Иск
| Категория реферата: Рефераты по юриспруденции
| Теги реферата: пяточные шпори, реферат по экономике
| Добавил(а) на сайт: Shirmanov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
Также неоднозначно рассматривается учеными-процессуалистами вопрос о
видах исков. Помимо традиционной классификации видов исков на материально-
правовую и процессуально-правовую, в литературе по гражданскому процессу
можно встретить и иные классификации. В частности, в данной работе будут
затронуты новые формы исковой защиты, которые рассматривает в своих работах
В.В. Ярков.
К проблемам иска в гражданском процессуальном праве можно также отнести понятие права на иск. Кроме того, в работе будут затронуты процессуальные средства защиты против иска, вопросы распоряжения предметом спора, а также институт обеспечения иска и перечень мер, допускаемых для обеспечения иска.
Глава 1. Понятие и сущность иска.
Иск, во-первых, является средством или способом защиты нарушенного
(оспариваемого) субъективного права и, во-вторых, средством или способом
возбуждения деятельности соответствующего судебного органа[1].
Изучение действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что иск понимается законодателем главным образом как «предъявленное для
принудительного осуществления материально-правовое требование» (ст. 83,93,
128, 129,133-140 ГПК и др.), причем такое требование, которое вытекает из
спора о праве (ст. 129, п. 3-5, 219 п. 3, б и др.).
Так, ст. 83 ГПК, говоря о цене иска, имеет в виду стоимостную оценку
предъявленного в суд требования. То же самое можно сказать и о ст. 93, где
речь идет о распорядительных действиях сторон, и о ст. 129, 133-140 ГПК.
Статья 129, например, перечисляя основания к отказу в приеме искового
заявления, упоминает в качестве одного из них наличие вступившего в
законную силу решения, вынесенного по спору между теми же сторонами. То же
самое относится и к другим вышеназванным статьям.
Иногда иск трактуется законом как материальное требование, которое
может быть предъявлено для принудительного осуществления. Так, в частности, ст. 117 ГПК, устанавливая общее правило о подсудности, говорит о
предъявлении иска по месту нахождения ответчика. Наконец, иск может быть
истолкован просто как обращение с просьбой (или с требованием) о защите
нарушенного (или оспариваемого) субъективного права. В ст. 93 говорится о
распределении судебных расходов и расходов по оплате помощи адвоката при
отказе от иска и заключении мирового соглашения. Согласно ч. 1 этой статьи, при отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком не возмещаются.
Однако если истец не поддерживает своих требований вследствие добровольного
удовлетворения их ответчиком после предъявления иска, то суд по просьбе
Истца присуждает с ответчика все понесенные истцом по делу судебные расходы
и расходы по оплате помощи адвоката. Ясно, что во втором случае истец и не
помышляет об отказе от материального права, отказываясь от его
принудительного осуществления. А раз это так, то иск можно понимать как
обращение (в данном случае к суду) с просьбой о принудительном
осуществлении материально-правового требования.[2]
Таким образом одна из главных причин разногласий, существующих в науке гражданского процесса по вопросу о понятии и сущности иска заключается в многозначности, которую этот термин имеет в действующем законодательстве.
Иск защищает субъективное право. Во-первых, здесь следует указать на ограничения, налагаемые отраслевой принадлежностью защищаемого права. В этой связи можно выделить несколько точек зрения на объект исковой формы защиты.
Так, одни авторы утверждают, что иск есть средство защиты гражданского
(в широком смысле) субъективного права[3], т. е. что иском защищаются
субъективные гражданские, семейные, трудовые и некоторые другие права[4].
При этом характер защищаемого права оказывает воздействие на формирование
такого средства защиты как иск. Причем для одних иск — само субъективное
материальное право, находящееся в состоянии, готовом к немедленному
принудительному осуществлению в отношении нарушителя[5]. Такую возможность
обеспечивает конфликтная ситуация, преобразующая субъективное право в
материально-правовое притязание к обязанному лицу. Данная точка зрения на
природу иска является дуалистической, т. е. отрицающей наличие единого
понятия иска. Она предлагает рассматривать иск в двух плоскостях: с точки
зрения материального права (требование, обращенное к обязанному лицу) и с
точки зрения процессуального права (требование, обращенное к компетентному
органу о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права). Связь
между материальным и процессуальным правом объясняется через конфликтную
ситуацию, т. е. через правонарушение, которое, с одной стороны, приводит
субъективное право в состояние готовности к немедленному принудительному
осуществлению, а с другой стороны, преобразует общую процессуальную
правоспособность (способность иметь процессуальные права и обязанности —
ст. 31 ГПК) в право возбудить и поддерживать судебное рассмотрение данного
конкретного гражданско-правового (в широком смысле) спора с целью его
разрешения, т. е. в право на правосудие по конкретному делу[6].
Другая группа авторов придерживается монистического взгляда на иск, считая его одним из правомочий, вытекающим из определенного права, а не самим нарушенным или оспариваемым правом[7], требованием «об устранении нарушения права или помех к нормальному пользованию правом, предъявленным одним лицом к другому для принудительного осуществления через суд или иной специальный орган и подлежащим рассмотрению в определенном процессуальном порядке»[8]. Тем самым материально-правовое требование (представляя одну из сторон иска)[9] оказывается объединенным в единый комплекс[10] с процессуальным требованием или растворенным в его элементах[11]. Поиск качественной определенности иска переносится таким образом в плоскость процессуальной формы.
Суть этих взглядов можно выразить следующей схематичной формулой: иском будет то материально-правовое требование, которое должно осуществляться в исковой форме.
Второе направление в исследовании проблемы иска связано с полным отрицанием влияния отраслевой принадлежности субъективного материального права на природу иска. Здесь также может быть выделено несколько точек зрения.
Согласно одной из них, иск вообще не связан с материальным правом, а представляет собой лишь средство возбуждения деятельности суда, является обращением к суду за защитой права, «которую суд должен осуществить в порядке, предусмотренном гражданских процессуальным законом»[12].
Однако такая позиция, во-первых, логически противоречива, ибо иск
исчезал бы, как только дело было принято судом к производству, Во-вторых, она противоречит действующему законодательству, которое в ряде случаев
связывает понятие иска с материально-правовым требованием (напр., ст. 83
ГПК). В-третьих, этот взгляд противоречит исходной посылке тех авторов, которые ее придерживаются, так как создается впечатление, что иск может
быть использован едва ли не любых субъективных прав, а не только
гражданских (в широком смысле).
Вторая точка зрения, не отрицая существования объективной связи материального права с иском, полагает, что эта связь осуществляется через процессуальную форму[13]. Иском, с этих позиций, является требование, которым возбуждается гражданский процесс. Тем самым, практически такая связь отрицается вообще, ибо всецело сводится к правилам о подведомственности, к усмотрению законодателя.
Третья точка зрения, пытающаяся доказать отсутствие ограничений, налагаемых отраслевой принадлежностью субъективного материального права, исходит из существования связи между материально-правовым и процессуально- правовым требованиями[14]. Однако при этом утверждается, что сущность исковой формы защиты определяется особым характером субъективного материального права, его спорностью. Все, следовательно, упирается в то, что понимать под термином «спор». Если исходить из того, что спором являются разногласия сторон (как это делал, в частности, придерживавшийся этой точки зрения проф. Добровольский А.Ф.), то можно прийти к выводу о наличии спора в любых правоотношениях, а отсюда о возможности использования исковой формы для защиты любых требований.
С другой стороны, многие гражданско-правовые требования оказалось бы невозможным осуществить с помощью иска (например, когда ответчик признает требования истца, но отказывается исполнить их добровольно). Выясняется, таким образом, что понятие «спор» применительно к гражданско-правовым отношениям нуждается в особом истолковании, а это, учитывая вышеизложенные рассуждения об отраслевой предопределенности применяемых методов, процессуальной защиты, не может не породить сомнений в правильности данной точки зрения.
Вторая группа ограничений, налагаемых на возможность защиты субъективного права иском, обусловлена особенностями самого защищаемого права. Как известно, субъективные гражданские, колхозные, трудовые и семейные права не всегда защищаются в исковом порядке. Что же составляет отличительную особенность субъективных прав, которые могут быть реализованы с помощью иска?
Во-первых, обязательным условием работы гражданско-процессуального
механизма является наличие спора о праве. Отсюда, во-вторых, иском будет
требование рассмотреть и разрешить спор о праве гражданском (в широком
смысле). Это, разумеется, не означает, что под «спором о праве» нужно
понимать любые разногласия сторон. Спорность в юридическом смысле внешнее
свое выражение получает в противоположности позиций сторон, но это еще
далеко не отражает существо этого понятия. Ведь не случайно же действующее
законодательство связывает понятие спора не любыми материально-правовыми
отношениями. Спор о праве может возникать из отношений юридически равных
лиц, даже если он обусловливается различными правонарушениями
(преступлением, проступком, гражданским правонарушением).
В-третьих, спор о праве не может отождествляться с самим нарушенным субъективным правом. Он основан на требовании одной стороны к другой, вновь возникающим в связи с совершенным правонарушением, а не на видоизмененном субъективном праве, как утверждал М.А. Гурвич, для которого спор о праве гражданском есть особое состояние субъективного права. Принятие данной точки зрения на практике вело бы к неблагоприятным последствиям. Так, для того чтобы начать процесс требовалось бы уже на стадии предъявления иска убедиться в наличии субъективного права, т. е. спора о праве, являющегося необходимой предпосылкой возникновения процесса, или допустить беспредметность судебного процесса. Однако это невозможно сделать без рассмотрения дела по существу. Например, для того чтобы решить, может ли быть рассмотрено требование истца к ответчику о выселении, нужно установить, является ли оно особым состоянием его субъективного права, т. е. является ли истец наймодателем и обладателем такого права. Иначе говоря, необходимо рассмотреть дело по существу. Получается замкнутый круг.
Однако даже при допущении того факта, что суд откажет в иске за необоснованностью требования, судебное разбирательство не будет беспредметным, ибо на всем протяжении процесса объектом судебного разбирательства служили требования истца и возражения ответчика, т. е. спор о праве. Закон (ст. 3 и п. 4 ст. 126 ГПК РСФСР) считает достаточным для возбуждения процесса обращения заинтересованного лица с утверждением о том, что его субъективное право нарушается или оспаривается ответчиком. Следует согласиться с теми авторами, которые полагают, что спор о праве налицо там, где есть утверждение обратившегося в суд лица о том, что другое лицо нарушает или оспаривает его право[15]. При этом предмет, на который направлена деятельность суда - особое правовое отношение, возникающее в связи с сложившимся ранее материальным правоотношением и служащее для его охраны. Оно называется поэтому охранительным правоотношением.
В силу этого в стадии возбуждения процесса не нужно устанавливать фактическое существование материального правоотношения и факт его нарушения, приводящий к возникновению охранительного правоотношения. Вполне достаточно утверждений истца о том; достаточно для того, чтобы признать наличие опора по поводу правоотношения и принять меры к его ликвидации, т. е. привести в действие механизм охранительного правоотношения или отказать в иске.
Остается выяснить, во-первых, что понимать под правоохранительным правоотношением, и, во-вторых, любое ли правоохранительное правоотношение может охватываться спором о праве.
Материально-правовое требование направлено к ответчику, процессуально- правовое — к суду. Охранительное правоотношение возникает в результате совершения правонарушения и, представляя собой выражение правоохранительной функции правового регулирования, остается материально-правовым по своей природе. Последующее обращение в суд для «подключения» государственного принуждения к механизму правоохранительных санкций ничего в природе этого правоотношения не изменяет. Материально-правовое требование остается по- прежнему обращенным к ответчику. Более того, охранительное правоотношение может реализовываться и вне процесса. Это имеет место, например, при урегулировании разногласий в претензионном порядке. Уже одно это доказывает, что нарушение субъективного права не влечет автоматического возникновения процессуальных правоотношений и, следовательно, не образует ситуации спора о праве в том смысле, какое ей придает закон, определяя ее как необходимое условие возникновения процесса.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинения по литературе, вирусы реферат, доклад.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата