Юридический процесс
| Категория реферата: Рефераты по теории государства и права
| Теги реферата: доклад по физике, заключение курсовой работы
| Добавил(а) на сайт: Маркиана.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
Специфические особенности имеет также производство по исполнению правоприменительных решений: судебных приговоров, решений по гражданским делам, постановлений об административном аресте и других решений о применении мер государственного принуждения. Подобную правоисполнительную деятельность государственных органов следует рассматривать как особую разновидность правоприменительного процесса.
Виды юридического процесса различаются также по отраслевому признаку.
В системе российского права есть две процессуальные отрасли: гражданское
процессуальное и уголовно-процессуальное право, регулирующие соответственно гражданское судопроизводство и предварительное расследование и
судопроизводство по уголовным делам. Существует также производство по
административным делам, связанным с применением мер юридической
ответственности, мер пресечения, предупредительных и иных мер
государственного принуждения. Таким образом, по отраслевому признаку
выделяются гражданский, уголовный и административный процесс.
Разновидностью гражданского процесса является арбитражный процесс.
Судопроизводство в арбитражном суде регулируется Арбитражным процессуальным
кодексом РФ.
Для юридической деятельности характерен определенный порядок, который
должен быть - и в большинстве случаев является - оптимальным для совершения
тех или иных юридически значимых действий. Он устанавливается
соответствующими нормативными предписаниями. Например, регламент работы
представительных органов государственной власти, принятия законодательных
актов, проведения выборов, защиты диссертаций, процедура выдачи ордера на
жилье, получение наследства и т.п.
Оптимальный порядок содержит программу юридической деятельности, он имеет
ориентирующее значение для достижения определенной правовой цели, тем
самым, повышая эффективность правового регулирования юридической
деятельности и гарантируя ее правомерность и результативность. Нарушение
порядка представляет собой правонарушение, а в отдельных случаях результаты
такой неправомерной деятельности признаются юридически ничтожными
(недействительными).
Например, обращение гражданина в суд для защиты нарушенного» или
оспоренного субъективного права без соблюдения установленного гражданским
процессуальным законом (Гражданским процессуальным кодексом) порядка не
приведет к желаемому результату: судья либо откажет в принятии заявления, либо оставит поданное заявление без движения, либо прекратит производство
по делу, либо оставит заявление без рассмотрения.
Юридическая деятельность разнообразна, и в зависимости от ее целей и
количества совершаемых актов правовой режим ее может быть простым или
развернутым. Так, в принципе не вызывает сложностей порядок установления и
регистрации определенных юридических фактов: порядок выдачи актов
гражданского состояния (рождения, усыновления, регистрации брака или
развода, смерти) органами загса, нотариальное удостоверение бесспорных
обстоятельств.
Значительно сложнее установленный законом порядок расследования
преступлений или судебного разрешения споров о праве гражданском, где
многие действия следователя, суда, заинтересованных лиц и других участников
упорядочиваются по правилам предшествования и следования (причинно-
следственной связи действий и актов юридического процесса).
Нормативно установленные формы упорядочивания юридической деятельности и
образуют юридический процесс. Теорию юридического процесса в нашем праве
активно разрабатывал профессор В.М. Горшенев и его научная школа[5].
Юридический процесс они определяют как комплексную систему правовых
порядков (форм) деятельности уполномоченных органов государства, должностных лиц, а также заинтересованных в разрешении различных
юридических дел иных субъектов права. Данный процесс регулируется правовыми
(процедурными и процессуальными) нормами, а его результаты закрепляются в
соответствующих правовых актах - официальных документах[6].
Для характеристики юридического процесса первостепенное значение имеет
категория формы деятельности. Форма - это правовая конструкция нормативного
упорядочивания деятельности и соответствующих документов. Она представляет
собой совокупность требований к действиям участников процесса, направленным
на достижение конкретного результата. Определенность данных требований
обеспечивается соответствующими санкциями, среди, которых наиболее типичны
пресекательные, преследующие цель принудительного прекращения неправомерной
юридической деятельности (отказ, в принятии заявления, отказ в совершении
действий, прекращение соответствующего юридического производства).
Правовая форма - в той или иной степени - присуща любой юридически
значимой деятельности (законотворческой, осуществлению властных полномочий
административными и судебными органами). Форма служит одной из гарантий
точного и неуклонного применения, соблюдения и исполнения юридических норм.
Юридическая форма регламентирует как правовую деятельность граждан, организаций, должностных лиц и компетентных органов, так и официальные
документы, в которых закрепляются итоги этой деятельности. Включение в
состав формы документов, имеющих юридическое значение, обязательно, коль
скоро в современном российском делопроизводстве существует четко выраженная
тенденция документирования всех юридических фактов: актов гражданского
состояния, абсолютного большинства сделок, правонарушений, актов судебной
юрисдикции, волеизъявления государственной власти и т.п. Соответственно
следует различать форму деятельности и форму правовых документов. Первая -
устанавливает, кто, какие действия, в какой последовательности и в какой
срок может или должен совершить. Содержание такой формы сводится к
следующим положениям: исчерпывающе точный состав участников юридического
процесса; их права и обязанности по совершению правовых действий и
поступков; последовательность совершения названных действий. Юридический
процесс - это всегда динамичный состав фактов, имеющих правовое значение.
Ими являются действия и поступки участников процесса. Определены сроки
(время) совершения фактов; правовые санкции за несоблюдение требований
формы.
Правовая форма документов обусловливает их содержание и юридическую
действительность. Она выражается в требованиях относительно обязательных
реквизитов документов; последовательности их расположения; времени
составления документа; правовых последствий его вынесения, а также условий
юридической ничтожности данного документа, оснований к его отмене и
изменению.
2. СТАДИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
Юридический процесс — это всегда определенная совокупность
последовательно совершаемых действий и постановляемых актов. И эта
совокупность может быть в известных случаях значительной, включать многие
действия различного характера. Например, расследование уголовного дела, правотворчество и др. Поэтому юридический процесс не может не содержать
требовании, обеспечивающих ритмичность, плановость и строгий правовой
порядок при проведении актов, имеющих правовое значение, и - главное -
обеспечивающий справедливость, законность, обоснованность как самой
деятельности, так и ее результатов (постановляемых юридических актов).
В этой связи представляется целесообразным подразделение юридического
процесса на этапы, вычленение в нем стадий. Так, С. С. Алексеев основными
этапами правотворческой процедуры считает подготовку проекта нормативного
юридического акта, официальное возведение воли народа в закон[7]. По мнению
других правоведов, например А. С. Пиголкина, прохождение законопроекта в
компетентном представительном органе состоит из следующих стадий: внесение
проекта в правотворческий орган и принятие его на рассмотрение этого
органа; обсуждение проекта; принятие проекта.
В судопроизводстве, как уголовном, так и гражданском, принято выделять
больше стадий. Так, в теории гражданского процесса процессуальная стадия
определяется как совокупность последовательно совершаемых процессуальных
действий, объединенных ближайшей целью. Традиционно выделяются семь стадий:
1) возбуждение судопроизводства;
2) подготовка дела к судебному разбирательству;
3) судебное разбирательство;
4) пересмотр дела в суде кассационной инстанции;
5) пересмотр дела в судах надзорной инстанции;
6) пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
7) принудительное исполнение судебного решения.
Наряду со стадиями в правоприменительном процессе как одном из
разновидностей юридического процесса следует различать правоприменительные
циклы (И.Я. Дюрягин), каждый из которых непосредственно направлен на
принятие разнохарактерных по своему назначению правопримёнительных актов
(решений, определений, постановлений).
В гражданском судопроизводстве закон выделяет пять таких циклов:
производство в суде первой инстанции; производство в кассационной
инстанции; производство в суде надзорной инстанции; производство в суде при
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и
постановлений; исполнительное производство.
Сходное положение имеет место и в уголовном процессе. Указанные циклы в
процессуальном законе регламентированы как процессуальные производства, и
каждый из них состоит из стадий: возбуждения деятельности по применению
права, подготовки и совершения правоприменительного акта (действия).
Исполнительное производство включает еще одну стадию - обжалование действий
судебного исполнителя.
Значение стадий в характеристике юридического процесса связано, прежде
всего, с тем, что они отражают логическую последовательность его развития.
Пока дело не возбуждено, невозможна последующая процессуальная
деятельность. Конечно, проверочной деятельности обязательно должно
предшествовать решение вопроса (дела) по существу и т.п..
Стадии не просто следуют одна за другой - в каждой из них при
определенных условиях может быть проведена проверка правильности
деятельности в предыдущей. Так, в судебном заседании обязательно
анализируется законность и обоснованность возбуждения судопроизводства и
проведенного расследования (дознания, подготовки дела).
Конкретные юридические процессы могут быть усеченными (например, результаты разрешения вопроса не подвергаются проверке, далеко не каждое
принятое решение нуждается в специальном производстве по его исполнению и
др.). Поэтому стадии принято подразделять на обязательные и факультативные.
К первым можно отнести возбуждение процесса, подготовительные действия и
само разбирательство вопроса (дела) путем осуществления правовых
предписаний. Наличие всех стадий в юридическом процессе зависит от
конкретных обстоятельств.
В каждой из названных стадий юридического процесса обязательны следующие
компоненты: а) относительно самостоятельная задача, на решение которой направлены
действия, объединяемые в той или иной стадии; б) специфический состав действий, непременно включающий установление или
анализ фактических обстоятельств, реализацию соответствующей юридической
нормы для решения вопроса, дела и т.п.; в) юридические документы, в которых отражаются и закрепляются итоги
совершенных в данной стадии юридических действий[8].
3. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
При всем разнообразии производств в составе юридического процесса им
присущи некоторые общие начала принципиального характера, которые отражают
их сущностное единство. Они либо указаны в действующих законах, либо их
можно вывести из содержания правовых актов. Они непременно проявляются в
работе компетентных органов как руководящие идеи, образуя главные правила
производства.
Сам факт правового регулирования означает, что производства всегда
заключают в себе более или менее развитую систему юридических гарантий
достижения конечного результата, условий. Так, в Основах лесного
законодательства Российской Федерации 1993 г. нормативно закреплены порядок
пользования лесным, фондом, порядок лесоустройства и лесной мониторинг. В
самостоятельный раздел выделены правила о разрешении лесных споров и
привлечении к ответственности виновных лиц за нарушения лесного
законодательства. Такие нормативы и обеспечивают законность в
лесохозяйственной деятельности.
Большинство нормативных актов устанавливают сроки совершения тех или иных
юридических действий. Например, по Закону Российской Федерации «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 1992 г.
заявление о немедленной госпитализации больного в психиатрический стационар
должно быть подано в суд в течение суток после проведения консилиума врачей
(ст. 33) и судья должен санкционировать или не санкционировать
госпитализацию в пятидневный срок.
Такая срочность обусловлена тем, что больной может представлять опасность
для себя или окружающих, он может быть не способным удовлетворять свои
основные жизненные потребности, либо его здоровью может быть причинен
существенный вред. В случаях, если срок прямо не указан в российском праве, действует правило (аксиома): должностное лицо обязано выполнить
соответствующее действие в оптимально короткий срок. Эта аксиома должна
предупредить волокиту в работе учреждений государства, местного
самоуправления и общественных организаций.
Как правило, к работе компетентных органов привлекаются заинтересованные
лица, те граждане и организации, на правовом положении которых может
отразиться управленческое решение. Им предоставляется возможность для
выражения и защиты своих интересов. В частности, при регистрации органами
загса гражданского состояния (рождении или смерти гражданина, заключения
или расторжения брака, усыновления, изменения имени и др.) обязательно
участвуют заинтересованные лица, и они вправе требовать исправления
допущенных ошибок.
Заинтересованным лицам, участвующим в юридическом процессе, в большинстве
случаев предоставляется и право жалобы, т.е. возможности возбудить
контрольно-надзорное производство в вышестоящем органе. Это важнейшее
конституционное право граждан, его эффективность обеспечивается
нормативными актами, устанавливающими порядок работы с заявлениями и
жалобами граждан в государственном аппарате и органах местного
самоуправления и общественных организациях.
Для юридического процесса характерно и такое начало, как контрольно-
надзорная деятельность, т.е. система наблюдения и проверки работы
государственных органов для своевременного устранения нарушений. Без
контроля и надзора не может нормально развиваться никакая юридическая
деятельность, как и вообще любая жизнедеятельность; она составляет
неотъемлемую часть любого юридического производства.
Контрольно-надзорная деятельность имеет свои особенности, она существенно
отличается от других видов юридического процесса: правотворчества, правоисполнения, правообеспечения и т.д. Нормы, регламентирующие данную
деятельность, оформляются в виде отдельного правового акта либо выделяются
в самостоятельный раздел кодекса (ГПК, УПК, АПК). В нормативных актах
устанавливаются сроки и порядок обжалования, юридические последствия
принесения жалобы, регламент проверки деятельности либо актов
контролируемого органа, критерии такой проверки (основания к отмене, изменению проверяемого акта или его замене новым) и полномочия контрольно-
надзорного органа.
4. ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ.
Юридический процесс включает в себя как различные правовые процедуры, так
и судебные процессы (судопроизводства). Наличие в праве процедур и
судопроизводств не вызывает споров в юридической литературе, сложнее
решается вопрос об их сходстве, различии и соотношении. По этому вопросу
высказываются диаметрально противоположные суждения.
Данные правовые конструкции имеют немало общего. Как судебный процесс, так и любая правовая процедура представляет собой нормативно установленный
порядок осуществления юридической деятельности, т.е. определенную
юридическую форму. Но при этом процессуальные формы (уголовно-
процессуальная, гражданско-процессуальная и др.) регламентируют действия в
судопроизводствах, устанавливая порядок отправления правосудия по
гражданским, административным, уголовным делам. В процессуальных режимах
судопроизводства имеются и некоторые общие черты, определенное сходство[9].
Процедурный режим в разных органах может быть существенно различным (ср.:
процедуру принятия закона Государственной Думой и порядок прохождения
гражданами врачебно-трудовой экспертной комиссии, порядок заключения брака
и привлечения к административной ответственности шофера, управляющего
автомашиной в нетрезвом состоянии).
Для ряда процедур характерна фрагментарность (частичность) правового
регулирования той или иной деятельности. Но это необязательный признак -
некоторые процедуры могут быть развернутыми (например, обмен жилыми
помещениями, оформление пенсии и др.), здесь все зависит от предмета и
целей правового регулирования. Неразвернутыми могут быть и судопроизводства
в целом (регламент заседания в Конституционном Суде) или в отдельных
частях, (порядок подготовки гражданского дела к судебному разбирательству).
Нормативный режим юридических процедур и судебных процессов предполагает
их обеспеченность - в той или иной степени - правовыми санкциями. Типичной
является юридическая деятельность, совершенная с нарушениями установленного
порядка, которая не приводит к желаемым результатам: компетентный орган
отказывает в признании результатов такой деятельности, а сама деятельность
признается юридически недействительной, ничтожной.
Вместе с тем между юридической процедурой и судебным процессом есть
принципиальные различия. Судопроизводство - это установленный законом
порядок деятельности суда и участников процесса, правовая форма судебной
юрисдикции по применению санкций соответствующих юридических норм для
защиты и охраны субъективных прав граждан и организаций, а также для
раскрытия преступления, изобличения и наказания виновных либо осуществления
конституционного контроля за нормативными актами и правоприменительной
практикой. Через судопроизводства процессуальными средствами осуществляется
судебная власть.
Согласно статье 117 Конституции РФ, в России в настоящее время признаны
четыре судопроизводства (судебных процессов): гражданский, уголовный, административный и конституционный. Из них реально функционируют
гражданский и уголовный процессы. Это традиционные формы осуществления
правосудия по гражданским и уголовным делам. Процессуально-правовой
регламент их закреплен в Гражданском процессуальном кодексе и Уголовном
процессуальном кодексе.
Административное судопроизводство пока еще не выделилось из гражданского
процесса, хотя определенные предпосылки для этого есть. В настоящее время
административное судопроизводство регулируется главами 22—25 Гражданского
процессуального кодекса (ГПК).
Конституционное судопроизводство находится в стадии правового
формирования, поисков оптимальных средств и путей осуществления
конституционного контроля.
Процедуры применяются во внесудебных неюрисдикционных производствах: в
законотворчестве, выборах депутатов, назначении на должность граждан, образовании новых юридических лиц, осуществлении прав и добровольном
выполнении обязанностей. В большинстве случаев для этого достаточно
реализации только диспозиций, Но не санкций соответствующих норм права.
Процедурные правила в первую очередь обращены к органам и учреждениям
представительной и исполнительной власти.
Если процедура - организующее средство обеспечения нормальной
(непринудительной) реализации права, она непременно включается в
материальное право в виде отдельных статей, совокупности статей или даже
разделов кодексов. Например, статьи о рассмотрении трудовых споров в
Кодексе законов о труде, статьи об обеспечении граждан жилыми помещениями в
домах жилищно-строительной кооперации в Жилищном кодексе, статьи о
заключении и прекращении брака в Семейном кодексе.
Нередко процедурные правила составляют самостоятельный нормативный акт.
Например, Положение о претензионном порядке урегулирования споров, Правила
возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением ими трудовых обязанностей, Правила бытового обслуживания
населения, Инструкция о порядке приемки продукции (товаров) по количеству и
качеству и др.
При всем разнообразии юридических процедур они всегда - составная часть
гражданского, семейного, трудового, жилищного и другого права. Они
закреплены материально-правовыми нормами в отличие от судебных процессов, каждому из которых должна соответствовать процессуальная отрасль права.
Нормативные акты процедурного характера обязательны в российском
законодательстве - без них невозможно нормальное функционирование как
отдельных правовых институтов, отраслей права, так и всего права России.
Роль процедурных и процессуальных норм в современном государстве резко возрастает - правовой режим в нашей стране должен, прежде всего, определяться технологией реализации юридических предписаний, В нашем государстве важнее определиться не в том, что нужно делать, а в том, каким образом это делать (В.М. Горшенев). Ответ на этот вопрос и должна дать конструкция юридического процесса, объединяющая различные правовые процедуры и судопроизводства.
5. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.
По мнению В.К. Бабаева, в делении правоотношений по отраслевой
принадлежности большое значение имеет разграничение материально-правовых и
процессуальных правоотношений. С позиции данного автора, процессуальные
правоотношения возникают на базе процессуальных норм и производны
(вторичны) от материально-правовых отношений[10].
Теория права в ее нынешнем состоянии индифферентна к различиям
материального и процессуального права при оценке правовых явлений и в
большей степени ее можно считать "теорией материального права"[11]. Это в
равной степени имеет отношение и к уголовно-процессуальным правоотношениям, возникающим в процессе возбуждения, расследования и судебного рассмотрения
уголовных дел.
На данное обстоятельство не раз обращалось внимание в юридической
литературе. Анализ уголовно-процессуальных правоотношений предполагает
рассмотрение структурных элементов правоотношений - субъектов, объекта, содержания, а также таких предпосылок как соответствующие нормы права, юридические факты и правосубъектность участников уголовно-процессуальных
правоотношений.
5.1. Субъекты уголовно-процессуальных правоотношений.
Субъекты - необходимый элемент каждого правоотношения, ибо они несут на
себе нагрузку определяющего компонента. Они выполняют функцию генератора
всей фактической и юридической ткани, специфических социальных связей по
поводу создания атмосферы благоприятствования реализации нормы
материального права в целях установления объективной истины и вынесения
решения по делу.
Прежде чем проанализировать проблему субъектов уголовно-процессуальных
правоотношений, необходимо подчеркнуть, что не следует отождествлять
участников материальных и процессуальных отношений. Даже, несмотря на то
обстоятельство, что в качестве обвиняемых, как правило, привлекаются лица, действительно совершившие преступления. В этой связи нельзя полностью
согласиться с положением, согласно которому субъект уголовно-процессуальных
правоотношений может и не совпасть с субъектом уголовного правоотношения, так как в результате ошибки, допущенной органом расследования и судом, может быть заподозрено, привлечено к ответственности и даже осуждено
невинное лицо[12]. Или иными словами, субъекты материальных и
процессуальных отношений совпадут, если подозрение оказалось обоснованным, предъявленное обвинение подтвердилось, а обвиняемый затем осужден.
По мнению В.П. Божьева, различие между субъектами материальных и
процессуальных правоотношений заключается в следующем. Во-первых, в
уголовно-процессуальных отношениях государство не выступает в качестве
субъекта правоотношения, от имени государства выступают его органы (суд, следователь, орган дознания, прокурор и др.). Во-вторых, в уголовно-
процессуальных отношениях нет преступника (т.е. лиц, действительно
совершившего преступление), а есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый. В-
третьих, помимо основных (центральных) субъектов правоотношений
(представитель государства и обвиняемый) существует множество других, которые вступают в различные процессуальные отношения[13].
Действительно, совершая преступление, лицо нарушает запреты, установленные государством, и тем самым у него возникают обязанности перед
государством, законы которого оно нарушило. В.К. Бабаев подчеркивает, что
государство в целом, Россия, вступает во многие виды правоотношений, в том
числе "уголовно-правовые - поскольку приговор по уголовному делу выносится
от имени Российской Федерации, и Федеративный договор 1992 г. не изменил
этого положения"[14]. Поэтому государство (и только государство) является
субъектом уголовного материального правоотношения. Но, что важно
подчеркнуть, государство как субъект права и правоотношения не может
реализовать свои права (и обязанности) по отношению к преступнику иначе как
через уголовно-процессуальные правоотношения. Когда в отношения с
обвиняемым "вместо" государства вступает его представитель, происходит не
"уточнение" органа государства[15], а опосредствование одного субъекта
другим, вызванное, образно выражаясь, "рождением" уголовно-процессуальных
отношений.
Следует отметить, что участники уголовно-процессуальных отношений
различны по своей правовой природе, как различна их роль в сфере уголовного
судопроизводства, что в свою очередь определяет характер и объем их прав и
обязанностей. Также заметим, что круг субъектов уголовно-процессуальных
отношений значительно шире круга субъектов материальных правоотношений.
В силу публично-правового начала, присущего уголовному судопроизводству, специфической особенностью каждого уголовно-процессуального отношения
является участие в нем представителя государственной власти (следователь, прокурор, суд). На это обстоятельство в юридической литературе
акцентируется внимание указанием на то, что "одним из субъектов уголовно-
процессуального отношения всегда выступает орган государства (должностное
лицо), наделенный властными полномочиями[16].
Без властного начала в уголовно-процессуальных отношениях невозможно
развитие уголовного судопроизводства, стоящих перед ним задач. Так, властные полномочия проявляются при применении мер процессуального
принуждения (ст. 93 УПК), прекращении уголовного дела (ст. 6-9 УПК) и т.п.
Носителями этих властных полномочий являются на предварительном следствии и
дознании следователь, начальник следственного отдела, лицо, производящее
дознание, орган дознания, прокурор, в судебных стадиях - судья или суд.
В связи с этим в юридической литературе субъектов правоотношений
подразделяют на группу непосредственно заинтересованных в результатах
юридического процесса, т.е. тех, защите чьих интересов, реализации
субъективных прав или юридических полномочий, осуществлению юридических
обязанностей или претерпеванию юридической ответственности способствует
весь арсенал процессуальных способов, средств и приемов, а с другой -
лидирующих субъектов, выполняющих свои функции в "чужом" интересе, в целях
оптимального решения разбираемого юридического дела[17]. Как
представляется, это утверждение требует уточнения именно с точки зрения
участвующих в процессе субъектов.
Как правило, в уголовно-процессуальном правоотношении участвует один
носитель властных полномочий. Например, правоотношения уголовно-
процессуального характера существующие между лицом, производящим дознание, и подозреваемым (или свидетелем). Существуют и такие правоотношения, в
которых оба субъекта являются представителями власти. Примером могут
служить процессуальные правоотношения, существующие между следователем и
органом дознания (п. 4 ст. 119, ч. 4 ст. 127 УПК), между прокурором и
органом дознания (ст. ст. 211, 212 УПК). Но в таких правоотношениях
"вырисовывается" лишь один субъект как выразитель властного начала. В
приведенных примерах таковыми являются: в первом случае - следователь, во
втором - прокурор.
Подобное положение весьма типично для отношений в сфере уголовного
судопроизводства. Оно не нарушается даже в случае участия в проведении
следственных действий наряду со следователем прокурора. И в этом случае
всей полнотой власти обладает следователь. В ч. 1 ст. 127 УПК закрепляется
предписание, согласно которому при производстве следственных действий все
решения о направлении следствия и производстве следственных действий
следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом
предусмотрено получение санкции от прокурора, и несет полную
ответственность за их законное и своевременное проведение.
В этой связи в литературе подчеркивается, что было бы неверно считать
следователем, как это нередко бывает, какое угодно должностное лицо (хотя
бы и административное), назначенное для производства расследования по
уголовному делу. Специфичность этого должностного лица определяется, во-
первых, принадлежностью к органам юстиции, а во-вторых, наличием условий
достаточно надежно гарантирующих ему процессуальную самостоятельность, независимость и подчинение только закону, и, в-третьих, обязанностью
осуществлять объективное, полное и всестороннее исследование обстоятельств
уголовного дела в ходе предварительного следствия. К следователю в
отношении его объективности, подчиненности только закону, а тем самым и в
отношении его независимости от каких-либо иных органов и должностных лиц
(прежде всего от администрации разного рода), а также от лиц, участвующих в
деле, предъявляются, в сущности, те же требования, что и к судье[18].
Как известно, прокурор, присутствуя при производстве следственного
действия, вправе давать указания следователю. Здесь вступая в
правоотношения со следователем, прокурор является выразителем властного
начала. Реализуя указания прокурора, следователь в свою очередь выполняет
властные предписания (полномочия), вступая в процессуальные правоотношения
с другими лицами (специалистом, понятыми и т.п.).
Еще рельефнее высказанное положение находит подтверждение в стадии
судебного разбирательства. В ст. 14 УПК декларируется, что никто не может
быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут наказанию
иначе как по приговору суда. Закон тем самым наделяет суд исключительной
компетенцией, ставит суд в особое положение как среди органов
государственной власти, так и среди участников уголовного процесса. Это
дает основание признать его решающую и руководящую роль в уголовном
судопроизводстве. Поэтому можно утверждать, что суд (и только суд) является
единственным носителем властного начала в правоотношениях, возникающих в
судебном разбирательстве.
В связи с этим полагаем, что не совсем убедительной является позиция тех
авторов, которые считают, что прокурор в суде первой инстанции не только
поддерживает государственное обвинение, но, будучи стороной в процессе, надзирает за законностью действий суда, рассматривающего дело[19]. Прав
В.П. Божьев, который подчеркивал, что прокурор в ходе судебного заседания
не может оценивать деятельность суда, в работе которого он участвует в
качестве равноправного участника процесса, оценку приговора он может дать
лишь после его вынесения - в кассационном протесте. Прокурор осуществляет
надзор за законностью и обоснованностью уже вынесенного приговора[20]. Это
положение находит свое подтверждение и в соответствующих нормативных
предписаниях. Так, согласно ч.2 ст. 228 УПК "постановление судьи о
необходимости участия в судебном разбирательстве прокурора обязательно для
последнего". В ч. 1 ст. 251 УПК провозглашается, что "в случае неявки
прокурора в судебное заседание суд решает вопрос о возможности слушания
дела в его отсутствие или об его отложении".
Трудно себе представить, чтобы законодатель установил эти правила для
того, чтобы суд мог обеспечить себя во время заседания прокурорским
надзором. В п. 3 ст. 1 федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации" в редакции от 17 ноября 1995 г. говорится о том, что прокуроры в
соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации
участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают противоречащие закону
решения, приговоры, определения и постановления судов. В п. 2 ст. 35
провозглашается, что "осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор
выступает в качестве государственного обвинителя". В ст. 36 этого закона
закреплено положение, согласно которому прокурор или его заместитель в
пределах своей компетенции приносит в вышестоящий суд кассационный или
частный протест на незаконное или необоснованное решение, приговор, определение или постановление суда. Помощник прокурора, прокурор
управления, прокурор отдела могут приносить протест только по делу, в
рассмотрении которого они участвовали". Эти и другие нормативные
предписания подтверждают тезис о том, что целью участия прокурора в суде
является осуществление функции государственного обвинения, а не надзор за
деятельностью суда.
В юридической литературе высказывалось мнение, что участником уголовно-
процессуальных отношений не всегда является представитель органа
государственной власти. Так, М.С. Строгович обращает внимание на то, что
"определенное место в системе уголовно-процессуальных отношений занимают
правоотношения между самими участвующими в производстве по уголовному делу
гражданами или между гражданами и представителями учреждений и организаций, участвующими в производстве по делу, например, между общественным
обвинителем и подсудимым или допрашиваемым на суде свидетелем"[21]. Следует
остановиться на анализе этой точке зрения.
Если имеется ввиду правоотношение между потерпевшим и обвиняемым на
предварительном следствии во время очной ставки, то известно, что данное
следственное действие проводится по решению следователя. В ст. 162 УПК
говорится, что "следователь вправе произвести очную ставку между двумя
ранее допрошенными лицами, в показаниях которых имеются существенные
противоречия". Данное следственное действие согласно ст. 163 УПК проводится
при участии следователя и "лица, между которыми производится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать друг другу вопросы ...".
В этой же работе М.С. Строгович считает очевидным процессуальное
отношение между обвиняемым и его защитником[22], хотя сам автор не
показывает эту очевидность. Действующий же закон не дает оснований для
подобных утверждений. Согласно ст.19 Положения об адвокатуре РСФСР от 20
ноября 1980 г. адвокаты, оказывая юридическую помощь, участвуют на
предварительном следствии в суде по уголовным делам в качестве защитников, представителей потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков".
Процессуальными правами адвокат наделяется с момента вступления в уголовное
или гражданское дело. Однако и до этого момента он может и должен оказывать
юридическую помощь обвиняемому, потерпевшему, истцу и другим лицам путем
разъяснения действующего законодательства, составления соответствующих
документов правового характера и т.п. Гражданин вправе воспользоваться
помощью адвоката и до возбуждения уголовного дела, в случаях отказа в
возбуждении уголовного дела и его прекращения. Ограничивать это право
оснований не имеется, и было бы ошибкой считать, что адвокаты оказывают
юридическую помощь по уголовным делам лишь после допуска в процесс в
качестве защитника или представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика[23].
Если иметь в виду наличные отношения защитника с подзащитным, то они
носят непосредственный характер, или иными словами, находятся вне сферы
уголовно-процессуального права.
Если иметь в виду наличные отношения защитника с подзащитным, то они
носят непосредственный характер, или иными словами, находятся вне сферы
уголовно-процессуального права.
Своеобразна позиция ученых, согласно которой один из субъектов
правоотношений на предварительном следствии всегда является должностным
лицом. Даже при свидании защитника с обвиняемым наедине якобы "косвенным"
участником уголовно-процессуального правоотношения является компетентный
государственный орган[24]. Как известно, никто кроме обвиняемого и
защитника при их свидании наедине не присутствуют и не участвуют; свидание
не является ни процессуальным действием, ни процессуальным правоотношением.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что ни один из участников уголовно-
процессуальных правоотношений вне прямой и конкретной связи с
представителем государства (следователем, лицом, производящим дознание, прокурором, судом) не может реализовать свои права и выполнить возложенные
на него обязанности. Поэтому представитель государственного органа -
обязательный участник всех этих отношений.
В связи с анализом проблем субъектов уголовно-процессуальных отношений, принципиальное значение имеет решение вопроса о том, чьи действия
регулируются уголовно-процессуальным правом как самостоятельной отраслью
российского права, и кто вступает в конкретные правоотношения в процессе
реализации соответствующих норм права. Иными словами, необходимо точно
определить, кто является субъектом права и кто - субъектом конкретного
правоотношения.
Нельзя смешивать (отождествлять) эти понятия, ибо их содержание далеко не
однозначно и не равнозначно. В этой связи основная посылка заключается в
том, что не каждый субъект уголовно-процессуального права является
субъектом соответствующего правоотношения, но каждый субъект уголовно-
процессуального правоотношения является и субъектом права. На это в свое
время обращала внимание М.С. Шакарян, обоснованно выразившая сомнение в
том, что норма права имеет в виду определенных лиц. По ее мнению, в
правовых нормах формируются типичные признаки, наличие которых
предопределяет лишь возможность занять определенное процессуальное
положение. Поэтому в подобных случаях юридически предпочтительней говорить
о признании лиц субъектами права той или иной его отрасли[25].
Субъект права автоматически не трансформируется в субъекта
правоотношения. Становление конкретного уголовно-процессуального
правоотношения, как и цепи правоотношений, обусловлено совершением
юридически значимого факта. Юридический факт, о котором подробнее будет
сказано ниже, приводит в действие процессуальную норму и, как следствие
этого, порождает правоотношение со всеми составляющими его компонентами
(или элементами). При этом субъект процессуального права становится
субъектом уголовно-процессуального отношения, реализующим предоставленные
ему законом права и обязанности.
В.П. Божьев обращает внимание и на то, что нельзя не учитывать такого
момента, характерного для уголовно-процессуального права, как разнообразие
регулируемых им общественных отношений. Широкий круг связей (отношений)
предполагает возможность участия человека в различном процессуальном
качестве в зависимости от оснований (т.е. юридических фактов) этого
участия. Например, при производстве предварительного следствия по
уголовному делу гражданин может участвовать в процессе либо в качестве
следователя, либо в качестве свидетеля, потерпевшего и т.д. Такая
возможность существует в силу процессуального закона. Когда же эта
возможность превращается в действительность, иначе говоря, когда субъект
права становится субъектом правоотношения, лицо может выступать, как
правило, лишь в качестве одного субъекта правоотношения[26].
Возможно и такое положение, когда лицо не совмещает в правоотношениях
процессуального положения двух или нескольких участников и, тем не менее, не может выступать в качестве следователя или судьи. К примеру, согласно п.
2 ч. 1 ст. 59 УПК судья не может участвовать в рассмотрении дела, если он
является родственником потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика или их представителей, родственником обвиняемого или его
законного представителя, родственником обвинителя, защитника, следователя
или лица, производящего дознание или согласно п.4 ч. 1 той же статьи - если
имеются иные обстоятельства, дающие основание считать, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в этом деле. Часть 2 ст. 59 УПК гласит, что "в состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие
в родстве между собой". Не случайно поэтому в ряде иных статей УПК имеются
прямые запреты лицу выступать по одному уголовному делу в том или ином
качестве (ч. 6 ст. 47, ст. ст. 60, 63, 64, 65, 66, 67, ч. 2 ст. 72, ст. 81
УПК и др.). Наличие таких запретов лишний раз свидетельствует о
нетождественности понятий субъекта уголовно-процессуального права и
субъекта уголовно-процессуального правоотношения. Представляется, что
субъекта уголовно-процессуального правоотношения следует рассматривать как
лицо, занимающее в процессе по конкретному делу определенное процессуальное
положение (следователя, свидетеля, обвиняемого, потерпевшего, эксперта и
т.п.).
6. Судебный прецедент как источник права.
Для того чтобы стать реальностью и успешно выполнять свои функции, право
должно иметь внешнее выражение. В правовой доктрине формы, с помощью
которых воля становится правовой нормой, обозначаются термином "источники
права".
Обычно в теории права называют четыре вида источников: нормативный акт, судебный прецедент, санкционированный обычай и договор. В большинстве
правовых систем мира доминирующим источником права является нормативный
акт.
Важнейшее место среди источников права ряда стран занимает судебный
прецедент. Его наличие свидетельствует о том, что правотворческой
деятельностью в таких странах занимаются не только законодательные, но и
судебные органы. Под судебным прецедентом понимается решение по конкретному
делу, являющееся обязательным для той же или низшей инстанции при решении
аналогичных дел.
Прецедент как источник права известен с древнейших времен. В Древнем Риме
в качестве прецедентов выступали устные заявления (эдикты) или решения по
конкретным делам преторов и других магистратов. Первоначально они имели
обязательную силу при рассмотрении аналогичных дел лишь для самих
магистратов, их принявших, и лишь в течение определенного срока, однако
постепенно наиболее удачные эдикты приобрели устойчивый характер и
постепенно сложились в систему общеобязательных норм под названием
преторского права.
Как источник права прецедент широко использовался в средние века. После
захвата Англии в 1066 году Вильгельмом I Завоевателем на смену разрозненным
местным актам приходит общее для всей страны право. В этот период создаются
королевские разъездные суды, которые решают дела с выездом на места и от
имени Короны. Вырабатываемые судьями решения брались за основу другими
судебными инстанциями при рассмотрении аналогичных дел. Так стала
складываться единая система прецедентов, общая для всей Англии, получившая
название "common law" (общее право).
В настоящее время судебный прецедент является одним из основных
источников права в правовых системах Канады, США, Великобритании и многих
других стран. Сегодня почти треть мира живет по принципам, сформулированным
в английском праве. Судебный прецедент имеет большое значение в создании
единого Европейского права, в формировании которого значительную роль
играет Люксембургский Суд Европейского Сообщества.
В разных странах даже одной правовой системы су прецедент применяется по-
разному. В Англии существует строгое правило прецедента, которое
обозначается термином stare decisis. В США правило прецедента не такое
жесткое в силу особенностей федеративного устройства этой страны.
При использовании судебного решения как источника права, обязательным для
судов является не все решение или приговор, а только правовая позиция
судьи, на основе которой выносится решение.
Каждое судебное решение содержит следующие составные части.
Установление существенных фактов дела, прямых и производных.
Изложение правовых принципов, применяемых к правовым вопросам, возникающим из конкретных обстоятельств.
Вывод судьи, основанный на двух первых частях.
Для самих сторон и заинтересованных лиц 3-я часть является основной, так
как окончательно устанавливает их права и обязанности в отношении оснований
дела. Однако с точки зрения доктрины прецедента наиболее существенным
элементом в решении является часть 2-я. Это и есть суть дела, или, как
называют специалисты по англосаксонской правовой системе, "ratio
decidendi". Остальная часть решения есть "obiter dictum" (попутно
сказанное), и она не является обязательной для судей. Было бы ошибочным
считать, что obiter dicta вообще не имеет силы прецедента. Оно является не
обязательным, а только убеждающим прецедентом. Когда правовая аргументация
исходит от суда более высокого ранга и представляет собой хорошо
продуманную формулировку правовой нормы, а не случайно высказанное мнение, тогда "попутно сказанному", как правило, следуют, если конечно нет
обязательного прецедента противоположного характера.
Другим видом убеждающих прецедентов являются решения судов, стоящих по
иерархии ниже того суда, которому предлагается последовать этим решениям.
По отношению к закону прецедент находится в "подчиненном" положении. Это
проявляется, в частности, в том, что законом может быть отменено действие
судебного решения, и в том, что любой законодательный акт, принятый
уполномоченным на то органом и в соответствии с установленной процедурой, должен в обязательном порядке признаваться и применяться судами. Сам суд, создавая прецедент, должен действовать в строгом соответствии с законом.
Природа прецедентного права такова, что в ней в полной мере не может
развернуться ряд свойств права, как, например системность. Однако
прецедентное право имеет ряд позитивных черт - высокий уровень
определенности и нормативности, а также динамичность.
В нашей стране отношение к прецеденту всегда было неоднозначным. В
дореволюционной России одни теоретики права и практики признавали его в
качестве источника права, хотя и с оговорками о том, что это некая
вспомогательная, дополнительная по отношению к закону форма права. Другие
же авторы полностью отрицали прецедент в качестве самостоятельного
источника права.
В послереволюционный период отечественная юридическая наука продолжала
традиции непризнания прецедента в качестве формы права. Такое отношение
Р.З.Лившиц связывает с нормативистским подходом к пониманию права в
Советской юридической науке.
Начиная с 1985 года, жизнь в нашей стране претерпела огромные изменения, которые, естественно, коснулись и права. Отход от нормативизма дал
теоретическую возможность признать судебную практику источником права.
Многие российские ученые правоведы рассматривают реальную возможность
введения судебного прецедента как источника права. Тем не менее, сможет ли
прецедент органично влиться в Российскую правовую систему, покажет время.
Прецедент - поведение в конкретной ситуации, которое рассматривается как
образец при аналогичных обстоятельствах. Судебный прецедент-это решение по
конкретному делу, являющееся для судов той же или нижестоящей инстанции
обязательным при рассмотрении аналогичных дел. Это решение является, с
одной стороны, обязательным для участников судебного разбирательства, с
другой стороны, порождает общую норму. Суд обращается к прецеденту, если
нет достаточных правовых оснований чтобы решить спор, т. е. в
законодательстве присутствует пробел, причем ждать его устранения
невозможно. При этом суд не вправе отказать в реализации права на судебную
защиту. Если же для дела нет прецедента, то суд действует на основе общих
принципов и т. о. создает прецедент.
В Великобритании установлены следующие правила прецедента:
Решения Палаты Лордов составляют обязательные прецеденты для нижестоящих
судов и для Палаты Лордов.
Решения Апелляционного суда обязательны для всех судов, кроме Палаты
Лордов.
Решения Высокого суда правосудия обязательны для низших судов и, не
будучи строго обязательными, имеют весьма важное значение и обычно
используются как руководство различными отделениями Высокого суда.
Решения других судов прецедентов не создают. Кроме того сила прецедента
зависит от места суда в иерархии судов.
Особенностью прецедента является его тесная связь с фактическими
обстоятельствами дела, поэтому норму прецедента нельзя сделать более
абстрактной. Необходимо отметить, что не все судебное решение является
прецедентом, а только его часть(ratio desidendi).Только эта часть имеет
обязательную силу. Остальное относится к попутно сказанному(obiter dictum)
и имеет силу убеждающего прецедента. Этой части следуют тогда, когда
правовая аргументация исходит от суда более высокого ранга и представляет
собой хорошо продуманную формулировку правовой нормы.
У судов возникают определенные трудности при выделении прецедента из
решения. В частности, в Англии для этого используют специальные логические
методы. Например, метод Уэмбо (метод инверсии, конец 19 века) или метод
Гудхарда (начало 20 века). Судебный прецедент вступает в силу с того
момента, c которого в законе установлено вступление в силу судебного
решения.
Cудебный прецедент получил распространение в странах Англо-саксонской
правовой семьи, а в РФ судебный прецедент не получил распространения, хотя
есть мнение, что постановления Конституционного суда РФ, выносимые им по
делам о проверке по жалобам граждан на нарушение их конституционных прав и
свобод и по запросам судов о конституционности законов примененных или
подлежащих применению в конкретном деле являются прецедентом. Но
Конституционный Суд РФ и суд общей юрисдикции или арбитражный суд
рассматривают совершенно разные дела по своей сути, хотя в резолютивной
части решения или приговора суд ссылается на решения Кoнституционного Суда
РФ, так как они обладают обязательной силой. Но фабулу дела Конституционный
Суд РФ не рассматривает. Более того, в соответствии с п. 7 ст. 3
федерального конституционного закона "О Конституционном Суде РФ"
Конституционный Суд РФ при осуществлении конституционного производства
воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств
дела во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных
органов.
Таким образом, постановления Конституционного Суда РФ не судебный
прецедент. Это скорее нормативно-правовой акт. Причем эта точка зрения
получила в настоящее время широкое распространение в юридической науке.
7. Аудит, как одна из составляющих юридического процесса.
Исследование содержания аудиторской профессии, анализ Правил и толкование
содержащихся в них нормативных предписаний в контексте государственных и
общественных интересов позволяют определить аудит как юридический процесс, право, на осуществление которого есть важнейшая, определяющая правовую
природу аудиторской деятельности привилегия, в широком смысле -
юрисдикционная, правоохранительная[27].
Аудитор в России с 1716 г. до военно-судебной реформы 1867 г. был тем
"процессуальным лицом", которое следило за соблюдением установленного
порядка производства военно-судебных дел, "чтобы каждый подсудимый, не
взирая ни на какое лицо, был судим по точной силе законов". Таким образом, именно юридическая фигура "процессуального лица" обеспечивает преемственную
связь современных аудиторов с аудиторами прошлого[28].
Согласно мнению В.М. Горшенева, юридический процесс: а) выражается в совершении операций с нормами права в связи с разрешением
определенных юридических дел; б) осуществляется уполномоченными органами государства и должностными
лицами в пользу заинтересованных субъектов права; в) регулируется процедурно-процессуальными нормами; г) обеспечивается соответствующими способами юридической техники; д) закрепляется в соответствующих правовых актах - официальных
документах[29].
Аудит (аудиторская проверка, аудиторский процесс) обладает
вышеперечисленными признаками: а) устанавливает достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономических субъектов и соответствие совершенных ими финансовых и
хозяйственных операций нормативным актам, действующим в Российской
Федерации (п.5 Правил); б) осуществляется субъектами, уполномоченными государственными органами, на основании специальной лицензии в интересах собственников проверяемого
экономического субъекта, государства и третьих лиц (п.18 и 22 Правил); в) осуществляется по особым правилам аудиторского производства, сформулированным в Правилах и стандартах аудита; г) обеспечивается соответствующей юридической техникой; д) результаты аудита закрепляются в заключении аудитора (аудиторской
фирмы) - "документе, имеющем юридическое значение для всех юридических и
физических лиц, органов государственной власти и управления, органов
местного самоуправления и судебных органов" (п.17 Правил). Правовое
значение процитированной нормы состоит в том, что она презюмирует
правильность аудиторского заключения. Предполагается, что в пределах, им
установленных (кроме случаев выдачи отрицательного заключения или отказа от
выдачи заключения), следует считать бухгалтерскую отчетность достоверной.
Официальное заключение, выражающее мнение аудитора о достоверности
бухгалтерской отчетности экономического субъекта и соблюдении им
законодательства Российской Федерации, имеет определенную процессуальную
форму[30].
Особо отметим, что в аудиторском процессе имеется характерный для любой
юридической деятельности институт доказательств, понимаемых как средство
достижения верного знания о фактических обстоятельствах дела. Требования к
аудиторским доказательствам и методам их получения определены в Правилах
(стандартах) аудиторской деятельности[31]. Полученные в процессе
аудиторской проверки доказательства должны позволить аудитору составить
мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, которое "обычно
определяется двумя аспектами: а) соблюдением клиентом при составлении
отчетности действующего законодательства; б) верностью и объективностью
данных бухгалтерских отчетов"[32]. (Ср.: "Установив с помощью судебных
доказательств фактические обстоятельства спорного правоотношения и опираясь
на норму материального права, подлежащую применению, суд путем
умозаключений может достичь истинных выводов о субъективных правах и
обязанностях участников правоотношений")[33].
Таким образом, под аудитом как юридическим процессом мы понимаем
основанную на законе и облеченную в форму правовых отношений деятельность
профессиональных аудиторов[34] по установлению достоверности бухгалтерской
отчетности субъектов гражданского оборота и соответствия совершенных ими
финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в
Российской Федерации, направленную на охрану прав и законных интересов
граждан и юридических лиц.
В научной литературе современный аудит принято считать неотъемлемым
элементом инфраструктуры рынка[35]. Аудита можно рассматривать и как
составную часть структуры социального контроля в обществе наряду с судом и
другими правоохранительными органами, нотариатом, экспертными учреждениями.
Такое представление об аудите исключает его из сферы предпринимательства.
Иначе общество было бы вынуждено допустить, что аудитор и экономический
субъект, заключая договор о проведении проверки, преследуют взаимный
корыстный интерес, что обессмысливает само существование института аудита
как инструмента социального контроля.
Заключение.
Демократия, право, процедура — универсальные социальные ценности, тесно
взаимосвязанные между собой. Демократия как форма правления политической и
социальной организации общества, государства и власти не может пользоваться
доверием общества, если не будет действовать в рамках права, закона.
Конституция является политико-правовой формой выражения демократии. В ней
конкретизируется вся совокупность гражданских, социальных и политических
прав и свобод, закрепляется достигнутый в обществе масштаб свободы
человеческой личности, систем гарантий демократии: материальных, политических, культурных, правовых. Конституция составляет важную часть
юридического механизма самоорганизации демократического общества. Она
определяет пределы компетенции органов власти, управления, правосудия, а
также характер демократичности и способы реализации государственной власти.
Демократия, право, процедура - явления динамичные, имеющие как общие, так
и специфические черты, закономерности возникновения, развития, функционирования. Общее, характерное для демократии, права и процедуры
состоит в объединяющей их природе, которая представляет собой
общесоциальную потребность в самоорганизации, самоуправлении и
саморегулировании, в необходимости упорядочить взаимоотношения личности и
общества.
Особенное реализуется, прежде всего, в сущности, содержании и социальном
назначении.
Сущность демократии - в народовластии; права - в мере свободы, социального компромисса, в достижении на нормативной основе демократической
организованности общества; процедуры - в характере основного общественного
отношения, которому она служит.
Институты демократии возникают и функционируют не потому и не для того, что нуждаются в юридическом оформлении, а в связи с тем, что отражают
потребности и интересы людей в самоорганизации, самоуправлении. Демократия, основанная на духовном творчестве населения, способствует правотворческой
инициативе населения (через представительные органы власти, референдум и
т.д.), установлению верховенства права, закона в обществе. При таком
понимании демократии право перестает быть придатком государственной власти, служит надежной гарантией охраны и защиты прав человека и гражданина.
Демократия более гибкая категория, чем право и процедура. Ее формы и
содержание могут претерпевать существенные изменения, в то время как
законодательство и процедура остаются относительно постоянными.
Так, реформирование политической системы России после августа 1991 г.
привело к образованию новых общественных объединений и политических партий.
Однако нормативная база конституционного строительства отставала и пока
отстает от веления времени. Соответственно между общественными
объединениями и политическими партиями, с одной стороны, и официальными
властями, с другой стороны, возникали несогласованности, в том числе
процедурного характера, например, при регистрации уставов, определении
порядка участия в выборах, создании фракций в органах представительной
власти и т.д.
Иными словами, процедуры «обслуживают» демократию, ориентируют ее на
достижение конкретного социального результата. Процедуры рождаются там, где
возникает потребность нормативного установления не только осуществляемого в
действиях социальных субъектов возможного или должного поведения, но и
порядка (в том числе принудительного) соответствующих действий.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспекты занятий в саду, реферат научный, курсовая работа по учету.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата