время тздания, конкретный адресат), описательная
часть (излагаются фактические обстоятельства дела), мотивировочная часть
(обоснование принятого решения), резолютивная часть (содержание решения).
Классификация актов применения норм права производится по различным
основанном. В зависимости от субъектов, применяющих нормы права
индивидуальные правовые акты подразделяются на следующие виды: 1. Акты
представительных органов гос. власти, 2. акты исполнительных органов, 3.
Акты правоохранительных органов, 4. Акты гос. контроля (налоговая
инспекция, таможня).
68. Юридическая конструкция (состав) правонарушения.
Правонарушение — это общественно вредное виновное деяние дееспособного
субъекта, противоречащее требованиям правовых норм.
Система признаков правонарушения в единстве его объективной и субъективной
стороНы, необходимых и достаточных для возложения юридической
ответственности, определяется как состав правонарушения. Он включает в себя
субъекта правонарушения, объект правонарушения, объективную и субъективную
сторону правонарушения.
Субъектом правонарушения может быть деликтоспо-собное физическое лицо
или организация. В уголовном праве таковым является только физическое лицо.
Субъект правонарушения закреплен в гипотезе юридической нормы. Так, халатность (преступление, предусмотренное ст. 293 УК РФ) может совершить
только должностное лицо.
Объектом правонарушения является то, на что оно направлено, т. е. те ценности и блага, которым правонарушением нанесен ущерб,— собственность, жизнь, здоровье граждан, общественный порядок и т. д. Объект (как и субъект) четко закреплен в правовой норме.
Объективную сторону правонарушения характеризуют: внешне выраженное деяние, его общественно вредные последствия и необходимая причинная связь между ними. Как и иные элементы состава, объективная сторона достаточно четко закреплена в законе. Например, телесное повреждение может быть тяжким, менее тяжким, легким. Каждое из них образует самостоятельный состав преступления, предусмотренного Уголовным кодексом.
Субъективная сторона правонарушения сопряжена с понятием вины. Степень вины субъекта определяется предвидением или непредвидением виновным последствий своего деяния, его отношением к деянию и его последствиям. Вина может выступать в форме умысла или неосторожности. Последняя предполагает, что индивид предвидел наступление общественно опасных последствий, но не только не желал их наступления, но и легкомысленно надеялся на их предотвращение (самонадеянность), либо не предвидел, но должен был предвидеть по обстоятельствам дела (небрежность).
67. Соотношение законности и целесообразности в деятельности органов власти
и управления.
Законность — это общественно-политический режим, состоящий в господстве
права и закона в общественной жизни, неукоснительном осуществлении
предписаний правовых норм всеми участниками общественных отношений, последовательной борьбе с правонарушениями и произволом в деятельности
должностных лиц, в обеспечении порядка и организованности в обществе.
Рассмотрим требования подробнее:
Верховенство закона. Закон — акт высших органов государственной власти, непосредственно выражающий волю народа, интересы гражданского общества.
Поэтому законность связывается с господством прежде всего законов. Всякое
издание норм права, противоречащих закону, есть ее нарушение, как и точное
выполнение требований нормативного акта, противоречащего закону.
Равенство всех перед законом. Перед законом все должны быть равны. У всех
должна быть равная обязанность соблюдать правовые предписания, в равных
условиях все должны обладать равными правами и не иметь преимуществ, все
права должны быть одинаково защищенными. Этот принцип проповедовал еще
Цицерон, утверждая, что «под действие закона должны подпадать все».
Неукоснительное соблюдение (исполнение) правовых актов всеми субъектами
права. Данное требование диктует необходимость реализации государственно-
властных предписаний (обязанностей и запретов), их безусловную
обязательность для всех субъектов права.
Обеспечение неукоснительной реализации прав и свобод. Это требование
обращено не к управомоченному субъекту (который может реализовать или не
реализовать право по своему усмотрению), а к компетентным органам
государства. Мало предоставить гражданам права. Важно создать условия, обеспечивающие их осуществление, систему организационных, юридических мер, гарантирующих их защиту.
Надлежащее правильное и эффективное применение права. Названное правило
адресовано государственным органам, в чью компетенцию входит обязанность
обеспечить реализацию правовых норм. Вспомним, что применение права —
деятельность компетентных государственных органов по обеспечению реализации
норм права. Дело не только в том, что эти органы должны действовать строго
в рамках закона. Законность нуждается в эффективной правоприменительной
деятельности, что предполагает недопущение волокиты, бюрократизма, безразличия к интересам людей, своевременную реакцию на любые заявления
граждан об ущемлении их прав и свобод, издание эффективных
правоприменительных актов.
Последовательная борьба с правонарушениями. Законность требует, чтобы любые
отступления от предписаний закона своевременно вскрывались, последствия
правонарушений устранялись, а виновные в их совершении привлекались к
ответственности.
Недопустимость произвола в деятельности должностных лиц. Законность есть
антипод произвола — деятельности, основанной не на нормах права, а на
субъективистских, произвольных решениях. Должностные лица, принимая
властное решение, должны руководствоваться не сиюминутными личными или
групповыми интересами, а конкретными правовыми предписаниями, и учитывать
при этом интересы общества, государства, правовые принципы и требования
морали.
Требование целесообразности вторично по отношению к требованию законности.
Это означает следующее. Предписание диспозиции (санкции), как правило, допускает известную свободу правоприменителя в выборе решения. Но эта
свобода ограничена требованием целесообразности, которое проявляется по-
разному в зависимости от особенностей дела и выражается в соблюдении
принципов справедливости, эффективности, учета материального положения
сторон, индивидуализации ответственности и др. Нецелесообразность решения о
мере ответственности может выражаться в чрезмерно суровом или слишком
мягком наказании. Требование целесообразности не должно противоречить
требованию законности при реализации ответственности (целесообразность не
допускает возможности принятия произвольных, субъективных решений
государственным органом). И уж тем более нельзя нарушать требования закона
под видом его нецелесообразности. В таком нарушении нет необходимости, ибо
сам закон дает возможность выбора целесообразного решения. Например, санкции уголовно-правовых норм являются относительно определенными, что
позволяет государственному органу избрать наиболее целесообразную в
конкретных условиях меру наказания. Законность всегда целесообразна, и
целесообразность выступает как принцип, основа законности.
66. Принципы и требования законности.
Законность — это общественно-политический режим, состоящий в господстве
права и закона в общественной жизни, неукоснительном осуществлении
предписаний правовых норм всеми участниками общественных отношений, последовательной борьбе с правонарушениями и произволом в деятельности
должностных лиц, в обеспечении порядка и организованности в обществе.
Рассмотрим требования подробнее:
Верховенство закона. Закон — акт высших органов государственной власти, непосредственно выражающий волю народа, интересы гражданского общества.
Поэтому законность связывается с господством прежде всего законов. Всякое
издание норм права, противоречащих закону, есть ее нарушение, как и точное
выполнение требований нормативного акта, противоречащего закону.
Равенство всех перед законом. Перед законом все должны быть равны. У всех
должна быть равная обязанность соблюдать правовые предписания, в равных
условиях все должны обладать равными правами и не иметь преимуществ, все
права должны быть одинаково защищенными. Этот принцип проповедовал еще
Цицерон, утверждая, что «под действие закона должны подпадать все».
Неукоснительное соблюдение (исполнение) правовых актов всеми субъектами
права. Данное требование диктует необходимость реализации государственно-
властных предписаний (обязанностей и запретов), их безусловную
обязательность для всех субъектов права.
Обеспечение неукоснительной реализации прав и свобод. Это требование
обращено не к управомоченному субъекту (который может реализовать или не
реализовать право по своему усмотрению), а к компетентным органам
государства. Мало предоставить гражданам права. Важно создать условия, обеспечивающие их осуществление, систему организационных, юридических мер, гарантирующих их защиту.
Надлежащее правильное и эффективное применение права. Названное правило
адресовано государственным органам, в чью компетенцию входит обязанность
обеспечить реализацию правовых норм. Вспомним, что применение права —
деятельность компетентных государственных органов по обеспечению реализации
норм права. Дело не только в том, что эти органы должны действовать строго
в рамках закона. Законность нуждается в эффективной правоприменительной
деятельности, что предполагает недопущение волокиты, бюрократизма, безразличия к интересам людей, своевременную реакцию на любые заявления
граждан об ущемлении их прав и свобод, издание эффективных
правоприменительных актов.
Последовательная борьба с правонарушениями. Законность требует, чтобы любые
отступления от предписаний закона своевременно вскрывались, последствия
правонарушений устранялись, а виновные в их совершении привлекались к
ответственности.
Недопустимость произвола в деятельности должностных лиц. Законность есть
антипод произвола — деятельности, основанной не на нормах права, а на
субъективистских, произвольных решениях. Должностные лица, принимая
властное решение, должны руководствоваться не сиюминутными личными или
групповыми интересами, а конкретными правовыми предписаниями, и учитывать
при этом интересы общества, государства, правовые принципы и требования
морали. Основные принципы законности
Единство законности. При всем многообразии действующих законов и
нормативных актов, при всех местных -особенностях законность должна быть
одна для всей страны. Понимание и применение законов должны быть одинаковы
на всей ее территории. Недопустимы попытки создания в каждой республике, области, районе (а тем более на конкретном предприятии) своей законности, отличной от общегосударственной.
Всеобщность законности. Данный принцип характеризует действие законности по
кругу лиц. Законность не может быть избирательной, ее требования обращены
ко всем субъектам без исключения. Правовые предписания должны выполнять
отдельные граждане и их объединения, должностные лица, государственные
органы, политические партии. В обществе не должно быть какой-либо
организации или отдельного лица, выведенных из-под влияния законности, на
которых бы ее требования не распространялись.
Целесообразность законности. Критерием оценки роли законности должно быть
то, как она способствует достижению целей государства и общества, насколько
она обеспечивает решение задач социального прогресса, защиты прав и свобод
граждан. Целесообразность законности вытекает прежде всего из ценности
самого права как выразителя свободы, ответственности, справедливости, как
средства обеспечения порядка, организованности и дисциплины. Именно в
праве, в законе выражается высшая социальная целесообразность.
65. Понятие правопорядка и общественного порядка. Их соотношение.
Правопорядок можно определить как основанную на праве и законности
организацию общественной жизни, отражающую качественное состояние
общественных отношений на определенном этапе развития общества.
Правопорядок следует отличать от близкого, но не идентичного ему явления —
общественного порядка, который, как и правопорядок, характеризуется
организованностью, упорядоченностью общественных отношений. Однако в
отличие от правопорядка общественный порядок образуется под воздействием не
только правовых, но и иных социальных норм: норм морали, обычаев, корпоративных норм и т. д. Следовательно, общественный порядок есть
состояние урегулированности общественных отношений, основанное на
реализации всех социальных норм и принципов.
Общественный порядок обеспечивается преимущественно силой общественного
воздействия. Но это не означает, что его состояние безразлично для
государства. С одной стороны, важнейшей частью общественного порядка
является правопорядок. С другой — состояние общественного порядка
обусловливает во многом состояние правопорядка. Невозможно регламентировать
правопорядок, не оказывая влияния на общественный порядок, который поэтому
нередко поддерживается принудительной силой государства. Так, ст. 213 У К
предусматривает ответственность за хулиганство, т. е. грубое нарушение
общественного порядка.
Таким образом, правопорядок и законность — цель и результат правового
регулирования, важнейшие юридические и политические явления, состояние
которых оказывает непосредственное влияние на общественную жизнь. Поэтому
не случайно основным направлением деятельности профессионалов-юристов
выступает работа по их обеспечению (укреплению).
72. Наступление, исключение, освобождение, смягчение юридической
ответственности.
Юридическая ответственность — это применение к правонарушителю
предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного
принуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного либо
имущественного характера.
Наибольшее распространение получило деление видов ответственности по
отраслевому признаку. По этому основанию различают ответственность
уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную и
материальную. Каждый из видов имеет специфическое основание (вид
правонарушения), особый порядок реализации, специфические меры принуждения.
Уголовная ответственность — наиболее суровый вид ответственности. Она
наступает за совершение преступлений и в отличие от других видов
ответственности устанавливается только законом. Никакие иные нормативные
акты не могут определять общественно опасные деяния как преступные и
устанавливать за них меры ответственности. В Российской Федерации
исчерпывающий перечень преступлений зафиксирован в Уголовном кодексе.
Порядок привлечения к уголовной ответственности регламентируется Уголовно-
процессуальным кодексом.
Полномочиями привлечения к уголовной ответственности обладает только суд.
Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также
подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в
соответствии с законом (ст. 13 УПК РСФСР). Меры уголовного наказания —
наиболее жесткие формы государственного принуждения, воздействующие
преимущественно на личность виновного: лишение свободы, исправительные
работы, конфискация имущества и т.д. В виде исключительной меры наказания
допускается применение смертной казни — расстрела. В основе процессуальной
формы уголовной ответственности, как говорилось, лежит презумпция
невиновности.
Административная ответственность наступает за совершение административных
проступков, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.
Кроме того, эта ответственность может определяться указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и нормативными актами субъектов Федерации.
Дела об административных правонарушениях рассматриваются компетентными
органами государственного управления, круг которых закреплен в гл. 16 КоАП
(административными комиссиями, комиссиями по делам несовершеннолетних, народными судами, органами внутренних дел, таможенными органами, органами
специализированной охраны и надзора и т. д.). Меры административного
принуждения — предупреждение, штраф, лишение специального права, административный арест.
Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушения договорных
обязательств имущественного характера или за причинение имущественного
внедого-ворного вреда, т. е. за совершение гражданско-правового деликта. Ее
сущность состоит в принуждении лица нести отрицательные имущественные
последствия. Полное возмещение вреда — основной принцип гражданско-правовой
ответственности (ст. 1064 ГК РФ). Возмещение убытков в некоторых случаях
дополняется штрафными санкциями, например выплатой неустойки. Возложение
этого вида ответственности осуществляется судебными (общим или арбитражным
судом) или административными органами (ст. 11 ГК РФ). Истцом в этом случае
выступает (наряду с государственным органом) и лицо, право которого
нарушено.
Дисциплинарная ответственность возникает вследствие совершения
дисциплинарных проступков. Специфика их противоправности заключается в том, что в данном случае нарушается не запретительная норма, а позитивное
правило, закрепляющее трудовые обязанности работника. Привлекать к
дисциплинарной ответственности может лицо, осуществляющее распорядительно-
дисциплинарную власть над конкретным работником. Различают три вида
дисциплинарной ответственности: в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка, в порядке подчиненности и в соответствии с
дисциплинарными уставами и положениями. Меры дисциплинарной ответственности
— выговор, строгий выговор, увольнение и т. д.
Материальная ответственность рабочих и служащих за ущерб, нанесенный
предприятию, учреждению, заключается в необходимости возместить ущерб в
порядке, установленном законом. Основанием этого вида ответственности
является нанесение ущерба во время работы предприятию, с которым работник
находится в трудовых отношениях. Размер возмещаемого ущерба определяется в
процентах к заработной плате (1/3, 2/3 месячного заработка).
71. Понятия, признаки и цели юридической ответственности. Соотношение юридической ответственности и иных видов государственного принуждения.
Таким образом, юридическая ответственность — это применение к правонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного принуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного либо имущественного характера.
Назовем основные признаки анализируемого явления:
1) юридическая ответственность предполагает государственное принуждение;
2) это не принуждение «вообще», а «мера» такого принуждения, четко очерченный его объем (количественные показатели);
3) юридическая ответственность связана с правонарушением, следует за ним и обращена на правонарушителя;
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: болезни реферат, культурология, особенности курсовой работы.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата