Теория Права
| Категория реферата: Рефераты по государству и праву
| Теги реферата: реферат машини, реферат на тему предприятие
| Добавил(а) на сайт: Burkin.
1 2 3 4 | Следующая страница реферата
ТЕОРИЯ ПРАВА
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПОНЯТИЕ ПРАВА
Право как особая система юридических норм и связанных с ними правовых
отношений возникает в истории общества в силу тех же причин и условий, что
и государство. Процессы возникновения права и государства идут параллельно.
Вместе с тем, у разных народов и в разные эпохи правообразование имело свои
особенности, однако существуют и общие закономерности.
Экономическая и социальная жизнь любого общества требует определенной
упорядоченности деятельности людей, участвующих в производстве, распределении и потреблении материальных благ. Она достигается с помощью
социальных норм. В первобытном обществе это были обычаи, слитые с
религиозными и нравственными требованиями. Социальное расслоение общества, появление в нем разных социальных слоев и групп с различными, зачастую
несовпадающими, интересами, привел к тому, что родовые обычаи уже не могли
выполнять роль универсального регулятора. Качественно новые социально-
экономические условия требовали новых общеобязательных норм, установленных
(или санкционированных) и охраняемых государством.
Возникновение права, как и государства, занимало целые эпохи, испытывало
различные внешние влияния. Поэтому общетеоретическое схематическое
изложение не отражает всех особенностей происхождения права у разных
народов.
В глубокой древности наиболее сложившейся идеологической силой выступала
религия. Особую роль она сыграла в возникновении права у народов, где в
производящем хозяйстве доминировали скотоводство и земледелие. Так, естественной для земледельцев, особенно в странах жаркого климата, стала
религия Солнца (Месопотамия, Передняя Азия, Индия, Древний Египет,
Месоамерика, Горное Перу). Возникновение культа высшего божества
содействовало возвышению племенных обычаев над обычаями отдельных родов и
вело к упрочению веры в единый для всего народа порядок, данный свыше
верховным божеством. Жрецы, носители новой религии, выработали
представления о временах года, воплотившиеся в древних агрокалендарях, устанавливающих для всех цикличность проведения сельскохозяйственных и
ирригационных работ, сопровождавшихся религиозными обрядами поклонения
Солнцу. Этот порядок поддерживался властью первых городов-государств, находившейся в руках царей, военной верхушки и бюрократии.
В Древней Греции, Древнем Риме и у славянских народов, кельтов, германцев, где поливное земледелие было неразвитым, а полевые работы оставались делом
сельской общины, календари природы и поклонение Солнцу не получили столь
явного "огосударствления".
Одним из источников права были обычаи, сложившиеся в период формирования
древних цивилизаций и освящаемые религией, и охраняемые государством
(обычное право или правовой обычай). Среди них все большее значение
приобретали обычаи, закрепляющие неравенство членов сельской общины, привилегии высших сословий и обязанности низших. В дальнейшем многие нормы
обычного права составили основу первых писанных законов (Законы ХII таблиц,
"варварские правды).
Большую роль в формировании права сыграли судебные органы. Они
содействовали разрушению системы обычаев родового строя, закрепляя в своих
решениях нормы, которые соответствовали новым порядкам. Постепенно
возникает прецедентное право, т.е. решение суда по конкретному делу
превращается в общую норму (судебный прецедент).
С развитием письменности появляются и первые писанные законы. Становление
государства требовало все более прочного закрепления правовых норм, придания им высокой степени формальной определенности.
Возникающее право опиралось на принудительную силу государства, иначе бы
ему не вытеснить родовые обычаи.
Формирующееся право преследовало двоякую цель: с одной стороны -
закрепление классового (кастового, сословного) господства и, с другой -
установление и поддержание единого для всего населения страны порядка в
общественных отношениях, без чего невозможна нормальная жизнь любого
общества.
Установлению единого правового порядка у некоторых народов способствовали
победоносные междоусобные или межгосударственные войны.
Государственное объединение племен в единые народы способствовало и
правовой защите их внешнеполитических интересов. Вырабатывались нормы, касающиеся межгосударственных союзов, установления таможенных правил и т.п.
Начинается формирование зачатков международного права.
Обычно право воспринимается как совокупность правил поведения, установленных государством и обеспеченных, в случае их невыполнения, принудительной силой государства. В целом это определение права правильно.
При таком подходе выделяются следующие признаки права:
1) Нормативность, т.е. оно состоит из правил поведения, которые четко
определяют права и обязанности людей. В нормах права закрепляется эталон, масштаб, модель поведения, возможного и должного с точки зрения
государства.
2) Общеобязательность, т.е. нормы права обязательны для всех членов
общества и в случае их нарушения государство может применить принуждение.
3) Формальная определенность. Это означает, что нормы права всегда
существуют в письменной форме и обязательно облекаются в строго
установленную форму - законов, указов, постановлений. Эти акты принимаются
по определенной установленной процедуре, нарушение которой влечет признание
акта недействительным, не имеющим юридической силы.
4) Неперсонифицированность, т.е. отсутствие конкретного адресата. Нормы
права адресуются всем членам общества, а не отдельным гражданам или
организациям.
Исходя из указанных выше признаков права, можно определить право как
систему установленных или санкционированных государством общеобязательных, формально определенных нормативных предписаний, регулирующих общественные
отношения и обеспеченных к выполнению принуждением со стороны государства.
Надо отметить, что в современной юридической науке сложились в основном три
подхода к пониманию права: а) нормативный; б) социологический и в)
философский (его иногда называют нравственным).
Нормативный подход трактует право как совокупность охраняемых государством
норм. Таким образом, основной акцент делается на нормативности права, его
формальной определенности и обеспеченности государственным принуждением.
Позитивным в таком подходе является то, что он ориентирует на соблюдение
законов, дает точные критерии тем, кто применяет право, - они должны
соблюдать законы, действующие в данный момент. Отрицательный же момент в
нормативном подходе заключается в том, что государство объявляется главным
источником правовых норм и, следовательно, то, что оно создает, и является
правом. Отсюда - игнорирование содержания права, степени свободы личности, соответствия правовых норм потребностям общественного развития. Нормативный
подход базируется на теории позитивного права, которая отождествляет право
и закон, и считает, что свои права человек получает не от абстрактной
природы, а в силу закрепления этих прав в законе.
Социологический подход трактует право, как регулируемые им общественные
отношения. Сторонники данного подхода считают, что право надо искать не в
нормах, а в самой жизни. При этом они различают право и закон, но полагают, что норма права, взятая вне регулируемых ею общественных отношений, теряет
свои регулятивные свойства. Иначе говоря, при этом подходе право
рассматривается не как система абстрактных норм, а как сеть конкретных
правоотношений, как нормы, фактически применяемые на практике.
Данный подход не дает четких ориентиров для правоприменителей и таит в себе
опасность произвола, "вольного" обращения с законами. Он применим главным
образом в законотворчестве и служит ориентиром для законодателя, который
должен анализировать, что реально складывается на практике, какие нормы
применяются, а какие - нет.
Философский подход связывает право с мерой свободы и справедливости. Эта
позиция основывается на естественно-правовой теории, которая различает
право и закон. При этом право трактуется как высшая идея представления о
справедливости и свободе - извечные идеалы человечества. Если нормативные
установления государства не соответствуют идеям свободы и справедливости, то они не являются правом. Отсюда различают правовые и неправовые законы.
Данный подход дает ориентиры для законодателя, который при создании новых
норм должен основываться на такой высокой идее о справедливости и свободе.
Однако для правоприменителей обязательны нормы закона, а не права.
Все три подхода имеют право на существование, так как подчеркивают ту или
иную особенность права и формы его выражения. Право может существовать и в
виде норм (нормативный подход), и в виде общественных отношений, порождающих правовые нормы и испытывающих, и в свою очередь, воздействие
этих норм, и, наконец, в форме идеи, правосознания, представлений о праве.
Назначение права. Современная юридическая наука формулирует два главных
подхода к назначению права. Первый подход исходит из того, что назначение
права выражать интересы господствующего класса, воплощать волю экономически
господствующего класса в законы, служить средством подавления и насилия по
отношению к другим классам. Такой подход к назначению права, его роли в
обществе исповедует марксистская теория, которая рассматривает право как
социально-классовый регулятор общественных отношений.
Другой подход трактует право и его назначение как средство компромисса, снятия противоречий в обществе. Быть средством управления делами в обществе
- вот назначение права. Отсюда право трактуется как средство согласия, уступок. Это не означает, что право не связано с применением принуждения, но на первый план в правовом решении проблем должны выдвигаться не
принуждение, а достижение согласия и компромисса.
В реальной жизни право выполняет задачи двойственного характера: с одной
стороны - оно выступает инструментом политического господства, а с другой -
является инструментом общесоциального регулирования, средством установления
порядка в обществе.
Следовательно, можно сделать вывод, что главное назначение права -
обеспечение порядка в обществе с учетом интересов разных слоев и групп
общества путем достижения согласия и компромисса.
Функции права. Под функциями права понимают главным образом социальное
назначение права и вытекающие из этого назначения основные направления
правового воздействия на общественные отношения.
Выделяют две главные функции права - регулятивную и охранительную.
Регулятивная функция направлена на регулирование, упорядочение общественных
отношений, установление правил поведения людей. Эта функция опирается на
способность права предписывать, устанавливать те или иные варианты
поведения. В регулятивной функции проявляется главное назначение права -
упорядочивать общественные отношения.
Охранительная функция направлена на защиту, охрану наиболее важных для
жизни общества отношений. При этом право объявляет их неприкосновенными, а
нежелательные, чуждые обществу отношения стремится вытеснить, ликвидировать. Данная функция имеет своей задачей обеспечить выполнение
требований законов, установить режим законности в обществе.
Помимо названных, право выполняет также воспитательную, идеологическую и
информационную функции.
Воспитательная функция заключается в воздействии права на волю, сознание
людей, воспитывая у них уважительное отношение к праву.
Идеологическая функция состоит во внедрении в жизнь общества идей
гуманизма, приоритета прав и свобод человека, идей демократизма.
Информационная функция позволяет информировать людей о требованиях, которые
предъявляются государством к поведению личности, сообщать о тех объектах, которые охраняются государством, какие поступки и действия признаются
общественно полезными или, напротив, противоречит интересам общества.
На протяжении всей истории существования права так и не сложилось единое
общее, устраивающее всех определение права, поскольку это очень сложное и
многоаспектное явление. Даже в русском языке слово "право" используется в
разных значениях. ("правило поведения", "правда", "справедливость" и т.п.).
Тем не менее можно выделить два основных подхода к определению понятия
права: один из них, условно говоря, узкий, а другой - широкий. С позиции
первого подхода, право обычно определяется как "совокупность
общеобязательных норм, установленных или санкционированных государством";
второй подход основан на включении в понятие права трех элементов -
правосознание, нормы права, правоотношения. Такой подход исходит из того, что правовые нормы являются нормативным воплощением доминирующих в обществе
правовых идей. В тоже время эти нормы остаются в области благих пожеланий, пока они не реализуются в конкретных общественных отношениях
(правоотношениях). С позиции разных правовых школ, роль этих трех элементов
определяется по- разному. В так называемых, идеологических школах права
(психологическая теория, теологическая теория и т.п.) главное место
отводится правосознанию, в нормативистских школах подчеркивается особая
роль норм права, социологические теории акцент делают на правоотношениях.
Теологическая теория права. В глубокой древности источник, из которого
проистекает позитивное право, видели прежде всего в воле богов и их
"помазанников" - правителей государств. (Индия, Китай, Египет и т.п.).
Влияние религии, как доминирующего мировоззрения, на содержание законов и
права в средние века привело к почти тысячелетнему господству теологических
воззрений, утверждавших божественное происхождение права и законов.
Наиболее последовательным их выражением является учение средневекового
теолога Фомы Аквинского.
Религиозное понимание сущности права как творения Бога до сих пор остается
одним из направлений его теоретического осмысления (Ж. Маритен).
С середины 17 века теологическое направление начинает уступать первенство
гуманистическим и светским теориям.
К ним относится, прежде всего, теория естественного права. Ее основатель
Гуго Гроций утверждал, что, наряду с изменчивым положительным (позитивным)
правом, создаваемым волей Бога или людей (государством), существует
неизменное естественное право, т.е. то, "что согласно с природой общества
разумных существ". Оно не обусловлено ни временем. ни местом, никем не
может быть изменено. Эта теория сыграла огромную роль в освобождении
правопонимания от религиозных догм. Она получила широкое развитие в трудах
французских просветителей 18 века - Ж.-Ж. Руссо. Ш.-Л. Монтескье, М.Ф.
Вольтера и др., русских просветителей Радищева, Десницкого.
Естественное право выступало как некое идеальное право, обусловленное
природой человека, которому необходимо следовать, хотя его и трудно
обнаружить в реальной истории человечества.
В конце 18 - начале 19 века возникла историческая школа права (К.Ф.
Савиньи, ГФ. Пухта). Ее сторонники отрицали существование естественного
права. Но позитивное право, по их мнению, не творится произволом
законодателя. а является закономерным продуктом народной жизни. Согласно
исторической школе право всегда "национально" и в разные эпохи имеет
различное содержание.
Во второй половине 19 века сложилась позитивная теория права (И. Бентам). С
точки зрения этой теории право творится государством - это нормы
государства, направленные на удовлетворение интересов человека. Вскоре
позитивизм становится одним из основных направлений теории права (К.
Бергбом - в Германии, Г.Ф. Шершеневич - в России, Д. Остин - в Англии).
Главный тезис юридического позитивизма - признание правом только норм, создаваемых государством для общего блага или для удовлетворения интересов
человека. При этом не отрицается и то, что в праве воплощаются идеи
справедливости, и то, что право становится обязательным для самого
государства. Однако только та справедливость, которая получает защиту
государства, есть право.
Позитивистская юриспруденция в начале 20 века нашла свое продолжение в
современном нормативизме, "чистой теории права" Г. Кельзена. Он видел все
право в виде "лестницы норм", на вершине которой стоит "основная норма", а
в самом низу - индивидуальные акты, судебные решения. Каждая нижестоящая
норма вытекает из вышестоящей. Не государство формирует право, а оно
существует благодаря признанию со стороны общества. "Основная норма" не
нуждается в объяснении - она выводится чисто логически, являясь высшим
критерием познания права. По этой концепции юридическая наука должна
заниматься исследованием действующих норм с использованием инструментов
формальной логики. Вопросы сущности права лежат вне сферы интересов
юристов.
Во второй половине 19 века сложились социалистические и коммунистические
учения (в том числе марксизм) о сущности права, исходившие из классовой
природы государства и права.
К. Маркс и Ф. Энгельс понимали право как возведенную в закон волю
господствующего класса, определяемую материальными условиями жизни этого
класса. В этом случае право выступает как средство подавления сопротивления
эксплуатируемых классов. Рассматривая соотношение общесоциального и
классового, в праве марксисты отдавали приоритет классовому. Право не
воплощает представления о справедливости, а обусловлено исключительно
экономическим базисом общества.
Социологическая юриспруденция полагает, что нормы, записанные в законах и
других актах государствах, еще не есть само право. Гораздо важнее то право, которое складывается в жизни. Это "живое право" противопоставляется
застывшему в параграфах и статьях законов "праву в книгах". Отсюда
выдвигается на первое место фигура судьи как правотворца (Е. Эрлих, Р.
Паунд, К. Левеллин и др.). С точки зрения этой концепции право только то, что получило воплощение в реальных правоотношениях, в социальном действии, либо выявлено как средство социального контроля. Ряд американских
сторонников концепции "права, созданного судом" считают правом лишь те
нормы, которые применены или созданы судом (К. Левеллин).
Психологическая школа права, созданная в начале 19 века русским профессором
Л.И. Петражицким, сохранила свое влияние и сегодня. По его мнению, наряду с
"официальным правом", установленным государством, существует право, осознаваемое людьми в виде особых психических состояний, - переживание
своего долга перед другими ("императивность") и осознание права требовать
исполнения обязанности со стороны других ("атрибутивность").
В современной российской теории права получил развитие понимание сущности
права как меры свободы ("либертарная теория" - В.С. Нерсесянц) либо
справедливости ("этическая" концепция - Р.З Лившиц), возникающей в обществе
еще "до закона", до создания норм позитивного права. Т.е. право и закон
здесь четко разведены.
Признание определенных правовых и нравственных постулатов, от которых не
должны отступать ни законодатели, ни законы правового государства, нашло
отражение в Конституции Российской Федерации.
Современное понимание права как меры свободы и справедливости, несомненно, стоит гораздо выше правовых представлений, свойственных глубокой древности, и средневековью. и молодому капитализму 17-19 вв., и тоталитарно-
коммунистическим режимам 20 века.
Воплощение идеалов свободы и справедливости - цель правового развития
общества. С этими идеалами государство должно сверять свои законы и
практику их реализации, а каждый гражданин - свое поведение.
Тем не менее, общепризнанными считаются следующие признаки права : это
нормативность, формальная определенность, общеобязательность.
Общим также является то, что право опирается на силу и пронизана идеей
возможного применения принуждения. Но представления о роли принуждения
разные: одна позиция - авторитарная (марксистская), утверждает, что право
выступает как средство принуждения по отношению к обществу, и на втором
плане присутствует идея о праве, как выразителе согласованных интересов
членов общества. Вторая позиция состоит в том, что право в первую очередь
выражает согласованные интересы членов общества, обслуживает интересы
членов общества, сила в праве присутствует, но имеет второстепенное
значение, и проявляет себя только в случае нарушения правовых норм.
Сущность права. По этому вопросу существует также несколько точек зрения. С
позиции марксизма сущность права в его классовости. Всякое право выражает
интересы господствующего класса, на втором плане в праве находятся
общесоциальные интересы, подчиненные классовым. Либеральный подход к
сущности права в понимании, что оно закрепляет социальное согласие и
выражает идеи справедливости. Исходя из такого подхода, получившего широкое
распространение среди российских правоведов, "право - это нормативно
закрепленная и реализованная справедливость".
Следует также иметь в виду, что в юридической науке понятие "право"
используется и в следующих двух значениях:
а) объективное право, или право в объективном смысле. Право как
совокупность общеобязательных правил поведения, выраженных в системе
юридических норм, представляет собой субъективное право;
б) субъективное право, или право в субъективном смысле. Субъективное право
или, иначе говоря "право субъекта", - это право, принадлежащее конкретному
лицу (например, право собственности на определенную вещь).
НОРМЫ ПРАВА
Норма права - это установленное или санкционированное государством
общеобязательное правило поведения общего характера, которое рассчитано на
неопределенное число однотипных случаев и обращено ко всем и к каждому, оказавшимся в предусмотренной нормой жизненной ситуации.
Этим, в частности, норма права отличается от индивидуального распоряжения, отданному конкретному адресату в каждом отдельном случае и исчерпывающее
себя однократным (разовым) применением.
Общий характер правовой нормы раскрывается через следующие признаки:
1) норма права рассчитана на неоднократное действие (реализацию или применение);
2) распространяется на персонально неопределенный круг лиц;
3) направлена на регулирование не единичного случая или отношения, а определенный вид общественных отношений;
4) одинаковая обязательность ее для всех тех, кто находится или может находиться в пределах ее действия.
Общий характер правовой нормы означает, что она устанавливает единые рамки, единый масштаб возможного или должного поведения для всех предусмотренных в
ней субъектов. Такое свойство нормы права определяется также термином
"нормативность."
Общий характер правовой нормы обеспечивается таким ее качеством, как
абстрактность. Она представляет собой оптимальную модель возможного или
должного поведения в типичной жизненной ситуации. И в силу этого норма
права, как любая модель, не воспроизводит частные, второстепенные стороны
регулируемой ей жизненной ситуации, а фиксирует лишь ее наиболее
существенные, важные черты и признаки.
Норма права может обладать, в зависимости от ее содержания, предмета и роли
в регулировании общественных отношений, большей или меньшей степенью
абстрактности.
Норма права носит предоставительно-обязывающий характер. Это означает, что
предоставляя в регулируемом отношении одному лицу право действовать
определенным образом, она в то же время в то же время возлагает обязанность
на другое лицо либо действовать определенным образом, либо воздерживаться
от действий.
Здесь воплощается основной принцип регулирования - каждому праву должна
соответствовать обязанность.
Общеобязательность правовой нормы выражается в том, что она обеспечивается
возможностью применения мер государственного воздействия по отношению к
лицам, нарушившим ее предписания.
Правовую норму отличает и такое качество, как формальная определенность.
Это означает, что каждая правовая норма имеет строго определенное
официальное словесное выражение, которое не подлежит произвольному
изменению кем бы то ни было в процессе ее реализации или применения.
Все эти качества позволяют правовой норме быть эффективным и результативным
средством регулирования общественных отношений.
Под структурой правовой нормы понимают ее внутреннее строение, наличие в
ней неразрывно связанных друг с другом и предполагающих одна другую
составных частей.
Для обеспечения четкости и определенности в регулирования общественных
отношений и всякая правовая норма по смыслу и по содержанию должна ответить
на три вопроса:
1) На какую типичную жизненную ситуацию она рассчитана, каковы существенные
признаки этой ситуации;
2) Какие права и обязанности предусмотрены для лиц, которые могу оказаться
в данной ситуации;
3) Какие меры государственного воздействия могут быть применены к лицам, вышедшим за пределы прав и обязанностей, предусмотренных данной нормой.
Без ясного и четкого ответа на эти вопросы невозможно правильно уяснить
смысл правовой нормы, правильно ей пользоваться.
В соответствии с поставленными вопросами в логической структуре правовой
нормы выделяют гипотезу ("если"), диспозицию ("то) и санкцию ("иначе").
Гипотеза - это указание на условия (фактические обстоятельства), при
которых действует данная норма. Она также указывает на общие признаки тех
лиц, которые могут выступать в качестве субъектов установленных ей прав и
обязанностей.
Диспозиция - это изложение самого правила поведения, которому нужно
следовать в ситуации, предусмотренной в гипотезе. Это ядро правовой нормы.
В нем изложены мера возможного и должного поведения (права и обязанности)
сторон.
Санкция - это указание на те меры государственного воздействия, которые
могут быть применены в отношении лиц, нарушающих требования, изложенные в
диспозиции.
Структура правовой нормы и формы ее изложения в текстах, статьях
нормативных правовых актов.
Норма права не тождественна статье нормативного правового акта. Норма - это
правило, а статья нормативного правового акта лишь форма изложения мысли
законодателя. Законодатель, используя различные формы словесного выражения
правовой нормы, исходит из соображений удобства, экономии, убедительности.
Ведь нормативные правовые акты должны быть достаточно простыми, понятными и
доступными для восприятия, компактными - без длиннот и повторений. Кроме
того, не все записанные в нормативном правовом акте положения являются
нормами права, непосредственно регулирующими общественные отношения. Хотя
эти положения и носят нормативный, официальный характер. Например, во
многих нормативных правовых актах выделяются преамбулы, формулируются
принципы и цели регулирования, даются определения используемых терминов и
т.п.
Поэтому структура нормы права, как правило, не совпадает со структурой
отдельной статьи нормативного правового акта. Более того, структурные
элементы отдельной правовой нормы чрезвычайно редко излагаются в одной
статье нормативного правового акта. Выделить структурные элементы правовой
нормы можно лишь путем применения всех приемов и способов толкования текста
нормативного правового акта или совокупности таких актов, взятых в системе.
Чаще всего структурные элементы правовой нормы излагаются в различных
частях нормативного правового акта. Иногда гипотеза вообще не дается в силу
ее очевидности, либо дается общая для ряда статей (например, описание
признаков договора займа дается в одной статье, а в других статьях только
различные варианты соответствующих диспозиций). В статье может излагаться
только описание меры возможного поведения (право), а обязанность
подразумеваться, и наоборот. В статьях уголовных кодексов обычно слиты
гипотеза и диспозиция в одной формулировке (описание признаков преступления
- гипотеза, и подразумеваемый ей запрет совершать подобные преступления -
диспозиция). Иногда структурные элементы правовой нормы излагаются в
статьях различных нормативных правовых актов. В этом случае, чтобы
облегчить пользователю поиск различных элементов правовой нормы, законодатель прибегает к отсылочным предписаниям.
Классификация правовых норм состоит в делении их на отдельные виды по таким
существенным признакам, которые определяют специфическую роль и назначение
каждого вида норм в регулировании общественных отношений. Причем, одна и та
же норма может быть отнесена к различным вида в зависимости от основания
классификации.
Так, по способу воздействия на поведение лиц, по способу регулирования
нормы права можно подразделить на обязывающие, запрещающие и
уполномочивающие (диспозитивные).
Обязывающие нормы предписывают определенные активные положительные
действия, связанные с исполнением обязанностей.
Запрещающие нормы предписывают воздерживаться от какого-либо действия.
Уполномочивающие (диспозитивные) нормы наделяют субъектов определенной
свободой распоряжаться предоставленными им правами, пользоваться или не
пользоваться ими. Либо выбирать из нескольких вариантов предоставляемых
возможностей. Такие нормы не предписывают определенных действий или
воздержание от действий, а содержат лишь дозволение совершать определенные
поступки.
Подвариантом уполномочивающей (диспозитивной) нормы является
восполнительная норма. Такая норма предоставляет возможность сторонам
определить свои права и обязанности путем соглашения между ними, но
указывает определенный, безоговорочный вариант их прав и обязанностей, который становится обязательным при отсутствии соглашения между ними, либо
если стороны при заключении соглашения упустили некоторые существенные
элементы соглашения.
По характеру самого правого предписания нормы могут подразделяться на
императивные (категорические) и диспозитивные.
Императивные нормы предписывают строго определенные действия (бездействие)
, точно очерчивают права и обязанности и не допускают отступлений от них по
воле сторон. В этой форме выступают запрещающие и в значительной мере
обязывающие нормы.
Диспозитивно излагаются уполномочивающие нормы и частично обязывающие.
По их роли в правовом регулировании правовые предписания могут быть
разделены на конституирующие (нормы специального действия), регулятивные и
правоохранительные.
Конституирующие нормы сами непосредственно общественных отношений не
регулируют. Они либо закрепляют направленность регулирования, либо
закрепляют понятийный аппарат, либо выполняют функции управления.
К этому виду норм, в частности, относятся: нормы -принципы (общие и
отраслевые); дефинитивные нормы; отсылочные и бланкетные; коллизионные
нормы.
Норма-принцип устанавливает общие или отраслевые начала регулирования, его
направленность. Например, закрепление принципа народовластия, принципа
презумпции невиновности.
Дефинитивная норма дает нормативное определение понятий, используемых в
законодательстве. Например, определение понятия договора купли-продажи, займа, трудового договора (контракта).
Отсылочная норма указывает на части и статьи нормативных актов (номера и
названия), связанные предметом регулирования.
Бланкетная норма (от слова бланк, незаполненный лист с официальными
атрибутами учреждения) указывает на тот государственный орган, которому
законодатель делегирует право принятия того или иного нормативного
правового акта.
Коллизионная норма указывает на то, какой закон должен быть применен к
данному отношению, если речь идет о выборе между законами разных государств
или между законами разных государственных образований на территории одного
государства (например, федерации). Особенность коллизионной нормы с точки
зрения ее структуры в том, что она состоит из двух элементов - объема
(гипотеза) и привязки ( указание на то, какой закон должен быть применен в
данном случае). В практике международных отношений сложились следующие
типовые привязки: а) личный закон (закон местожительства, гражданства);
б) закон местонахождения вещи;
в) закон места заключения договора, совершения действия, деликта;
г) закон местонахождения суда, в котором рассматривается дело;
д) закон, которому по обоюдному согласию стороны решили подчиниться.
Регулятивные нормы - это нормы прямого, непосредственного действия. Это в
основном нормы гражданского, семейного, трудового права.
Правоохранительные нормы - это такие нормы, которые вступают в действие в
случае, когда нарушены регулятивные нормы. Это в основном нормы уголовного
, административного права.
Выделяют также нормы материального и процессуального права.
Нормы материального права непосредственно регулируют общественные
отношения. Порождают, изменяют или отменяют субъективные права и
обязанности.
Нормы процессуальные предназначены для регулирования порядка деятельности
органов государства, в том числе процедур рассмотрения вопросов по
применению права. Например, они регулируют порядок рассмотрения гражданско-
правовых споров в суде, ведения уголовного процесса.
По объему и сфере действия нормы права могут подразделяться на нормы общего
действия (действующие на территории всей страны, распространяющиеся на все
население), местные ( действующие на части территории, например, в субъекте
федерации), локальные (отражающие местные особенности и имеющие особый
субъектный состав, например, коллективный договор на отдельном
предприятии), исключительные (действующие в определенном месте и для
определенной категории субъектов и заменяющие для них действие общих норм.
Например, законы о чрезвычайном или военном положении).
Всякая научно обоснованная классификация правовых норм дает возможность
лучше понять их природу и назначение в жизни общества, место в правовой
системе в целом, способствует профессиональному овладению нормативно-
правовым материалом, охране прав и свобод человека и гражданина.
ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА
1. Под формой (источником) права принято понимать способы придания
официальной юридической силы правилу поведения и ее внешнее официальное
выражение. Форма показывает, каким способом государство создает, фиксирует
ту или иную норму права, в каком виде эта норма доводится до сознания
людей. История человеческого общества выработало следующие формы
(источники) права:
1. Нормативный-правовой акт
2. Судебный прецедент
3. Правовой обычай
4. Принцип права
5. Правовая доктрина
6. Нормативный договор
7. Деловое обыкновение
Нормативный правовой акт - это официальный, письменный документ, изданный
органом государства, в пределах установленной компетенции, направленный на
введение в действие правовых норм, на изменение существующих, либо их
отмену. Этот документ всегда обращен к персонально неопределенному кругу
лиц. Нормативный правовой акт в большинстве государств служит основным
источником и формой права. Эта форма права характерна для Россия и
большинства стран Европы. Для нормативных правовых актов характерны
следующие признаки:
1) Они исходят только от государственных органов, специально на то уполномоченных;
2) существует особый порядок их принятия;
3) используется писаная форма и оформление в специальном виде;
4) иерархическая подчиненность, основанная на различной юридической силе отдельных актов;
5) содержание нормативных правовых актов составляют нормы права.
Нормативные-правовые акты могут издавать не любые государственные органы и
должностные лица, а лишь специально уполномоченные государством на этот вид
деятельности. Все нормативные-правовые акты имеют государственный характер, т.е. они общеобязательны, к их содержанию и действию предъявляются особые
требования.
Следует, вместе с тем, иметь в виду, что существуют акты органов
государства, которые не носят нормативного характера. Например, Президент
РФ имеет право издавать не только указы нормативного характера, содержащие
правила поведения, но и указы ненормативные, в частности, о назначении на
должность министра или посла какого-либо конкретного лица, о награждении
орденом или присвоении воинского или почетного звания. Акты ненормативного
характера адресуются индивидуально-определенному лицу (Иванову И.И.,
Петрову А.Н. и т.п.), издаются на основе действующих норм права и не
устанавливают новых норм.
Нормативные правовые акты, в зависимости от их юридической силы, органа, который их принял, и способа принятия делятся на две большие группы: на
законы и подзаконные акты.
Законы принимаются представительными (законодательными) органами, подзаконные акты - всеми остальными уполномоченными органами и должностными
лицами, чаще всего исполнительными органами власти. В современной России
судебные органы не имеют права принимать нормативные правовые акты. Они
лишь вправе применять или толковать уже действующие нормы права.
Закон - это нормативный правовой акт, который обладает высшей юридической
силой и принимается представительными (законодательными) органами
государственной власти в особом порядке. (Пример закона - Конституция,
Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Устав железных дорог).
Эта форма используется для регулирования наиболее важных для жизни общества
отношений. Закон обладает высшей юридической силой. Отсюда следует, что
закону присущи следующие черты:
1) это акт представительных (законодательных) органов государственной
власти или акт, принятый всенародным голосованием (референдумом);
2) он регулирует наиболее важные общественные отношения, например, права и
обязанности личности, отношения собственности, устройство государства и
т.д.;
3) закон принимается по особой процедуре, носящей название законодательного
процесса; и
4) обладает верховенством в правовой системе государства.
Верховенство закона, его высшая юридическая сила означает, что при принятии
нового закона все другие нормативно-правовые акты должны быть приведены в
соответствие с законом, а в случае противоречия закону любой акт может быть
опротестован или отменен. Закон всегда нормативен, так как содержит нормы
права, и этим он отличается от деклараций, обращений и других актов, принимаемых представительными органами власти.
Среди законов высшую юридическую силу имеет конституция, на основе которой
издаются другие законы и иные нормативные правовые акты. Никакой акт
государства не может противоречить конституции, ее нормы всегда имеют
приоритет перед нормами других актов.
Законы подразделяются на конституционные и обыкновенные (текущие).
Конституционные законы - это такие законы, принятие которых предусмотрено в
самом тексте конституции. В Российской Конституции они называются
федеральными конституционными законами. В конституциях других государств, например, Испании, Франции, они называются органическими. Этим законам
присущи следующие особенности:
1) они обладают более высокой юридической силой по сравнению с
обыкновенными законами;
2) принимаются в особом порядке - квалифицированным большинством, т.е.
заранее установленным повышенным кворумом при голосовании. В России, например, за федеральный конституционный закон должны проголосовать не
менее 2/3 депутатов Государственной Думы и 3/4 членов Совета Федерации от
их списочного состава. В то время как для принятия обыкновенного закона
достаточно простое большинство голосов в обеих палатах (50% плюс один
голос) ;
3) Глава государства не обладает правом вето в отношении конституционных
законов, а должен по истечении определенного срока (в России - в течение 14
дней) подписать закон и обнародовать его.
В числе упомянутых в Конституции России федеральных конституционных
законов, уже приняты и действуют подобные законы - о Правительстве РФ, о
Конституционном Суде РФ, об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации, о Судебной системе РФ и др. Предстоит принять законы о
чрезвычайном положении, о военном положении, о гимне, флаге, гербе России и
ряд других.
Обыкновенные законы различаются по отраслям. Выделяют кодифицированные
законы - кодексы (гражданский, уголовный, гражданский процессуальный, уголовно-процессуальный и т.д.).
Все законы независимо от их характера подлежат обнародованию и
опубликованию.
Действует конституционное правило, что неопубликованные законы не могут
применяться.
К подзаконным нормативным правовым актам относятся все нормативные правовые
акты, принятые иными, кроме законодательных, уполномоченными на то органами
государственной власти. Примерами таких нормативных правовых актов могут
служить указы Президента. Они не могут противоречить Конституции и законам.
Подзаконные нормативные правовые акты принимаются и другими органами
государства - правительством, местными органами государственной власти и
иными органами. Они также не могут противоречить Конституции, законам и
указам Президента и издаются строго в пределах их компетенции. Законность
таких актов проверяется в судебном порядке, и они поднадзорны прокуратуре, т.е. она может их опротестовать (кроме правительственных актов, которые
может отменить только Президент).
К подзаконным актам относятся и акты центральных органов исполнительной
власти - министерств, государственных комитетов, федеральных служб, а также
акты глав местной администрации и исполнительных органов субъектов
Федерации.
Любые нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, подлежат опубликованию для всеобщего сведения, иначе
они не могут применяться.
Все другие формы (источники) права относятся к так называемым
незаконодательным. То есть они формируются не специальными
законотворческими органами государства.
Судебный прецедент - это общее официальное правило, которое устанавливается
судьей при решении конкретного дела (в тексте судебного решения по
конкретному делу), в том случае, когда он обнаруживает, что из всех
действующих правовых норм ни одна из них не подходит к данному случаю. Это
общее правило становится обязательным, частью действующего права, которое
подлежит применению судами, равными по статусу данному суду, а также всеми
нижестоящими судами. Судебный прецедент - один из основных источников права
в странах, принадлежащих к англосаксонской правовой семье.
Признание прецедента источником права позволяет судебным и административным
органам выполнять правотворческие функции, так как они фактически обладают
правом создавать новые нормы права. Тем самым устраняются противоречия
между развивающейся практикой и действующим законодательством, что
позволяет решать дела при отсутствии норм права.
Российская юридическая практика не признает прецедент в качестве
официального источника права, поскольку исходит из того, что судебные и
административные органы призваны применять нормы права, а не создавать их.
Правовой обычай - это придание официальной юридической силы действующему в
обществе простому, неправовому обычаю, путем использования его для решения
конкретного дела в правоприменительном государственном органе (например, в
суде). Отличие правого обычая и судебного прецедента в том, что
используется уже известный обычай. Форма выражения - судебное решение.
Каждый раз этот обычай нуждается в своем подтверждении (суд ссылается не на
решении предыдущего суда, а на соответствующий обычай). Этот источник права
имеет субсидиарное (дополняющее) значение. В России правовой обычай
используется ограниченно. Например, в морском праве, где для каждого
морского порта испокон веков установлены свои обычаи.
Правовые обычаи имеют наибольшее распространение в гражданском, семейном, аграрном праве, а также в международном праве, в частности, во
внешнеторговом обороте. Обычаи как бы восполняют отсутствие в
законодательстве той или иной нормы. Существуют правовые системы, где роль
правового обычая и вообще обычаев достаточно велика. К ним относится
обычное право африканских государств, где обычаями регулируются брачно-
семейные, земельные отношения и отношения в области наследования. Эти
традиционные отношения и в наши дни регулируются нормами обычного права, а
судебные органы решают такого рода споры на основе местных обычаев, придавая им юридический, государством защищенный характер.
Принцип права - основополагающая идея права (справедливость, народовластие, презумпция невиновности, причиненный вред должен быть возмещен и т.д.).
Принципы права используются при решении конкретных дел в случае, если
невозможно найти подходящих правовых норм для данного случая. Сами принципы
права в целом или его отраслей сформулированы в конституциях государств, отраслевом законодательстве, международно-правовых договорах. Поэтому
применение принципов права к конкретному делу не основывается только на
правосознании правоприменителя, но и на действующих конституционных и
обыкновенных законах, где эти принципы нормативно сформулированы.
Правовая доктрина - это система взглядов, представлений о праве, о его
принципах, изложенная признанными авторитетами в области юриспруденции.
Правовая доктрина - это теоретические положения, научные теории
юридического характера, в которых формулируются важнейшие принципы, юридические категории, понятия, воззрения юристов-ученых. В некоторых
странах правовая доктрина выступает источником права. Так, в английских
судах при разрешении конкретных дел принято ссылаться на труды известных
юристов в обоснование принятого судебного решения. Аналогичная практика
существует и в некоторых мусульманских государствах. (Так, основным
источником мусульманского права является исламская религиозная правовая
доктрина).
В России в юридической практике широко используются научные комментарии к
различным кодексам, но они применяются как справочный, консультационный
материал, ссылаться же на комментарий при разрешении судебных споров и при
обосновании принятых решений нельзя.
Нормативный договор - соглашение между сторонами направленное на
установление официальных юридических правил. Например, международный
договор, коллективный договор между хозяином (предпринимателем) и наемными
работниками в лице их профсоюза. Договоры нормативного содержания - это
соглашения между субъектами, которые добровольно закрепляют взаимные права
и обязанности и обязуются их соблюдать. Подобные соглашения служат основой
для принятия других нормативных правовых актов. Такие договоры получили
распространение в трудовом праве при заключении контрактов между
работодателем и работником, в международном праве. В последние годы
указанные договоры стали применяться и в конституционном праве России.
Например, в 1992 г. был заключен Федеративный договор между Российской
Федерацией и ее субъектами о разграничении между ними предметов ведения и
полномочий. В 1994 г. был заключен Договор между Российской Федерацией и
Татарстаном, где были определены предметы взаимного делегирования
полномочий. В дальнейшем такие договоры были заключены и с другими
субъектами Федерации.
Деловое обыкновение - это правило, которое складывается в процессе делового
обмена, оно связано с торгово-деловыми отношениями. В отличие от правового
обычая, деловое обыкновение не имеет глубоких корней в опыте человеческого
бытия. Как правило, это признаваемая в данный момент наиболее оптимальная
модель поведения в торговом обороте. Например, с появлением общедоступных
телефонных сетей появилось деловое обыкновение, в соответствие с которым
признавалось правомерным заключение гражданско-правовых сделок по телефону.
Примером признания в России делового обыкновения в качестве источника права
может служить часть 2 статьи 478 ГК РФ. Согласно данной норме, "в случае, если договором купли-продажи не определена комплектность товара, продавец
обязан передать покупателю товар, комплектность которого определяется
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями".
В каждой стране, в зависимости от истории ее развития, особенностей этой
истории, национальных традиций, общей и правовой культуры и т.д., принята
та или иная совокупность источников права, установлена их иерархия.
Каждый нормативный правовой акт действует в течение определенного времени, на определенной территории и распространяет свое действие на определенный
круг лиц.
Поэтому для практической деятельности необходимо получить четкие и
недвусмысленные ответы по указанным параметрам каждого применяемого
нормативного правового акта.
Знание о действии нормативного правового акта во времени позволяет ответить
на вопрос, когда, в какой момент он вступает в силу и когда утрачивает ее.
Нормативные правовые акты вступают в силу, как правило, с момента его
принятия, с момента, установленного в самом нормативном правовом акте ( в
этих двух случаях момент вступления в силу определяется в одной из статей
акта) и по истечении общего для всех нормативных правовых актов заранее
установленного срока ( как правило, через десять дней после официального
опубликования. В этом случае в самом акте дата его вступления в силу не
указывается).
Отсчет времени вступления в силу нормативного правового акта важно для
соблюдения такого правила, как презумпция знания закона. Ведь незнание
закона не освобождает от ответственности.
Существует общее правило, что все нормативные правовые акты действуют
только на будущее.
Однако из этого правила есть исключения. В некоторых случаях закону может
быть придана обратная сила. То есть его нормы могут быть распространены на
отношения, возникшие до принятия нормативного правового акта.
Обратная сила закону придается в исключительных случаях. Во-первых, тогда, когда сам законодатель принимает такое решение. И, во-вторых, обратная сила
придается автоматически уголовным законам, которые устраняют, отменяют
наказуемость деяния или смягчают наказание за конкретное деяние по
сравнению с предшествующим законом.
Таким образом, в тех отраслях права, где предусмотрены карательные санкции
(уголовное, административное) обратная сила закона никогда не может
приводить к установлению или усилению наказания за деяния, совершенные до
принятия соответствующего нормативного правого акта.
Обратная сила закону, как исключительная мера, используется в основном в
гражданском праве.
Существует также такое понятие, как "переживание старого закона". Это такая
ситуация, когда формально отмененный нормативный правовой акт признается
действующим применительно к отношениям, возникшим или существовавшим во
время его действия. Одновременно применительно к такого же рода отношениям
действует новый нормативный правовой акт, по-другому регулирующий такие
отношения. Т.е. происходит как бы параллельное действие двух актов по
одному предмету - отмененного и нового. Фактически признается действующим
не старый акт, а признаются правоотношения, возникшие на основании
отмененного акта. Такой подход иногда необходим, чтобы сохранить
стабильность в регулируемых отношениях. ( Так, те, кто вступил в ЖСК до
1984 года продолжают возвращать кредит в течение 15 лет, а вступившие после
1984 года - будут расплачиваться в течение 25 лет).
Нормативные правовые акты прекращают действие во времени в следующих
случаях:
1) истечение заранее установленного срока действия, если был принят на определенный срок;
2) отмена специальным актом правотворческого органа;
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: охрана труда реферат, шпоры по уголовному.
Категории:
1 2 3 4 | Следующая страница реферата