Причины правонарушений
| Категория реферата: Рефераты по юриспруденции
| Теги реферата: реферат россия скачать, новшество
| Добавил(а) на сайт: Ustinov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата
Вместе с тем непосредственно правонарушение не затрагивает общественное отношение как таковое. Правонарушитель посягает, например, не на производственные отношения и даже не на общественные отношения собственности, а на вещи. Он покушается не на политические отношения вообще, а совершает, к примеру, террористический акт против конкретного государственного или общественного деятеля. Он дестабилизирует не гражданский оборот как таковой, а не выполняет договорные условия купли- продажи товаров. Число подобных иллюстраций можно было бы многократно умножить. Но и сказанного достаточно, чтобы понять, почему законодатель, стремясь воспроизвести объективные юридические свойства правонарушений, многие их составы построил таким образом, что в качестве объекта в них указываются не общественные отношения, а либо их элементы (например, субъекты политической деятельности), либо то, по поводу чего они, общественные отношения, складываются (например, Частное имущество).
Действительная сложность объекта правонарушения обусловливает и
трудности его воспроизводства в теории. Например, науке уголовного права
пришлось ввести в свою теорию понятия общего, родового и непосредственного
объектов преступления. Под общим объектом преступления понимается вся
совокупность общественных отношений как таковых. Под родовым (его иногда
называют также групповым) объектом преступления понимается отдельный класс
однородных отношений (например, политические, хозяйственные и т.д.).
Наконец, под непосредственным объектом чаще всего разумеют отдельные
общественные отношения, на которые покушается преступник. Для обозначения
же того, на что непосредственно посягает правонарушитель, теория пользуется
понятием предмета преступления. Под ним понимаются те материальные
предпосылки или элементы общественного отношения, которые становятся
предметом прямого преступного посягательства (например, вещи, люди и т.д.).
Различение общего, родового и непосредственного объектов
методологически оправдывается тем, что, по существу, оно представляет собой
частный случай вскрытого гегелевской философией противоречия между общим, особенным и единичным. Имеет оно под собой и чисто эмпирические основания.
Скажем, вор, укравший в магазине какую-либо вещь, посягнул, во-первых, на
саму эту вещь (предмет посягательства), во-вторых, — на отношения владения, собственности, ибо украденная вещь находилась в обладании магазина
(непосредственный объект преступления), в-третьих, на отношения
собственности, поскольку лишил магазин возможности владеть, пользоваться и
распоряжаться своим имуществом (родовой объект), и, наконец, в-четвертых, на сами принципы обмена, выражающие глубинную сущность современного
общественного строя (общий объект преступления).
Однако такой подход все еще продолжает оставаться слишком абстрактным, чтобы прийти к решению ряда важных, но более конкретных проблем. Так, если
и в самом деле "объект правонарушения есть тот необходимый признак его
состава, который в значительной мере определяет природу данного
преступления и степень его общественной опасности", то изучение именно
этого элемента состава должно привести к познанию и механизма
посягательства на общественное отношение, и способов его правовой защиты, и
социальных условий эффективности юридической нормы.. Отправляясь же от
абстрактного понятия "объект правонарушения", хотя бы и подразделенного на
общий, родовой и непосредственный, мы не получим ответа на все эти вопросы.
Между тем путь дальнейшего развития науки большинство специалистов в
области права видит в углубленном изучении именно объекта правонарушения.
Причина такого положения современной юридической теории коренится
вовсе не в недостатке внимания к общественным отношениям как объекту
правонарушения. Дело, на наш взгляд, заключается в том, что
исследовательская мысль все еще не вышла за пределы собственно правовой
сферы и наше знание этой области не стало результатом комплексного изучения
предмета средствами не только юриспруденции, но и других наук.
Среди них в первую очередь должна быть названа социология, ибо изучение
общественного отношения — ее непосредственная задача.
На первый взгляд, развиваемая здесь точка зрения на объект правонарушения как общественное отношение не в состоянии использоваться в правоведении. Оставаясь, например, на позициях традиционной теории права, против нее как будто бы можно основательно возразить: коль скоро общественное отношение не есть отношение между вещами, более того, коль скоро оно имеет безличностную природу, посягательство на имущество (вещи) или даже на отдельного человека общественных отношений никак не затрагивает. Любое общественное отношение как нечто "нематериальное" в принципе не зависит от грубого материалиста-правонарушителя, который всегда имеет дело с конкретными вещами и людьми и в огромном большинстве случаев даже не подозревает о том, что его могут обвинить в посягательстве на эти неуловимые, неосязаемые "общественные отношения". Даже террорист, убивший политического деятеля, ничего не меняет в существе системы политических отношений, ибо на месте убитого тотчас оказывается другой. Обществу безразлично, кто персонально займет позицию предпринимателя или наемного рабочего, кто станет депутатом парламента, мэром города, боссом партийной группировки и т.д., лишь бы принявший на себя социальную роль исправно защищал интересы социального целого.
Приведенные возражения выдвигают вопрос: коль скоро даже удачливый вор и террорист как крайние случаи не могут изменить природу общественного отношения, то правилен ли вообще тезис, что оно — объект правонарушения, а стало быть, и объект закрепления, регулирования и охраны? Более того, не опровергают ли указанные факты правомерности самого социологического подхода, ибо для него общественное отношение — отправной пункт всех дальнейших теоретических построений?
Человек — непременный участник, субъект всех социальных процессов. И никто не оспаривает, что в конечном счете люди, население — необходимая предпосылка общественных связей. И коль скоро юридические нормы — не продукт научной мысли и законодатель скорее практик, чем теоретик, в социальной действительности оказывается, что право закрепляет и охраняет прежде всего то, что имеет практическое значение — эмпирические предпосылки существования общественных отношений. К их числу относятся люди, среда их обитания (экология), общие условия их существования[6].
Второй элемент состава правонарушения образует его объективная сторона. Она охватывает деяние, т.е. отдельный поведенческий акт, находящийся под контролем сознания и воли субъекта, причиненный им вред, который делает это деяние общественно опасным, и причинную связь между деянием и наступившим социальным ущербом.
Ясно, что мускульное движение человека не есть деяние в том смысле, в каком о нем идет речь в юриспруденции. Оно может, в частности, сложиться из нескольких движений. Одно деяние, образующее состав правонарушения, иногда складывается из движений и деяний многих субъектов. Определеннее всего значение того или иного понимания деяния проявляется в практике применения уголовно-правовых норм: преступления как самый опасный вид правонарушений издавна привлекали наибольшее внимание теоретиков права. С этой проблемой, в частности, связана трактовка простого, длящегося, продолжаемого и сложного преступлений, проблема их реальной и идеальной совокупности, вопрос о соучастии и т.д.
Различия в стадиях развития действия, в степени его интенсивности как критерия его общественной опасности обусловливали возникновение таких уголовно-правовых институтов, как приготовление к преступлению и покушение на него. Естественно, что в преобладающем большинстве случаев общественная опасность приготовления и покушения меньше, чем общественная опасность оконченного правонарушения.
То обстоятельство, что субъект правонарушения, по определению, — изолированное лицо, как правило, влечет за собой повышение ответственности за общественно опасное деяние, совершенное совместно двумя или более лицами. При этом большую общественную опасность представляют собой устойчивые объединения (например, банда). Однако и здесь речь идет не о том, что коллектив становится субъектом правонарушения (субъектом уголовного преступления может быть только физическое лицо), а лишь о повышенной общественной опасности коллективной противоправной деятельности.
Применительно к уголовному праву социологическое и юридическое значение института соучастия заключается и в том, чтобы обосновать ответственность лиц, которые непосредственно не совершали преступления, но вместе с тем своими действиями умышленно способствовали совершению преступления иным лицом или иными лицами. Для определения степени прикосновенности к преступлению и соучастия в нем служит различная степень интенсивности действия каждого из соучастников как мера его индивидуальной общественной опасности (исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник — виды соучастия; заранее не обещанное укрывательство и недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном преступлении — виды прикосновенности, устанавливаемые уголовным правом).
Наконец, само собой разумеется, что оконченным правонарушение будет тогда, когда его объекту — общественным отношениям — причинен какой-либо вред. Действия, не посягавшие на общественные отношения, с теоретической точки зрения правонарушениями не являются.
Объективная сторона — это то, в чем правонарушение получает свое внешнее выражение. Именно по объективной стороне судят и о его авторе. Как отмечал Гегель, "ряд поступков субъекта, это и есть он сам"[7].
Третий элемент состава правонарушения — его субъект. Его социальная и
правовая природа раскрыта нами ранее, когда давалась характеристика
правосубъектности, в частности, деликтоспособности как ее составной части.
Здесь достаточно лишь подчеркнуть, что, поскольку правонарушение —
посягательство на порядок общественных отношений, его субъектом может быть
лицо — коллективное или индивидуальное, способное сознавать характер своих
действий. Насколько при этом реально достигнутое будет соответствовать
желаемому — другой вопрос, ответ на который определен многими моментами
субъективного (уровень организации коллективного субъекта права, уровень
развития индивида, если субъектом права является он, характер имеющихся у
них средств и орудий и т.д.) и объективного (характеристика физической и
социальной среды, в которой приходится действовать правонарушителю, в
частности, уровень правосознания общества) порядка.
Отсюда ясно, почему в уголовном праве не является преступником лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в
состоянии невменяемости, то есть, по определению советского уголовного
закона, "не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими
вследствие хронической болезни, временного расстройства душевной
деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния" (ст. 11 УК
РСФСР)[8].
Аналогичные принципы действуют и во всех остальных отраслях права.
Право исходит из того, что человек только в том случае несет полную
ответственность за свои поступки, если он совершил их, обладая полной
свободой воли, и поэтому, последовательно проводя такую линию, право
исключает возможность оценки как противоправных действий, которые, хотя и
являются общественно опасными, но совершены в состоянии крайней
необходимости или необходимой обороны, а равно лицом, не достигшим возраста
дееспособности.
Установление уголовной ответственности за совершение преступления по неосторожности (то есть, как указано в ст.9 УК РСФСР, в тех случаях, "если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение, либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть") — явление сравнительно позднее и связано с необходимостью повышения индивидуальной дисциплины поведения в условиях усложнения коллективного бытия людей. Будучи промежуточным звеном между ответственностью за умышленные действия, совершаемые при "полной свободе воли", и освобождением от ответственности за действия, совершаемые невменяемым или лицом, находящимся в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, ответственность за преступления по неосторожности лишь уточняет, но отнюдь не отменяет общего правила.
Наконец, четвертый элемент состава — субъективная сторона
правонарушения. В юридической теории ее называют виной, понимая ее как
реальное интеллектуальное и волевое отношение лица к совершаемому им
противоправному деянию и его результатам. В вине субъекта права получает
конкретизацию принцип свободы воли — краеугольный камень концепций права, правонарушения и ответственности Нового времени. Через сознание и волю
субъекта права преломляются все элементы состава правонарушения, вследствие
чего оно предстает перед нами как воплощение свободного замысла
дееспособного лица, воплощение, которое превратило его в правонарушителя.
"Хотя все изменения (в наличном бытии) как таковые, поскольку они положены
деятельностью субъекта, являются его делом, однако из-за одного этого он
еще не признает их своим поступком, но признает своей виной только то
наличное бытие в действии, которое заключалось в его знании и воле, только
то, что было его умыслом, было ему принадлежащим", — писал Гегель[9].
Вина выступает в форме умысла и неосторожности. В свою очередь, умысел может быть прямым и косвенным, или эвентуальным. Прямой умысел имеет место тогда, когда субъект предвидит наступление тех или иных результатов своих действий и желает их наступления. С косвенным умыслом мы сталкиваемся тогда, когда правонарушитель, предвидя результаты своих поступков, наступления их не желает, но сознательно их допускает.
При неосторожности в форме небрежности лицо не предвидело вредных последствий своих действий, хотя по обстоятельствам дела должно было их предвидеть. В случае неосторожности в форме самонадеянности правонарушитель предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своих поступков, но легкомысленно надеяться их предотвратить.
Если лицо не предвидело и не могло предвидеть общественно опасные последствия своих действий, то имеет место случай, или казус, что исключает его квалификацию как правонарушения.
Только наличие в деянии всех четырех элементов состава делает это деяние правонарушением.
2. ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинения по литературе, диплом управление предприятием, реферат рф.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата