Уголовная ответственность и состав преступления
| Категория реферата: Рефераты по уголовному праву и процессу
| Теги реферата: реферат обслуживание, курсовая работа по управлению
| Добавил(а) на сайт: Jashnov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
3. Юридические факты, являющиеся основанием привлечения к уголовной ответственности лица, переданного на поруки за то деяние, содержащее признаки преступления, в связи с совершением которого оно было освобождено от уголовной ответственности (ст. 52 УК).
4. Юридические факты, выступающие основанием сокращения условно осужденному испытательного срока (ст. 44).
Третья группа юридических фактов, связанная с прекращением
охранительных уголовно-правовых отношений, может быть дополнительно
классифицирована по трем основаниям. Во-первых, это факты, свидетельствующие об исполнении назначенного судом наказания (ст.ст. 24,
44, 46, 53 УК). Во-вторых, юридические факты, с которыми уголовный закон
связывает освобождение от уголовной ответственности. Это и истечение срока
давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 48 УК), и изменение
обстановки, в результате которого совершенное лицом деяние потеряло
характер общественно опасного или само лицо перестало быть общественно
опасным (ст. 50) и факты, являющиеся основанием для других случаев
освобождения лица от уголовной ответственности (ст.ст. 51, 52); сюда можно
отнести и факты, с которыми уголовный закон связывает освобождение от
уголовной ответственности по основаниям, указанным в Особенной части
уголовного кодекса (например, примечание к ст. 174 УК). В-третьих, юридические факты, с которыми связывается безусловное освобождение
виновного от наказания. Сюда следует отнести:
- давность обвинительного приговора (ст. 49 УК); истечение испытательного срока при условном осуждении (ст. 44 УК); освобождение от наказания на основании акта амнистии или помилования (ст. 56 УК) и некоторые другие факты. Все эти факты характеризуются тем, что субъективные права и обязанности субъектов охранительного уголовно-правового отношения полностью реализованы.
Таким образом, содержанием охранительных уголовно-правовых отношений являются различные аспекты реализации уголовной ответственности и наказания, связанные как с событием преступления, так и с назначением наказания, его изменением, освобождением от уголовной ответственности и наказания, а также применением принудительных мер медицинского и воспитательного характера. В этом проявляется тесная связь уголовной ответственности с охранительными уголовно-правовыми отношениями.
2. Основания уголовной ответственности.
Проблема оснований уголовной ответственности в теории уголовного права
рассматривается обычно в двух аспектах: в философском и юридическом. Первый
связан с ответом на вопрос, когда и почему лицо способно отвечать за
совершенное им преступление в уголовном порядке? Примерно с XVIII в. по
этому поводу в философии и юриспруденции идут споры между детерминистами
(детерминизм - учение о всеобщей, закономерной связи и причинной
обусловленности всех явлений) и индетерминистами (отрицающими такие связи).
Индетерминизм как идеалистическое направление в философии исходил из признания полной (абсолютной) свободы воли, в конечном счете не зависящей от внешних условий и обстоятельств (Кант). И в этом смысле основанием уголовной ответственности признавалось злая воля преступника.
По-иному обосновывалось основание ответственности, в том числе и
уголовной, представителями детерминистического направления в философии.
Последнее проявлялось в двух разновидностях: механистического и
диалектического детерминизма. С позиций первого, человек - слепая игрушка
внешних обстоятельств. Человек никогда и ни в чем не бывает свободным, и
его поступки всегда детерминированы внешними обстоятельствами (Спиноза).
Диалектический материалистический детерминизм (Энгельс), признавая детерминирующую роль внешней среды, одновременно признавал и активную роль человеческого сознания, однако фактически, в конечном счете, отдавал предпочтение все-таки первому.
Известно, что марксистско-ленинская философия, применяя постулат о первичности материи и вторичности сознания, обосновывала один из своих исходных тезисов об отставании сознания от бытия (в том числе и общественного сознания от общественного бытия). В прокрустово ложе этого тезиса помещались и методологические основы уголовно-правовой и криминологической науки. Так, с марксистским тезисом об отставании сознания от бытия напрямую было связано популярное в советской юридической литературе уголовно-правовое понимание свободы воли, длительное время служившее методологическим обоснованием уголовной ответственности. Это - детерминистическая концепция преступного поведения. В соответствии с ней, с одной стороны, поведение людей в конечном счете детерминировано их общественным бытием, а с другой - последнее не исключает ответственности человека за свои поступки. Подвергающийся воздействию внешних обстоятельств человек, в том числе и преступник, способен принимать решения и действовать определенным образом для достижения своих целей. Выбор лицом варианта своего поведения в каждом конкретном случае основан на' знании и понимании им существующих связей между явлениями внешнего мира и на учете требований, предъявляемых к нему законом. Избирая определенное поведение, совершая, например, преступление, человек в сложившейся ситуации для достижения поставленных целей может эти требования сознательно игнорировать либо сообразовать с ними свои поступки. Способность преступника действовать «со знанием дела» и выступает обоснованием его уголовной ответственности.
Следует отметить, что формула «свобода воли есть способность принимать решение со знанием дела» или «свобода есть познанная необходимость» по сути дела является гегелевской формулировкой
Очевидно, что такое обоснование вписывалось лишь в рамки умышленной вины, т. к. ясно, что при неосторожном совершении преступления, особенно при преступной небрежности, интеллектуальный момент этой разновидности вины как раз и характеризуется отсутствием сознания опасности совершаемого деяния и предвидения его последствий. Однако и эта разновидность субъективной стороны преступления «подгонялась» под необходимые философские рамки. Так, А.А. Пионтковский доказывал: «При совершении преступления по неосторожности свобода воли в указанном понимании потому является основанием уголовной ответственности, что у человека была возможность принять решение с пониманием характера своих действий и их последствий, но он, однако, вследствие проявленной невнимательности к охране государственных или общественных интересов или интересов отдельных граждан совершает общественно опасное деяние, нарушающее социалистический правопорядок».
Мы вовсе не собираемся выводить за скобки уголовной ответственности преступное деяние как разновидность неосторожной вины, совершенное по небрежности, однако очевидно, что обоснование этой ответственности знанием преступником «своего дела» является, по меньшей мере, лукавством. В том то и дело, что в этом случае преступник как раз и действует без «знания дела», т. к. он при этом не предвидит наступления опасных последствий своего деяния (ст. 9 УК).
Несмотря на то что в советском уголовном праве всегда подчеркивалась
активная роль воли лица, а следовательно, и свободы, в принятии им решения
о совершении преступления, на самом деле такая трактовка означала признание
жесткого двойного детерминирования преступного поведения. Во-первых, детерминированность его условиями и обстоятельствами, в которых оказалось
лицо, совершившее преступление. Во-вторых, детерминированность уровнем его
сознания, нравственными и другими личностными качествами субъекта.
Получалось, что всякий раз, хотя для преступника вроде бы и существовал
выбор, на самом деле конечное его решение было «обречено» в пользу
преступного поведения, т. е. жестко детерминировано. С учетом же
абсолютизации признания фактического отставания сознания от бытия эта
концепция значительно обедняла идею свободы в генезисе преступного
поведения. В криминологической науке такое понятие свободы воли преступника
служило основанием для постановки вопроса о разработке прогнозирования
возможного преступного поведения конкретных лиц. Однако в реальной
практике, например, органов внутренних дел по индивидуальной профилактике
преступлений такое прогнозирование занимало и занимает весьма скромное
место. Думается, что это вполне объяснимо явной механистичностью и
упрощенностью подхода к этой проблеме исключительно с позиций
детерминистической концепции преступного поведения. В действительной жизни
все намного сложнее. И соглашаясь с тем, что свобода воли, может быть, и
является целиком детерминированной, профессор Гарвардского университета
известный специалист в области биохимии и молекулярной биологии Дж. Уолд
все-таки считает эту свободу «до известной степени непредсказуемой».
Предсказуемость поведения человека, в том числе и преступного
поведения, есть лишь частный случай многовариантности проявления
общественного бытия. По этой причине феномен отставания сознания от бытия, может быть, и нельзя полностью отрицать, но уж конечно его нельзя и
абсолютизировать. Тем более, что русская (досоветская) философская мысль
дала нам убедительные образцы совершенно иной трактовки соотношения
сознания и бытия. В предисловии к знаменитому сборнику статей «Вехи», опубликованному еще в 1909 г., М.О. Гершензон писал, что «общей платформой»
авторов сборника (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.О. Гершензон, А.С. Изгоев,
Б.А. Кистяковский, И.Б. Струве, С.Л. Франк) «является признание
теоретического и практического верховенства духовной жизни над внешними
формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть
единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не
самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным
базисом для всякого общественного строительства». Думается, что ход
последующих исторических событий в России подтвердил именно такой, а не
марксистский подход к соотношению сознания и бытия.
Поэтому возможность принятия решения «со знанием дела» и такое же реальное знание - это различные вещи, в связи с чем и концепция диалектического детерминизма не может служить обоснованием уголовной ответственности за неосторожные преступления (особенно при преступной небрежности). В связи с этим следует признать, что обоснование уголовной ответственности за эти случаи преступного поведения оказывается ближе либо к индетерминистической позиции, либо к позиции механистического детерминизма.
Юридическое основание уголовной ответственности - это определение того
поведения, которое влечет за собой эту ответственность. В ст. 3 УК
определяется, что уголовной ответственности и наказанию подлежит лицо, виновное в совершении преступления, т. е. умышленно или по неосторожности
совершившее предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние.
Таким образом, в соответствии с этим законодательным определением, основанием уголовной ответственности является совершение лицом
преступления.[3] Однако в практическом плане эта формула нуждается в
конкретизации и уточнении. Дело в том, что, как уже отмечалось, уголовная
противоправность всегда конкретна. Статья 3 УК дает общее определение
понятия преступления (его абстракции), которого в природе не существует.
Нет преступления вообще, а есть кража, получение взятки, убийство и т. д.
Чтобы установить, есть ли в конкретном случае преступление, необходимо
установить, содержит ли деяние состав какого-либо преступления. Состав
преступления выступает в таком случае определителем деяния как
преступления. В связи с этим следует признать справедливой распространенную
в теории уголовного права точку зрения, что единственным основанием
уголовной ответственности является установление в деянии виновного состава
преступления. И это не является отступлением от законодательного
определения оснований уголовной ответственности, а является лишь его
необходимой конкретизацией. Тем более что, как было отмечено, такая
конкретизация существует в уголовно-процессуальном законодательстве
(например, п. 2 ст. 5 УПК РСФСР).
3. Состав преступления и его значение.
Определение преступления (как законодательное, так и доктринальное)
указывает юридические и социальные признаки, присущие любому преступлению.
Эти признаки (уголовная противоправность, общественная опасность, виновность и наказуемость) позволяют отграничить преступное деяние от
других правонарушений и деяний, не являющихся преступлением. Однако по
указанным признакам в рамках всей совокупности возможных преступных деяний
нельзя отграничить одно преступление, например кражу, от другого
преступления, допустим убийства. Нельзя потому, что и первое, и второе
преступления в равной мере обладают признаками, образующими понятие
преступления.
Для того чтобы выделить внутри общей массы преступных деяний определенное преступление, т. е. кражу или изнасилование, грабеж или хулиганство, убийство или дезертирство, и существует особое понятие состава преступления. Под ним в теории уголовного права понимается совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как конкретное преступление (т. е., например, как кражу или оскорбление, грабеж или хулиганство). Понятие состава преступления образует четыре группы признаков, называемых в теории элементами состава преступления. Это - объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона преступления. Именно по содержанию признаков, составляющих эти элементы и в целом составы, кража и будет отличаться от оскорбления, а грабеж от хулиганства.
Объект преступления - это те интересы (блага), которым причиняется или может быть причинен вред в результате преступного на них посягательства и которые охраняются уголовным законом от этих посягательств. Они перечисляются в ст.ст. 1 и 7 УК и в принципе могут быть сведены к разновидности трех объектов: личности и ее правам, общественным и государственным интересам.
Объективная сторона преступления есть его внешняя характеристика, заключающаяся в предусмотренном уголовном законом общественно опасном деянии (действии или бездействии), причиняющем или создающем угрозу причинения вреда объекту преступления, а также в обстановке и условиях причинения этого вреда. Соответственно, к признакам объективной стороны преступления кроме общественно опасного действия или бездействия и общественно опасного последствия (преступного результата) относятся также причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными последствиями, способ, средства и орудия, место, время и обстановка совершения преступления.
Субъектом преступления является физическое лицо, совершившее
преступление и способное нести за содеянное уголовную ответственность.
Последняя определяется возрастом, с которого наступает уголовная
ответственность за совершенное преступление (ст. 10 УК) и вменяемостью
этого лица, т. е. его способностью отдавать отчет в своих действиях и
руководить ими (понятие невменяемости, исключающей такую способность, дается в ст. 11 УК). Следует отметить, что в уголовном законодательстве
некоторых зарубежных государств наряду с ответственностью физических лиц
существует также и уголовная ответственность юридических лиц. Так, по УК
штата Нью-Йорк субъектом преступления признаются, например, корпорации
(разумеется, что к ним применяются специфические санкции - штраф, приостановление производства и т. д.). Цель применения уголовно-правовых
санкций к юридическим лицам (например, к экологически вредным предприятиям)
заключается в том, чтобы они не только «ударяли» по владельцу или
руководителю такого предприятия, а в том, чтобы сделать экономически
невыгодным занятие экологически вредной производственной или иной
деятельностью для всех работников соответствующего предприятия. Европейский
комитет по проблемам преступности Совета Европы (СЕ) еще в 1978г.
рекомендовал законодателям европейских государств встать на путь признания
юридических лиц субъектами уголовной ответственности за экологические
преступления. Такая рекомендация уже реализована, например, в новом УК
Франции.
Думается, что такая законодательная практика не является принципиальным отказом от классического принципа виновной личной ответственности в уголовном праве. Этот принцип является серьезным завоеванием прогресса и демократии. И там, где он мыслится единственно возможным, а практически это в случае совершения большинства предусмотренных уголовным законом преступных деяний, он должен оставаться незыблемым. Там же, где сама жизнь выдвигает иной принцип - уголовной ответственности юридических лиц, тот вполне может сосуществовать с первым и дополнять его. И в этом случае дело прогресса, демократии и законности, а главное, уголовно-правовая защита человека как исключительной и высшей ценности от этого только выиграет.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: оформление доклада титульный лист, сочинение описание, шпори скачать бесплатно.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата