Римское договорное право
| Категория реферата: Рефераты по юриспруденции
| Теги реферата: нормы реферата, решебник по русскому
| Добавил(а) на сайт: Кириченко.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата
3. содержание договора должно быть физически выполнимым.
Содержание первых двух пунктов очевидно. В отношении третьего условия римские юристы приводили пример о невозможности дотронуться пальцем до неба. На смену формальному толкованию договора пришло выявление его содержания.
В римском праве договор начинает толковаться как действие, осуществляемое “по доброй воле”. Римские юристы стали понимать знание
закона, как определение его силы и значения, а не как соблюдение его слов.
Толкование закона могло быть буквальным или же по смыслу.
Важным фактором в договоре стало согласие. Но и оно не являлось идеальным критерием для заключения договора. Допустимо, что одна сторона могла объявить о своих намерениях под влиянием обмана. Так в римском праве появилось понятие умысла. Цицерон говорил: “Разум требует, что бы ничего не делали злокозненно, ничего притворно, ничего обманно”. При Цицероне претор издал эдикт: “Если что-либо совершено обманно, и по этому поводу другой исковой защиты не будет, то при наличии надлежащего основания в течение года я буду предоставлять иск”. Лицо, против которого выдвигался подобный иск, подвергалось бесчестию.
Ответственность должника перед кредитором наступала при наличии вины первого. Вина подразделялась на два вида – умысел и небрежность. Умысел подразумевал то, что должник предвидит последствие своих действий, а последствие – что должен был предвидеть.
Вещь могла быть повреждена и без вины должника. В силу вступал принцип:
”За случай никто не отвечает”. Интересным фактом является, что в отношении
хозяев гостиниц, кораблей и постоялых дворов этот принцип не применялся.
Это можно расценивать, как своего рода обязательное страхование людей, которые совершают сделку со стороной, которая наиболее подвержена случаю.
Помимо умысла в римском праве стали фигурировать определения угрозы и насилия. Угроза понималась, как страх перед злом, которое может быть совершено в отношении одной из сторон. Под насилием имелось в виду применение физической силы.
Процветание ростовщичества как кредитных операций привело к появлению письменных контрактов. При согласии сторон расчеты проводились по записям в банкирских, приходно-расходных, кредитных книгах. Такое согласие так же порождало обязательство. Сущность данного договора заключалась не в так понятной нам письменной форме, а в согласии сторон проводить имущественные взаимоотношения по записям в соответствующих книгах.
Помимо договоров займа и залога, фигурировавших в “Законах 12 таблиц”
появились ссуда, поклажа. Договор займа стал оформляться распиской.
Известно, что закон регламентировал процент по ссудам. Его предельная норма
в I в. н.э. составляла 12% годовых. При Юстиниане процент зависел от
занимаемого в обществе положения. Высокопоставленные особы платили 4%, купцы и ремесленники – 8%, остальное население – 6%. Риск в случае гибели
занимаемого имущества лежал на заемщике.
Ссуда представляла собой договор, согласно которому одно лицо предоставляло другому лицу вещь во временное пользование. В отличие от ссуды возвращалась та же самая определенная вещь. Риск в случае гибели вещи нес ссудополучатель.
Поклажа представляла собой договор, по которому одно лицо принимало на
ответственное хранение от другого лица какую-либо вещь. При поклаже
пользоваться вещью было нельзя, в определенный срок она возвращалась
собственнику. Договор хранения был безвозмездным, в некоторых случаях он
был платным. Хранитель отвечал только за умысел.
Римская судебная практика вышеперечисленные договора относила к числу
реальных. Их характерной особенностью было то, что обязанность исполнения и
связанная с этим классом договоров ответственность наступала с момента
передачи вещи, но не ранее.
Немаловажным является то, что в процессе развития договорного права возникла группа так называемых консенсуальных контрактов. Критерием отнесения контрактов к данному типу был момент наступления ответственности, он имел место уже при заключении соглашения между сторонами.
Консенсуальные договоры стали заключаться при сделках по купле- продаже, найму рабочей силы, аренде земли. Из этого вытекает, что договор купли-продажи из реального договор, каким он был в царский период, превратился в консенсуальный. Обряд манципации утратил свое значение. А ответственность сторон стала наступать при заключении договоров подобного рода. Это означает то, что в древнем Риме уже могли заключаться сделки, которые мы называем фьючерсными. Например, человек мог купить пшеницу урожая будущего года. Он, как и лицо продавшее товар, получал определенные выгоды, независимы от результата, который принесет ему распоряжение зерном.
Прекращение обязательств по договору обычно наступало в случае исполнения или неисполнения платежа. Появились и иные формы прекращения обязательств. К ним относился зачет – встречное требование должника и кредитора. Обновление или новация – прекращение обязательства и его замена новым. Освобождение от долга – формальное заявление кредитора о прекращении обязательств. К этим же формам относится совпадение в одном лице должника и кредитора.
С развитием римского права появилась цессия – замена лиц в договоре.
Кредитор мог передать свое право требования какому-либо лицу, согласия
должника при этом не требовалось. Последний уведомлялся о происшедшем
изменении. Так наглядно проявлялась эволюция договорных отношений. До
появления цессии применялась новация, и кредитор был вынужден заключать
договор прежнего содержания с новым лицом. Следовательно, исходное
обязательство заменялось новым. Цессия являлась прямой уступкой права
требования. При перенесении долга требовалось согласие кредитора в виду
того, что новый должник мог быть несостоятельным.
Таким образом, договорное право в римской империи достигло своего рассвета. Существует мнение, что с переходом к монархии развитие юриспруденции утрачивает свой правотворческий характер. С IV в. н.э. начинается упадок деятельности юристов, которые начинают занимать должности чиновников.
В V в. н.э. был принят закон о цитировании, согласно которому при решении возникающих вопросов применялись ссылки на труды пяти римских юристов (Гай, Папиан, Ульриан и Модестин), а так же труды юристов, на которые ссылались эти пять. Правотворческая деятельность сосредоточилась в руках императора, который принимал конституции, адаптируя право к новым экономическим и политическим отношениям.
Наличие правовых норм разнонаправленного характера вызвало необходимость систематизации накопившегося материала. Попытка кодификации предпринимались со II н.э., но более удачно это мероприятие удалось провести в жизнь императору Юстиниану в первой трети VI в. н.э. Институция Юстиниана была разработана на основе сочинений классиков и императорских законов.
Вместо публичного и открытого судопроизводства времен республики в период монархии была установлена строгая тайна производства, служившая иногда прикрытием для произвола.
К концу империи по мере развития в ее недрах феодальных отношений суд
по делам колонов становится компетенцией землевладельцев. В каждой большой
латифундии возводится свое собственное тюремное здание. Высшей
апелляционной инстанцией был император или, точнее, его канцелярия.
Такиим образом произошло зарождение, бурное развитие и последующая
классификация римского договорного права, которое было заимствовано
большинством государств Западной Европы.
Заключение
Римское договорное право формировалось в неразрывной связи с историческим
развитием римского государства, экономической, политической и общественной
жизнью. Его становление можно рассматривать в нескольких плоскостях. С
точки зрения этапов развития римского государства, договорное право
зародилось в царский период, активно развивалось в период республики, а
результаты этого развития были закреплены и формализованы при имперском
правлении. По существу же мною было отдельно рассмотрено регулирование
договорных отношений отдельно с VIII в. по V вв. до н.э., а республиканский
и имперский при характеристике были объединены. Это связано с тем, что, на
мой взгляд, с I по – VI вв. н.э. уже сформировавшиеся правовые нормы и опыт
были упорядочены, рассортированы и оформлены.
Развитие римского договорного права по существу шло в двух направлениях. Во-
первых, расширялся круг соглашений, находящихся под исковой защитой. Это
было связано с развитием и усложнением экономических отношений. Во-вторых, шло ослабление древнего формализма, переход от толкования буквы закона к
рассмотрению сущности совершаемых операций.
Можно так же говорить о своего рода гумманизации применяемых средств
обеспечения обязательств. Так, ответственность «кровью и мясом» была
заменена имущественной.
Наиболее наглядно уровень развития римского права в целом свидетельствуют
то, что оно было реципировано процветающими государствами Европы.
Список Литературы:
1. Римское право. И.Б.Новицкий. - М.: Ассоциация "Гуманитарное право",
1994
2. Пухан И., Поленак-Аксимовская М. Римское право. – М.: «Зерцало», 1999
3. Скрипилев Е. Основы римского права. Конспект лекций. – М. «Ось – 89»,
2000
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: как написать дипломную работу, банки рефератов, скачать шпаргалки по истории.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата