Допустимость доказательств в уголовном процессе
| Категория реферата: Рефераты по уголовному праву и процессу
| Теги реферата: управление персоналом реферат, реферат инструменты
| Добавил(а) на сайт: Malikov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
Указанные выше протоколы следственных действии выделены в
самостоятельный источник доказательств ввиду того, что в них фиксируются
обстановка, предметы или явления, непосредственно воспринятые следователем, понятыми и другими участниками данного следственного действия. Поэтому к
данному виду доказательств не относятся протоколы допросов, поскольку они
фиксируют другой вид доказательств - показания свидетеля, потерпевшего, обвиняемого или подозреваемого2.
Порядок проведения и процессуального оформления следственных действий
(указанных в статье 87 УПК РСФСР), подробно регламентирован законом и
нарушение этого порядка может повлечь недопустимость протокола как
доказательства.
Приложения к протоколу (фотографии, фонограммы, видеозаписи, схемы и
т.д.) рассматриваются как их составная часть. Их допустимость также
обусловливается соблюдением всех требований закона при их получении. В
протоколе должны быть зафиксированы факт и условия применения
соответствующих научно-технических средств. Результаты их применения должны
быть удостоверены.
Схемы дорожного происшествия должны рассматриваться как документы, а не
как приложения к протоколу, если они суммируют данные, полученные из
нескольких источников1.
Иные документы
Под документом в уголовном, процессе подразумеваются любые письменные или
оформленные иными способом акты, удостоверяющие или излагающие
обстоятельства и факты, которые имеют значение для дела (часть 1 статьи 88
УПК РСФСР, части 1, 2 статьи 80 проекта нового УПК).
Под иными документами понимаются документы, изготовленные не в ходе
процессуальной деятельности.
Документ допустим как доказательство при наличии:
1) данных, указывающих на то, каким образом он попал в материалы дела
(сопроводительное письмо, протокол в порядке части 2 статьи 70 УПК РСФСР и
т.д.);
2) установленных реквизитов служебных документов или данных о гражданине, от которого документ исходит;
3) указаний на источник осведомленности составителя (ссылки на название
нормативного акта, номер и дату архивного документа, лиц, от которых
получены данные, и т.д.). При отсутствии таких данных его составитель может
быть допрошен в качестве свидетеля2.
Постановление (определение) о приобщении документа выносится при
необходимости зафиксировать его происхождение или свойство3.
Документы, составленные или удостоверенные на территории иностранных
государств, заключивших с Россией договоры о правовой помощи, компетентным
органом или лицом и скрепленные гербовой печатью, принимаются в
соответствии с условиями договора на территории России без какого-либо
дополнительного удостоверения4.
Некоторые проблемы допустимости «иных документов» связанны с «уловками»
восполнения «ущербных» доказательств.
Такой источник доказательств как «иные документы» в судебной практике
нередко используется как «запасной выход», через который проходят
недопустимые доказательства.
Прежде всего таким путем «проходят» «объяснения», полученные в ходе
доследственной проверки, при выполнении требований статьи 109 УПК РСФСР
(т.е. на стадии возбуждения уголовного дела). Обусловлено это тем, что
такая практика имеет авторитетную поддержку в нашей процессуальной теории.
Так, по мнению авторов «Теории доказательств в советском уголовном
процессе», «то обстоятельство, что объяснение гражданина содержит
фактические данные об обстоятельствах, которые должны быть предметом
допроса, не лишает самостоятельного доказательственного значения
объяснение»5. Признает доказательственное значение материалов, полученных в
ходе доследственной проверки, рассматривая их как «иные документы», и
Карнеева Л.М.6
Авторы одного из последних изданий научно-практического комментария к
Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР (1998 года), комментируя статью 88
«Документы», также указывают, что «материалы предварительной проверки
оснований к возбуждению уголовного дела (часть2 статьи 109) имеют значение
документов, которые сохраняются и в том случае, если соответствующее лицо
впоследствии допрошено по делу (статьи 74—77)».
На недопустимость использования объяснений как доказательств (под видом
«иных документов») указывают П.А. Лупинская, С.А. Пашин7, Н.М. Кипнис8 и
другие авторы.
В частности, профессор П.А. Лупинская отмечает, что до возбуждения
уголовного дела объяснения могут быть получены только от лиц, подавших
заявление или жалобу, если необходимо получение каких-либо сведений, дополняющих, уточняющих жалобу. В то же время получение объяснении от лиц
по поводу действий, в отношении которых поступила жалоба, заявление или
иное сообщение, недопустимо, так как нарушает запрет, содержащийся в статье
51 Конституции РФ. Такого рода объяснения, если они были получены, недопустимо использовать в дальнейшем доказывании и ссылаться на них в
любых решениях по делу.1
В практике суда присяжных Ростовского областного суда, начиная с первого
же дела, рассмотренного с участием присяжных, объяснения не признаются
допустимыми доказательствами и исключаются из разбирательства дела. Ни одно
из этих решений не было признано неправильным Верховным Судом РФ при
рассмотрении этих дел в кассационном порядке.
Аналогичные решения принимались и в суде присяжных Московского областного
суда.
Обязательность получения доказательства из определенного вида источника
Доказательства могут быть получены из любого источника, названного в
статье 69 УПК РСФСР (в статье 71 проекта УПК). Однако в ряде случаев закон
указывает на определенный источник, из которого могут быть получены опять
же указанные в законе данные. Так, в статье 79 УПК РСФСР (в статье 213
проекта УПК) указано, что только путем проведения экспертизы могут быть
получены данные:
1) относительно причин смерти и характера телесных повреждений;
2) относительно психического состояния обвиняемого или подозреваемого в
тех случаях, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или
способности к моменту производства по делу отдавать себе отчет в своих
действиях или руководить ими;
3) относительно психического или физического состояния свидетеля или
потерпевшего в тех случаях, когда возникает сомнение в их способности
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать
о них правильные показания;
4) относительно возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в
тех случаях, когда установление их возраста имеет значение для дела, а
документы о возрасте отсутствуют.
Это требование закона означает, что указанные данные и в соответствующих
случаях должны быть получены не из любого источника, а только из заключения
эксперта.
Судебная практика фактически признает обязательное проведение экспертизы
и в других случаях, кроме перечисленных в статье 79 УПК РСФСР, а именно:
1) для решения вопроса об отнесении предмета к огнестрельному или
холодному оружию, боевым припасам или взрывчатым веществам;2
2) для определения вида средств и веществ (наркотическое, психотропное, сильнодействующее или ядовитое), их названии и свойств происхождения, способов изготовления или переработки, а также для установления
принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические вещества;3
3) для определения психического состояния обвиняемого (подозреваемого) по
делам о преступлениях, за которые по закону может быть применена смертная
казнь.4
Часть 3
Ненадлежащая процедура
3.1 Общие положения
Доказательство должно быть получено с соблюдением надлежащей процедуры, т.е. с соблюдением требовании закона относительно порядка проведения
соответствующего процессуального действия, порядка фиксирования его хода и
результатов.
В части 1 статьи 70 УПК РСФСР (часть 1 статьи 82 проекта УПК) указано, что лицо, производящее дознание, следователь, прокурор или суд вправе в
целях собирания доказательств по находящимся в их производстве делам
производить следственные действия, предусмотренные настоящим Кодексом.
Уголовно-процессуальным законом предусмотрен следующий перечень
следственных действий:
— допрос подозреваемого (статья 123 УПК РСФСР, статьи 201—205 проекта
УПК);
— допрос обвиняемого (глава II УПК РСФСР, статьи 201—205 проекта УПК);
— допрос свидетеля и потерпевшего (глава 12 УПК РСФСР, статьи 201—207
проекта УПК);
— проведение очной ставки (статьи 162, 163 УПК РСФСР, статья 208 проекта
УПК);
— предъявление для опознания (статьи 164—166 УПК РСФСР, статьи 209, 210
проекта УПК);
— производство выемки и обыска (глава 14 УПК РСФСР, статьи 194—198
проекта УПК);
— производство осмотра (статьи 178-180, статья182 УПК РСФСР, статьи
186—189, 191 проекта УПК);
— проведение освидетельствования (статьи 181, статья 182 УПК РСФСР, статьи 190, 191 проекта УПК);
— проведение следственного эксперимента (статья 183 УПК РСФСР, статьи
192, 193 проекта УПК);
— производство экспертизы (глава 16 УПК РСФСР, глава 25 проекта УПК),
(проектом данного УПК также предусмотрена проверка показаний на месте
(статья 211).)
Представляется, что доказательства, полученные путем проведения
«процессуальных» действий, не предусмотренных законом, во всех случаях
должны признаваться недопустимыми. Процессуальная форма строго формальна, порядок проведения каждого процессуального действия детально
регламентирован в законе с целью гарантировать права участников процесса.
Соответственно получение доказательств путем действий, не предусмотренных в
законе, нарушает права участников процесса.
Содержание третьей части заключается не только в том, чтобы доказательства
были получены в результате следственных действий, указанных в Уголовно-
процссуальном законе, но и в том, чтобы при проведении этих следственных
действий были соблюдены требования закона относительно: а) порядка
проведения соответствующего следственного действия; б) порядка фиксирования
его хода; в) порядка фиксирования его результатов.
Общие требования, относящиеся к установлению условии проведения
следственных действии, содержатся в главе 10 УПК РСФСР (в главе 21 проекта
УПК), в статьях 23, 25, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55 и 56 Конституции
Российской Федерации, а также — в общепризнанных нормах международного
права и международных договорах Российской Федерации.
Очевидно, что нарушение условий получения доказательств, основанных на
конституционных и общепризнанных международных гарантиях прав и свобод
человека и гражданина, личной неприкосновенности, неприкосновенности
жилища, тайны переписки, конечно же, делает такие доказательства
недопустимыми.
3.2 Время, в течение которого возможно проведение следственных действии
Ненадлежащая процедура предполагает прежде всего нарушение требований
закона относительно времени, в течение которого возможно проведение
следственных действий.
В соответствии с уголовно-процессуальным законом (статьи 109, 120, 121,
129, 199 УПК РСФСР, статьи 157, 167, 168, 256, 259 проекта нового УПК)
проведение следственных действий на досудебных стадиях возможно только
после возбуждения уголовного дела и до принятия окончательного решения по
предварительному следствию следователем либо по дознанию дознавателем (т.е.
до составления обвинительного заключения либо постановления о направлении
дела в суд для рассмотрения вопроса о применении мер медицинского
характера, либо постановления о прекращении дела).
Возбуждение уголовного дела — начальная стадия уголовного процесса, поэтому только после этой стадии возможно проведение следственных действий.
Из материалов, полученных до возбуждения уголовного дела, доказательством
может быть признан только протокол осмотра места происшествия, поскольку
закон (часть 2 статьи 178 УПК РСФСР, часть 2 статьи 186 проекта УПК), как
исключение из общего правила, разрешает проведение этого следственного
действия до возбуждения уголовного дела.
Особый порядок установлен и для получения заявления лица о совершенном им
преступлении («явка с повинной» — по УПК РСФСР, «заявление о повинной» — по
проекту УПК). «В случае явки с повинной, — указывается в статье 111 УПК
РСФСР (статья 152 проекта УПК), — устанавливается личность явившегося и
составляется протокол, в котором подробно излагается сделанное заявление».
В качестве доказательств могут также использоваться материалы, полученные
до возбуждения уголовного дела в ходе оперативно-розыскной деятельности.
Недопустимо проведение следственных действий в период приостановления
предварительного следствия (статья 195 УПК РСФСР, статья 234 проекта УПК).
3.3 Допрос подозреваемого и обвиняемого
Недопустимость допроса в качестве подозреваемого (обвиняемого) лица, непризнанного таковым.
В соответствии с частью 1 статьи 52 УПК РСФСР подозреваемым признается:
лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления (т.е. лицо, задержанное в порядке, установленном статьей 122 УПК РСФСР) либо лицо, к
которому применена мера пресечения до предъявления обвинения (в порядке
статьи 90 УПК РСФСР).( Проект нового УПК (часть 1 статьи 42) среди условий
признания лица подозреваемым дополнительно предусматривает и факт
возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица.)
При отсутствии этих условий лицо не может быть признано подозреваемым и, следовательно, не может быть допрошено в качестве подозреваемого.
Если лицо задерживается по подозрению в совершении преступления с
нарушением установленного порядка (ст. 122 УПК РСФСР), то протокол допроса
такого лица в качестве подозреваемого также признается недопустимым
доказательством.
Лицо может быть допрошено в качестве обвиняемого после того, как в
отношении его в установленном уголовно-процессуальным законом порядке будет
вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого (часть 1 статьи
46 УПК РСФСР, часть 1 статьи 41 проекта нового УПК) и когда оно будет
ознакомлено с этим постановлением (статья 148, часть 5 статьи 150 УПК
РСФСР, статья 229, часть 6 статьи 231 проекта нового УПК).
Недопустимость допроса в качестве свидетеля лица, фактически подозреваемого в совершении преступления
Показания, данные лицом, которое фактически подозревается в совершении
преступления и которое допрашивалось по обстоятельствам причастности его к
этому преступлению в качестве свидетеля с предупреждением об уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний, а также — за дачу заведомо
ложных показаний по статьям 307 и 308 Уголовного кодекса РФ, не имеют
доказательственной силы.
Данный вывод вытекает из существенных различий в процессуальном положении и
порядке допроса свидетеля и подозреваемого (обвиняемого). И прежде всего
это выражается в том, что свидетель не может воспользоваться юридической
помощью защитника; он (свидетель) обязан давать показания, под угрозой
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо
ложных показаний; подозреваемый (обвиняемый) не только не обязан, но и
вправе отказаться от дачи показаний; он вправе также воспользоваться при
допросе помощью защитника.
Следует заметить, что на недопустимость допроса в качестве свидетелей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений указывали российские
процессуалисты еще в начале XX века.
Так, И.Я. Фойницкий писал: «Необходимо помнить, что запрещение
допрашивать обвиняемых в качестве свидетелей по существу направлено к тому, чтобы избегнуть всякого принуждения обвиняемых к показанию и обеспечить им
полную свободу ответа; поэтому оно должно быть распространяемо и на лиц, подозреваемых судебными органами, если им еще грозит или может угрожать
опасность судимости.
Нельзя поэтому признать правильным усвоенный в нашей следственной
практике прием, состоящий в том, что следователи, не собравшие еще
достаточных данных для привлечения к делу определенного лица в качестве
обвиняемого, но подозревающие его, первоначально допрашивают его в качестве
свидетеля; неправилен этот прием как потому, что им подозреваемый
превращается в свидетеля и принуждается к показанию, так и потому, что
допрашиваемый в качестве свидетеля не пользуется теми процессуальными
правами, какие принадлежат обвиняемому, так что этим способом в сущности
обвиняемый лишается своих прав».1
Н.Н. Розин также отмечал, что «по общему психологическому и юридическому
правилу никто не может быть свидетелем в своем деле».2
Наша современная следственная практика в этом вопросе мало чем отличается
от прежней, хотя суды уже в течение длительного времени пытаются эту
практику устранить.
Допрос фактически подозреваемого в качестве свидетеля продолжает
оставаться наиболее распространенным нарушением закона, влекущем признание
доказательств недопустимыми.
Недопустимыми следует признавать и протоколы допросов подозреваемых и
обвиняемых, в которых отсутствует изложение каких-либо обстоятельств дела и
содержится лишь ссылка на показания, данные подозреваемыми или обвиняемыми
ранее, в качестве свидетеля.
В подобных протоколах обычно содержится такая запись: «Подтверждаю все
показания, данные мною ранее при допросе в качестве свидетеля. Больше
ничего добавить не могу»
В таких случаях, указывает П.А. Лупинская, и первые протоколы допросов (в
качестве свидетеля), и последующие протоколы допросов (в качестве
подозреваемого или обвиняемого), в которых имеется ссылка на первые
протоколы, следует признавать недопустимыми.3
Недопустимость допроса подозреваемого (обвиняемого) без разъяснения принадлежащих ему процессуальных прав
Перед допросом подозреваемому и обвиняемому должны быть разъяснены их
права, предусмотренные соответственно статьей 52 и статьей 46 УПК РСФСР
(статьи 58, 123, 149 УПК РСФСР, статьи 203 и 230 проекта УПК).
Помимо тех прав, которые предусмотрены статьями 46 и 52 УПК РСФСР, подозреваемому и обвиняемому перед их допросом должно быть разъяснено их
право не свидетельствовать против себя самого (часть 1 статьи 51
Конституции РФ; часть 3 статьи 446 УПК РСФСР; часть 3 статьи 41 и часть 3
статьи 42 проекта нового УПК).
Подчеркивая важность разъяснения данного конституционного положения, Пленум
Верховного Суда Российской Федерации указал: «Если подозреваемому, обвиняемому... при дознании или на предварительном следствии не было
разъяснено указанное конституционное положение (т.е. часть 1 статьи 51
Конституции, — В.3.), показания этих лиц должны признаваться судом
полученными с нарушением закона и не могут являться доказательствами
виновности обвиняемого (подозреваемого)».1
Следующий важный момент, который в обязательном порядке должен
разъясняться задержанному, заключается в том, что задержанный не обязан
давать показания и может хранить молчание. С этим неразрывно связано и
следующее предупреждение, основная цель которого поставить задержанного в
известность относительно последствий его согласия дать показания: все, сказанное задержанным, может и будет использовано против него в суде. Как
отмечается в решении, « человек вырванный из привычной обстановки и
помещенный в условия предварительного заключения, в отношении которого
применяется высококлассная техника убеждения, описанная в стандартных
пособиях по тактике допроса, не может чувствовать ничего иного, кроме как
обязанности начать говорить». Результатом этого, как правило, был
квазидобровольный отказ от привилегии против самообвинения, проистекавший, кроме того, и из незнания задержанным своих прав.
Недопустимость протоколов допросов подозреваемых и обвиняемых, связанная с нарушением права этих лиц пользоваться помощью защитника
Подозреваемый и обвиняемый имеют право на защиту и это право должно быть
им обеспечено (часть 1 статьи 19 , часть 3 статьи 46, часть 2 статьи 52 УПК
РСФСР, часть 1 статьи 21, часть 3 статьи 41, часть 2 статьи 42 проекта
нового УПК).
Конституция РФ гласит: «Каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи» (часть 1 статьи 48).
Обеспечение же этого права прежде всего состоит в реальном предоставлении
подозреваемому и обвиняемому юридической помощи со стороны защитника.
а) Участие защитника в допросе подозреваемого (обвиняемого)
Каждый задержанный или заключенный под стражу подозреваемый, а также
обвиняемый, имеет право пользоваться помощью защитника с момента
соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения
(часть 2 статьи 48 Конституции РФ, часть 1 статьи 47 УПК РСФСР). (По
проекту нового УПК, с момента признания лица подозреваемым или обвиняемым
оно имеет право пользоваться помощью защитника (часть 3 статьи 44).)
«При нарушении этого конституционного права, — отмечается в пункте 17
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8, — все
показания задержанного, заключенного под стражу, обвиняемого и результаты
следственных действий, проведенных с его участием, должны рассматриваться
судом как доказательства, полученные с нарушением закона».2
Судебная практика и до упомянутого постановления Пленума Верховного Суда
РФ занимала такую же позицию.
Признавались не имеющими юридической силы показания подозреваемых и
обвиняемых в случаях, когда они допрашивались, вопреки их ходатайству, без
участия защитника.
По определенной категории дел закон предусматривает обязательное участие
защитника.
Так, в соответствии со статьей 49 УПК РСФСР участие защитника обязательно
по делам:
1) несовершеннолетних;
2) немых, глухих, слепых и других лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту;
3) лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: бесплатные тесты, информационные рефераты, медицинские рефераты.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата