Уголовная ответственность и ее основание
| Категория реферата: Рефераты по уголовному праву и процессу
| Теги реферата: титульный курсовой работы, механизм реферат
| Добавил(а) на сайт: Zvancov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
По прямому толкованию закона существовало 2 основания - совершение общественно опасного деяния и вина лица (Ю.М.Ткачевский и др.).
Основанием уголовной ответственности большинство отечественных ученых
признает наличие в содеянном состава преступления (А.А.Пиотковский,
В.Н.Кудрявцев и др.). С.С.Алексеев выделяет два главных фактора, образующих указанное основание - состав правонарушения и
правоприменительный акт, который "приводит в действие правоохранительное
отношение и, следовательно, заканчивает накопление обстоятельств, необходимых для возникновения юридической ответственности".* По всей
видимости, это связано с тем, что автор связывает момент возникновения
уголовной ответственности с моментом вынесения судом обвинительного
приговора.
Основанием уголовной ответственности может выступать и совершение
преступления ( А.И.Санталов и др.). В литературе достаточно четко
прослеживается мысль о преступлении как о деянии, соответствующем признакам
конкретного состава преступления. Однако прямое толкование закона не
отождествляет эти понятия. Преступление четко формулируется в Уголовном
Кодексе РФ как виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
настоящим кодексом под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). Тогда как для
привлечения к уголовной ответственности мало совершения самого
преступления, необходимо также обладать рядом признаков, предусмотренных
уголовным законом (возраст, вменяемость и т.д.).
К точке зрения А.И.Санталова близка позиция Я.М.Брайнина, согласно которой существуют два основания: совершение преступного деяния и наличие в совершенном деянии признаков определенного состава преступления. Этой же точки зрения придерживаются М.П.Карпушин и В.И.Курляндский, изменяя только порядок слов: состав преступления и совершенное преступление.
* С.С.Алексеев в книге Козаченко И.Я. Уголовная ответственность: мера
и форма выражения. - Свердловск: Свердловский государственный университет,
1987г., стр.24.
Основанием привлечения лица к уголовной ответственности может служить также его вина, которая включает в себя соответствие содеянного составу преступления, однако не ограничивается этим. По мнению А.Б.Сахарова основанием уголовной ответственности выступает состав преступления и личность. А с точки зрения Б.С.Никифорова - вина и виновность.
В советском уголовном праве (и российское право полностью сохранило
эту традицию) вина лица означает строго определенное отношение субъекта к
совершенному им преступлению, а именно - наличие у субъекта умысла или
неосторожности. Поэтому вина основным признаком субъективной стороны
состава преступления и поглощается им. Однако теория о виновности как
основании уголовной ответственности не была безосновательной с позиции
достижений мирового уголовного права. Так, в традиционном немецком
уголовном праве общепризнана совокупность элементов уголовно наказуемого
деяния, иначе - совокупность предпосылок уголовной ответственности:
выполнение состава преступления, противоправность, виновность. Не все
соответствующие составу деяния являются противоправными, и далее - не все
соответствующие составу противоправные - виновными. Таким образом, согласно немецкой доктрине, совершение виновного, соответствующего составу
и противоправного деяния будет основанием уголовной ответственности.
Виновность как бы включает в себя и противоправность и соответствие составу
преступления.
Большинство же советских правоведов пришли все-таки к выводу, что основанием (причем единственным) уголовной ответственности является наличие в совершенном лицом общественно-опасном деянии признаков конкретного состава преступления, предусмотренного действующим уголовным законодательством.
Интересен тот факт, что данная теория имеет своим источником догматику классической школы уголовного права. Так, еще в начале XIX века немецкий криминалист А.Фейербах обосновал в теории и добился закрепления в действующем законе положения о соответствии составу преступления как о необходимости признания преступности деяния. Впоследствии сходные положения повторялись во многих законодательства континентальной системы права, в особенности тяготевших к немецкой школе права.
Итак, ученые пришли к единому мнению. Для логического завершения
данной работы мне остается только выяснить, что же такое состав
преступления. Вот несколько определений. "Состав преступления - это
совокупность установленных советским уголовным законом признаков, определяющих общественно-опасное деяние как преступление".* "Совокупность
установленных советским уголовным законом признаков определенного
общественно опасного деяния является составом преступления."** "Под
составом преступления в теории уголовного права понимается совокупность
установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно-опасное деяние как конкретное преступление".***
"Состав преступления - это совокупность предусмотренных законом признаков, наличие которых дает основание признать данное общественно-опасное деяние
преступлением".**** Однако зачем "характеризовать" деяние как преступление
или "признавать" его таковым, если действующий уголовный закон дает четкое
и недвусмысленное определение преступления. А вот термин "состав
преступления" упоминается в кодексе один раз (ст.8 УК РФ) и ни каким
образом не раскрывается.
* Из учебника Уголовного права. М., 1969г. в книге Гонтаря И.Я.
Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном праве.
- Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1997г., стр.62.
** Из Курса советского уголовного права. Л.:1968г., в книге Гонтаря
И.Я.
***Из Учебника уголовного права./ Под редакцией В.Н.Кудрявцева и
А.В.Наумова. М., 1996г., в книге Гонтаря И.Я., стр.63.
**** Из учебника Уголовного права./ Под редакцией М.П.Журавлева,
А.И.Рарога.М., 1996г. в книге Гонтаря И.Я., стр.63.
Наименование corpus delicti (состав преступления) было введено в юридическую терминологию еще в XVI веке и обозначало совокупность вещественных улик преступления, имея чисто процессуальное значение. Затем постепенно это наименование распространилось не только на криминальные следы, но и на объективное проявление преступного поведения, а с течением времени и на внутреннюю, субъективную сторону преступления. Таким образом, термин "состав преступления" в науке уголовного права начинает употребляться для обозначения понятия о составных частях самого преступления, то есть основных элементах общественно опасного деяния. Это же понимание состава преступления прослеживается в работах русских правоведов XIX века и советских ученых вплоть до середины XX века. Вполне очевидно, что в своем первоначальном значении термин "состав преступления" означал лишь существенно-необходимые признаки, без которых немыслимо ни одно преступление. Поскольку с точки зрения формальной логики совокупность всех признаков явления есть само явление, то состав преступления равнозначен самому преступлению, и именно в этом значении он являлся основанием уголовной ответственности.
Однако в послевоенное время активно развивается теория, в соответствии с которой в содержание преступления наряду с признаком общественной опасности необходимо входит другой признак - предусмотренность этого деяния в уголовном законе. И с 1958 года этот признак становится обязательным в системе уголовного права: нет преступления без указания на то в законе.
Между тем, формула "состав преступления - единственное основание уголовной ответственности" не претерпела никаких изменений. Однако преступление в своей новой форме перестало быть лишь явлением, а стало частью нормы уголовного закона (отражением явления, понятием). Именно это противоречие, развиваясь в последние 40 лет, привело к тому, что учение о составе преступления потеряло предмет изучения; а состав преступления как основания уголовной ответственности, хотя и был закреплен в Уголовном кодексе 1996 года, но является теоретически и практически несостоятельным.
И.Я. Гонтарь предлагает следующую формулировку состава преступления:
"составом преступления является содержащееся в уголовном законе описание
признаков общественно опасного деяния".* Однако само по себе описание
признаков общественно-опасного деяния не порождает уголовной
ответственности, для этого необходимо само деяние. Автор предлагает
следующую логическую цепочку: "1) преступление - это наименование
юридического факта уголовного правоотношения; 2) юридический факт - это
такое явление объективной действительности, с которым связано возникновение
уголовного правоотношения; 3) в действующей системе отечественного
уголовного права такое явление образуют общественно-опасное деяние и
описание его признаков в уголовном законе (состав преступления), которые
между собой находятся в отношении диалектического тождества и в этом своем
единстве лежат в основе уголовной ответственности; 4) по этой причине
понятие общественно-опасного деяния и понятие состава преступления не могут
и не должны отождествляться с понятием преступления, поскольку в противном
случае это всегда будет отождествлением явления с одним из его
элементов".**
Данная теория дает еще один взгляд на основание уголовной ответственности, однако ее противоречие действующем законодательству и определенное новаторство в методологии делаю ее спорной и нуждающейся в определенной доработке.
* Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном праве. - Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1997г., стр. 97.
** Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном праве. - Владивосток: Издательство
Дальневосточного университета, 1997г., стр. 102.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: развитие россии реферат, банк курсовых, диплом разработка.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата