Суд и процесс в римском частном праве
| Категория реферата: Рефераты по государству и праву
| Теги реферата: выборочное изложение, диплом
| Добавил(а) на сайт: Tupolev.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
-16 -
LITIS CONTESTATIO. Представляет собой установление предмета
тяжбы. Именно с момен том литисконтестации связан вопрос о
погашении иска и как следствие о возможности вто ричного
рассмотрения иска, так как в Римском праве действовал принцип:
дважды по одному делу недопустим иск. Несмотря на это истец мог
обратиться к претору вторично, так как при вещных исках и при
личных исках in fuctum процессуальное погашение иска не
наступало ( в отличие от легисакционной формы процесса ), но
претор при этом имел возможность пре дотвратить повторное
рассмотрение дела в суде путем указания на констатацию иска или же
посредством применения других процессуальных средств. «Действие
контестации спора мож но описать так, что в последний момент
процесса in iure фиксируется вся совокупность обя занностей
ответчика, и задача судьи состоит в том, чтобы точно установить, что именно должен был ответчик в этот заключительный момент».*
С момента литисконтестации наступает и другое последствие:
вся ответственность за при чинение вреда предмету спора (даже в
случае действия непреодолимой силы) ложится на от ветчика.
Требования контестации носили наследственный характер, что
объяснялось новиру ющим ее действием, то есть переходом
материальных прав сторон в их процессуальные права, имевшие
несколько иной характер защиты. Такого рода новацию называли
necessaria ( необ ходимой ). После контестации иска ответчик
становился пассивным участником процесса, и даже в случае
исполнения требования истца до вынесения окончательного решения по
делу дол жен был быть присужден ( впоследствии такая практика
изжила себя, а в указанном слу чае ответчик признавался свободным
от обязательства).
ОТКАЗ В ИСКЕ мог быть дан претором в случае, когда последний сочтет предъявленный иск юридически необоснован или истец и ответчик договаривались между собой.
НЕЯВКА СТОРОН в формулярном процессе престала носить определяющий характер по отношению к исходу дела, что имело место при легисакционном процессе. Стало возможным заочное разбирательство, а так же появилась альтернативная процессуальная форма – рес титуция.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ представляло собой обязанность ответчика
доказать свою способность выполнить требование истца в случае
принуждения и содержало следующие положения: он должен был
исполнить решение, должен был надлежащим образом
*) – Новицкий И.Б., Перетерский И.С., указ. соч., стр. 70
- 17 -
защищаться и дать обязательство не поступать ( и не поступал)
злоумышленно ( de re iudicata, de re defendenda и de dolo malo).
В случае отсутствия обеспечения ответчик считался indefen sus.
ПРОИЗВОДСТВО IN IUDICIО представляет собой вторую стадию судебного разбиратель ства в указанных формах процесса и состоит в рассмотрении дела частным судьей.
РОЛЬ СУДЬИ. Для рассмотрения дела во второй стадии стороны определяли частного су дью, утверждаемого претором ( преимущественно в легисакционном процессе) или же судья назначался претором из установленного списка. На этой стадии производства судья нес пол ную единоличную юридическую ответственность за свои действия и свое решение, но в то же время он имел право обратиться за советом или консультацией к тому, к кому он считал нуж ным ( к юристам, друзьям и т.д.). Помимо этого судья оставался зависимым от власти прето ра, который мог вмешиваться в ход процесса и даже мог запретить судье выносить решение по делу, что влекло срыв процесса. Однако если решение судьей выносилось, то оно было окон чательным и обжалованию не подлежало. При вынесении решения судья должен был исхо дить только из формулы, составленной претором, поэтому в случае некорректности первой вынесенное решение могло существенно урезать законные интересы истца. К такого рода некорректностям можно отнести, например, формулы с превышением требования, о которых шла речь выше.
ДОКАЗЫВАНИЕ проходило в процессе рассмотрения дела судьей. Бремя доказывания возла галось на обе стороны следующим образом: истец должен был доказать те факты, на которых он обосновывал свои требования, а ответчик – те, которые лежали в основе его возражения. Actori incumbit probatio, reus excipiendo fit actor – доказывание ложится на истца, ответчик, возражая, становится в положение истца. В качестве доказательств рассматривались свиде тельские показания, показания сведущих лиц, осмотр на месте, документальные данные, при сяга. При этом не существовало обязанности свидетелей являться в суд для дачи показаний ( исключение – свидетели формальных юридических сделок), а вместо отсутствующих добро вольно представленных свидетелей могли учитываться их письменные показания. Под сведу щими лицами понимали людей, по роду деятельности разбирающихся в тех или иных вопро сах. Присяга как отдельный вид доказательства не применялась, но для установления неко торых обстоятельств судья обязывал одну из сторон принести ее ( кроме
- 18 - этого, все свидетельские показания давались под присягой). В процессе доказывания исполь зовались также письменные доказательства, получившие в то время достаточно широкое рас пространение, но все еще не считаемые вескими доказательствами. В общих чертах процесс доказывания имел все основные особенности открытого состязательного процесса.
ПРЕСКРИПЦИИ как форма защиты интересов истца в случае некорректного составления формулы, были рассмотрены нами ранее, поэтому в этой главе мы на них подробно останав ливаться не будем.
СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ ( IUDICATUM ). Судья при вынесении решения по
делу пользовался формулой, предполагавшей исключительно денежный
характер принуждения, и при этом он мог быть ограничен в размере
присуждаемой суммы в некоторых случаях. В остальных же он мог
поступать по своему усмотрению ( натуральная форма присуждения
стала возможной значительно позже). Вынесение судьей решения по
делу было равнозначным установлению предмета тяжбы на первой
стадии процесса: с этого момента процесс считался погашенным, и
повторное рассмотрение дела не допускалось ни при каких
обстоятельствах ( введение так называемой exeptio rei
iudicatae). При этом получило окончательное оформление учение о
положительном эффекте судебного решения: решение признавалось как
истинное и имеющее для участников обязательную силу. Судебное
решение могло быть двух видов: освободитель ным и осудительным, а
его законная сила обеспечивалась двумя средствами: истцу выдавался
бесспорный иск о выполнении решения, содержание которого
определено судебным решени ем, и каждая из сторон получала exeptio
rei iudicatae на случай попытки повторного рассмо трения дела.
Для применения этой экцепции требовалось соблюдение ряда условий
относи тельно предмета, правового основания и лиц, предъявляющих
требование.
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ( или исполнительное производство). Само по
себе вынесение решения по делу, несмотря на его обязательность для
сторон, еще не означало его выполне ния. Ответчик мог отрицать
законность вынесенного решения и просить у претора рести туции ( в
классическую эпоху) или же подать апелляцию ( в эпоху империи ).
Если же ответ чик не прибегал к защите своих интересов, истец имел
право насильственного взыскания дол га. Взыскание могло носить
личностный характер (« пусть присужденный судебным решени ем
служит как раб, пока не расплатится»*), а могло быть обращено на
имущество осужденно
*) – цитируется по «Римскому частному праву» проф. Дождева Д.В., стр.218.
-
19 -
го в форме bonorum venditio. « В последнем случае кредиторы
вводились во владение имущес твом должника … Спустя некоторое
время они выбирали из своей среды magister bonorum, который
продавал имущество должника с аукциона. Покупатель (emptor
bonorum) становится собственником купленного имущества, и вместе с
тем обязан уплатить долги должника ( в пределах покупной цены
имущества)».*
Кроме сказанного выше. Производство in iudicio предполагало наличие определенных временных рамок: периода времени с момента установления предмета спора до вынесения судебного решения.
Итак, мы рассмотрели основные особенности процессуальных действий в легисакционном и формулярном процессах, что позволяет считать данную им характеристику полной и закон ченной в рамках задач данной работы.
*) – Новицкий И.Б., Перетерский И.С., указ. соч., стр. 75.
ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ПРОЦЕСС
Экстраординарный процесс представляет собой более позднюю форму процесса и харак теризуется оросительной упрощенностью процессуальных действий по сравнению с преды дущими формами судопроизводства. Роль частного судьи была сведена на нет, и весь процесс проводился магистратом ( о чем уже говорилось выше ).
Процесс начинался посредством вызова ответчика в суд на основании denuntiatio истца, которое содержало суть дела и устанавливало день рассмотрения дела магистратом (в Египте применялся и письменный аналог заявления). Существовала также возможность вызова в суд от лица публичного органа путем evocatio. Если ответчик не проживал по месту рассмотрения дела, то он вызывался в особом порядке: магистрат направлял прошение о вызове в суд мест ным властям. Когда ответчик не подчинялся трижды, использовалась публичная evocatio edictis, а если ответчик не явится и в этом случае, имело место издание акта, делающего воз можным заочное рассмотрение дела. Ослушание приказа судящего магистрата рассматрива лось как неуважение к суду и влекло автоматический проигрыш дела, хотя впоследствии стала только основанием для заочного рассмотрения дела. Истец, в свою очередь, мог проиг рать процесс в силу некомпетентности суда в предмете дела или же недееспособности самого истца. Если в суд не являлся истец, дело считалось закрытым.
Основная часть процесса заключалась в непосредственном
изложении сторонами обстоя тельств дела в свободной форме.
Происходила литисконтестация, и рассмотрение дела про должалось
тем же магистратом или уполномоченным им судьей, на выбор которого
стороны не имели ни малейшего влияния. В этот период времени
магистрат рассматривал представ ленные доказательства, принимал во
внимание исковые возражения и т.д.
Что касается вынесения судебного решения, то здесь появился ряд нововведений. К тако вым можно отнести возможность присуждения вещи в натуральном выражении при рассмот рении дел по вещным искам, появление обязанности ответчика по уплате судебных издержек (в качестве штрафной меры) и уплаты им судебной пошлины государству. Практика знала также случаи присуждения к выплате процентов по сумме за несвоевременное исполнение решения.
В экстраординарном процессе значительное развитие получило
право подачи апелляций на решение суда. Апелляция могла
подаваться по любому делу и направлялась префектам города или
претория, в провинциях их рассматривали проконсулы, в
императорских провин циях легаты Цезаря. На приговоры магистратов
провинций апелляционной инстанцией выс тупал сам принцепс.
Апелляция должна была быть представлена сразу же после вынесения
решения судьей или в ближайшие дни после его вынесения, но в
письменной
-21- форме. Судья по своему усмотрению решал вопрос о рассмотрении апелляции или же отказе в нем. В первом случае ответчику выдавалась litterae dimissoriae. Апелляция по общему пра вилу приостанавливала действие приговора, а в случае удовлетворения - заменяла его.
Исполнительное производство приобрело более мягкие новые формы: для исполнения решения, присуждавшего в рамках стоимости имущества ответчика, магистрат мог лишь захватить ряд вещей, и победитель получал право их публичной продажи с торгов. Если это было невозможно, захваченные вещи в размере суммы долга могли быть присуждены в соб ственность победителя процесса. Таким образом, постепенно изживала себя практика приме нения взыскания в отношении всего имущества ответчика.*
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинение ревизор, скачать реферат.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата