Теория Права
| Категория реферата: Рефераты по государству и праву
| Теги реферата: реферат машини, реферат на тему предприятие
| Добавил(а) на сайт: Burkin.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата
3) если по предмету данного акта принят новый, в котором содержатся специальные статьи об отмене предыдущего акта.
Иногда происходит фактическая отмена полностью или частично путем издания
нового акта по данному вопросу без указания в его тексте об отмене старого.
Действие нормативного правового акта в пространстве. В этом отношении
руководствуются принципом территориального действия нормативного правового
акта, т.е. его действие распространяется на той территории, органами
государственной власти которой издан данный акт.
Принцип территориального действия связан с принципом государственного
суверенитета. Власть государства ограничена его территориальными, пространственными пределами и действие его велений не может выходить за эти
пределы.
Под территорией государства понимаются все пространственные объекты внутри
границ государства и находящиеся под его юрисдикцией (земная поверхность, территориальные и внутренние воды, недра, воздушное пространство).
Территорией государства считаются также военные суда в открытом море и в
территориальных водах других государств, невоенные суда в открытом море, территории посольств.
В пространстве нормативные правовые акты действую по-разному. Некоторые
действуют на всем пространстве, находящимся под юрисдикцией государства
(например, конституция, уголовный, гражданский кодексы), некоторые только
на части территории (например, уставы, избирательные законы субъектов
федерации, акты, принятые для совокупности территорий - например, Крайнего
Севера России).
Но территориальный принцип действия нормативных правовых актов не
абсолютен. Некоторые из них могут иметь экстерриториальный характер. Так, нормативные правовые акты, изданные на территории одного государства, могут
признаваться и действовать на территории другого, одной административно-
территориальной единицы на территории другой. Это достигается путем
заключения межгосударственных соглашений, либо принятием национального
законодательства, регулирующего вопросы коллизий между нормами различных
частей государства.
Принцип территориального действия нормативных правовых актов предопределяет
и их действие по лицам. То есть предписания нормативного правового акта
распространяются на всех указанных в нем субъектах, и находящихся на
территории действия акта.
Из этого общего правила есть исключения:
1) лица, пользующиеся правом экстерриториальности (например, главы
государств, дипломатические представители и члены их семей), должны
подчиняться праву страны пребывания, но к ним не могут быть применены меры
государственного принуждения (санкции правовых норм) данной страны;
2) иностранцы и лица без гражданства не могут быть субъектами некоторых
правоотношений (например, избираться в органы государственной власти, служить в армии, быть командирами воздушных и водных судов).
Граждане и органы государства должны подчиняться в полном объеме законам
своего государства, даже если они находятся на территории иностранного
государства (здесь территориальное действие акта заменяется действием по
лицам. Указанные субъекты находятся одновременно под пространственным
действием иностранного права и личностным действием своего национального
права. Здесь действует принцип - право следует за лицом".
ПРАВОТВОРЧЕСТВО
Правотворчество - это деятельность уполномоченных органов государства, направленная на создание, изменение или отмену правовых норм. Оно выступает
в качестве одной из форм государственной деятельности, в частности, правовой.
Можно выделить следующие виды правотворчества:
1) принятие нормативных правовых актов уполномоченными органами
государства;
2) непосредственное правотворчество народа путем всенародного
волеизъявления на референдуме;
3) санкционирование государственными органами обычаев;
4) создание судебного прецедента.
Принятие нормативных актов является наиболее распространенным видом
правотворчества. Круг государственных органов, имеющих право на такой вид
деятельности, исчерпывающим образом закреплен в законодательстве. В
частности, это глава государства, представительные (законодательные) органы
государственной власти всех уровней, некоторые исполнительные органы
государственной власти (правительство, министерства и т.д.).
Референдум - это всенародное голосование по вопросам, имеющим наиболее
важное государственное значение. Принятые на референдуме решения обладают
высшей юридической силой и не нуждаются в последующем утверждении каким бы
то ни было государственным органом. Так, на референдуме в 1993 году была
принята ныне действующая Конституция Российской Федерации.
Одним из способов правотворчества является санкционирование государством
обычаев. Это могут быть нормы, признанные населением данной местности
(местные обычаи) или сложившиеся в практике деятельности некоторых
организаций (например, обычаи морского порта).
В ряде стран, принадлежащих к англо-саксонской правовой семье, правотворчеством могут заниматься судебные органы, создающие судебные
прецеденты в процессе рассмотрения конкретного дела. В российской практике
правотворчества судебные прецеденты не признаются.
Процесс создания нормативного правового акта представляет собой
совокупность последовательных стадий, каждая из которых регулируется
соответствующими юридическими предписаниями.
Принято выделять два основных этапа в процессе правотворчества, - этап
подготовки нормативного правового акта и этап его принятия. Каждый из
этапов в свою очередь делится на стадии.
Первый этап носит неофициальный характер, и деление его на стадии весьма
условно.
1. Обычно первый этап начинается с принятия решения соответствующим органом
государства о подготовке проекта нормативного правового акта. Этот проект
может подготавливаться как в самом этом органе, так и по его поручению
другим государственным органом, либо учеными (специалистами) на основании
контракта.
2. В ходе работы над проектом создаются рабочие группы, просчитываются
возможные социальные и иные последствия его действия, анализируется
законодательство на предмет согласования с ним содержания проекта.
Изучается аналогичное иностранное законодательство.
3. Подготовленный проект направляется на рецензирование к независимым
экспертам. Наиболее важные законопроекты могут публиковаться в средствах
массовой информации для изучения реакции на них общественного мнения.
Эта стадия завершается доработкой текста проекта и принятием решения о
внесении его в соответствующий правотворческий орган.
Второй этап - официальный, поскольку процедура рассмотрения проекта
нормативного правового акта в правотворческом органе строго
регламентирована законодательством и в регламенте этого органа.
Начинается второй этап со стадии реализации права законодательной
инициативы. Оно принадлежит далеко не всем субъектам права. В
законодательстве строго очерчен круг таких субъектов. Право законодательной
инициативы не только в праве субъекта внести законопроект в правотворческий
орган, но и обязанность последнего принять его к рассмотрению. Данная
стадия заканчивается официальным включением проекта в повестку дня
правотворческого органа.
Вторая стадия - обсуждение проекта в правотворческом органе. Обычно оно
проходит в трех чтениях. При первом чтении заслушивается доклад о концепции
проекта. На втором чтении обсуждаются поправки и замечания ( по каждой идет
голосование). При третьем чтении окончательно согласовываются все
изменения, предлагаемые в проект нормативного правового акта.
Третья стадия - голосование. При голосовании применяется либо принцип
простого большинства (50% голосов плюс один голос от списочного состава
правотворческого органа), либо квалифицированного большинства, т.е. заранее
установленного особого большинства (например, в российской Государственной
Думе такое квалифицированное большинство составляет 2/3 от общего числа
депутатов).
Далее следует так называемая внепарламентская стадия правотворческого
процесса, когда принятый нормативный правовой акт направляется главе
государства для подписания и обнародования. Глава государства может
отклонить принятый акт (наложить вето). Отклоненный акт можно вновь
принять, но в прежней редакции и только квалифицированным большинством, и
преодолеть вето. Тогда глава государства обязан подписать нормативный
правовой акт и обнародовать его.
Официальное опубликование - заключительная стадия процесса правотворчества.
Она необходима, поскольку в большинстве стран мира, в том числе в России, существует правило, что не опубликованные законы не имеют действия.
Публикация нормативного правового акта осуществляется в специальных
официальных изданиях. Одним из них в России является "Российская газета".
Законодательная техника - это система правил и приемов подготовки наиболее
совершенных по форме и структуре проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих максимально полное и точное соответствие формы нормативных
предписаний их содержанию, доступность, простоту и обозримость нормативного
материала, исчерпывающий охват регулируемых вопросов. От неуклонного
соблюдения правил законодательной техники во многом зависит степень
совершенства законодательства, доходчивость нормативных правовых актов, высокий уровень учета и систематизации законодательства.
Основные требования, предъявляемые к форме готовящихся проектов нормативных
правовых актов, следующие:
1) логическая последовательность изложения, связь между собой нормативных предписаний, помещаемых в правовом акте;
2) отсутствие противоречий внутри нормативного правового акта, а также во всей системе законодательства в целом;
3) максимальная краткость и компактность изложения норм права при глубине и всесторонности отражения их содержания;
4) ясность, простота и доступность языка нормативных правовых актов;
5) точность и определенность формулировок и терминов, употребляемых в законодательстве;
6) сокращение до минимума количества актов по одному и тому же вопросу в интересах лучшей обозримости нормативного материала, облегчения пользования им, укрупнение правовых актов;
7) четкое разграничение между нормативными и ненормативными предписаниями, постоянными и временными нормами.
Необходимой предпосылкой высокой культуры правотворчества является
выявление и тщательное изучение всего предшествующего законодательства по
вопросам, составляющим содержание проектируемого акта. Новый акт вливается
в общую систему права и оказывает на предшествующее законодательство
существенное влияние. Одновременно должна быть официально определена судьба
актов, которые по-иному регулируют тот же вопрос, отменены устаревшие, утратившие свое значение акты.
Самая удачная форма внесения изменений в нормативные правовые акты -
оформление новой редакции изменяемого предписания и помещение его
непосредственно в текст акта вместо старой редакции. Дополнения также
должны вноситься в сам текст дополняемого акта.
Нормативные правовые акты снабжаются официальными реквизитами, такими, как
указание места издания, даты, наименования (вида) нормативного правового
акта, его заголовка, подписей официальных лиц, а для ряда актов - и
порядкового номера издания. Без таких реквизитов не может быть нормативного
правового акта как официального документа.
Крупные законодательные акты делятся на абзацы, пункты, статьи, главы и
разделы. Некоторые из них снабжаются преамбулами, приложениями, переходными
положениями, определениями употребляемых в них терминов.
Точность и лаконичность, строгость стиля - характерные черты языка
нормативных правовых актов. Для законодательного текста не свойственны
эмоциональная окрашенность, вольная литературная обработка, употребление
эпитетов, гипербол и т.д. Очень важно единство употребления терминов в
законодательстве. Один и тот же термин должен последовательно применяться
во всем тексте акта при обозначении одного и того же понятия. Это правило
необходимо соблюдать и при внесении в нормативные правовые акты изменений и
дополнений.
Систематизация нормативно-правовых актов - деятельность, направленная на
упорядочение всего массива нормативно-правовых актов, с целью преодоления
противоречий между ними и сделать их более доступными для потребителя.
Систематизация нормативно-правовых актов начинает осуществляться еще на
стадии их опубликования в официальных газетах, журналах или вестниках. В
этих изданиях они располагаются по определенной системе (в зависимости от
их юридической силы, от органа их принявшего, их юридической природы -
нормативные - ненормативные и т.д.), каждому акту присваивается свой номер.
Помимо указанной выше первичной формы, существует два основных вида
систематизации: инкорпорация и кодификация.
Инкорпорация - эта такая деятельность по систематизации, когда нормативные
правовые акты обобщаются в различные сборники. Критерии, по которым в них
подбирается материал, могут быть различными: предмет регулирования (труд, семья, молодежь), хронология, когда акты располагаются соответственно
времени их принятия и т.п.
Особенность инкорпорации как формы систематизации в том, что при создании
инкорпорированных сборников, нормативные правовые акты могут подвергаться
только поверхностной обработке, содержание их изменяться не может. Вместе с
тем, допускается публикация в извлечениях, или если в текст нормативного
правового акта внесена поправка отдельным актом, то в публикуемый текст
можно включить эту поправку, указав в ссылке на ее официальный источник.
Инкорпорация может быть официальной и неофициальной. Неофициальной
инкорпорацией могут заниматься любые субъекты, результат этой деятельности
не является обязательной для потребителя, т.е. на эти сборники нельзя
ссылаться как на официальные источники (например, каждый студент-юрист в
процессе подготовки к занятиям пользуется хрестоматиями по истории
государства и права, по истории политических и правовых учений, по праву
отдельных государств). В некоторых случаях инкорпорация может носить
официальный характер, например, принятие законодательным органом Свода
законов, или официозный - инкорпорация проведена неправотворческим
государственным органом (например, Министерством юстиции РФ).
Разновидностью инкорпорации является консолидация. В этом случае происходит
объединение множества нормативных правовых актов, связанных общим предметом
регулирования, в единый укрупненный акт. Этот вид систематизации является, как правило, этапом в переходе от инкорпорации к кодификации.
Высшим уровнем систематизации является кодификация - она носит только
официальный характер. В отличие от инкорпорации, кодификация осуществляется
достаточно редко, она проводится тогда, когда возникает потребность в
существенном обновлении или изменении в правовом регулировании больших сфер
общественных отношений.
Суть кодификации заключается в разработке и официальном принятии сводного, единого акта, регулирующего большую обособленную сферу общественных
отношений, с принятием этого акта отменяется вся масса нормативных актов, которые ранее действовали в этой сфере.
Такой акт принимается только законодательным органом государства. Одним из
классических примеров кодификации, известных истории, издание кодекса
законов Юстиниана. С переходом России на путь демократического развития, к
рыночной экономике возникла потребность в принципиальном изменении
регулирования общественных отношений. Начался новый этап кодификации
российского права. Приняты две части Гражданского кодекса, Уголовный
кодекс, готовятся к принятию такие кодексы как Уголовно-процессуальный,
Налоговый и т.д.
СИСТЕМА ПРАВА
Система права означает внутреннюю организацию права, связи между его
основными компонентами.
Система права включает в себя четыре компонента: нормы права, правовые
институты, суботрасли (подотрасли) и отрасли.
Характеристика норм права будет дана в отдельном разделе. Что касается
правового института, то он представляет собой группу норм права, регулирующих типичные общественные отношения и в силу этого приобретающих
относительную самостоятельность и устойчивость функционирования. Правовой
институт чаще всего регулирует определенный вид общественных отношений, причем это регулирование имеет достаточно законченный характер. Выделяют
отраслевые и межотраслевые правовые институты. Отраслевой институт
объединяет нормы внутри конкретной отрасли, например, институты дарения, наследования в гражданском праве, институт президентства в конституционном
праве и др. К межотраслевым принадлежат институты, которые регулируют
общественные отношения, относящиеся к двум или более отраслям права, например, институт собственности, юридической ответственности, институт
договора и пр.
Несколько близких по характеру регулирования правовых институтов образуют
подотрасль права. Например, в составе гражданского права выделяют
авторское, жилищное, патентное право, в составе финансового права
выделяется подотрасль налогового права.
Самым крупным элементом в системе права является отрасль права. Ее образует
совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу
общественных отношений, она характеризуется своеобразием предмета и метода
правового регулирования. Если правовой институт регулирует вид общественных
отношений, то отрасль - род общественных отношений.
Таким образом, для деления права на отрасли используются главным образом
два критерия - предмет и метод правового регулирования. По этим критериям и
отличают одну отрасль права от другой.
Предметом принято считать общественные отношения, регулируемые данной
совокупностью норм права. Каждой отрасли соответствует свой предмет
регулирования, иначе говоря, каждая отрасль отличается предметным
своеобразием, спецификой регулируемых общественных отношений. Предмет
регулирования складывается объективно и не зависит от усмотрения
законодателя. Не любые общественные отношения могут выступать предметом
правового регулирования. Необходимо, чтобы эти отношения отличались, во-
первых, устойчивостью и повторяемостью; во-вторых, заинтересованностью
общества и государства в том, чтобы эти отношения существовали именно в
правовой форме и подлежали правовой защите со стороны государства; в-
третьих, способностью к внешнему контролю, например, со стороны судебных, административных органов. Так, внутренние семейные отношения, как правило, не поддаются внешнему контролю, поэтому их трудно урегулировать нормами
права.
Метод правового регулирования, - это обусловленный предметом способ
воздействия права на общественные отношения.
Методы правового регулирования характеризуются тремя обстоятельствами: а) порядком установления субъективных прав и обязанностей субъектов общественных отношений;
б) средствами их обеспечения (санкциями);
в) степенью самостоятельности (усмотрения) действий субъектов.
В соответствии с этими критериями в юридической науке выделяют два главных
метода правового регулирования: императивный и диспозитивный.
Императивный метод (его еще называют авторитарным, властным) основан на
подчиненности, субординации участников общественных отношений. Этим методом
жестко регулируется поведение (действия) субъектов, они, как правило, ставятся в неравное положение, например, - гражданин и административный
орган. Этот метод характерен для уголовного, административного, налогового
права.
Диспозитивный метод (автономный), устанавливая права и обязанности
субъектов, одновременно предоставляет им возможность выбрать вариант
поведения или дополнительно своим соглашением урегулировать свои
взаимоотношения. Этот метод присущ гражданскому, семейному, трудовому
праву.
Среди отраслей права выделяют и комплексные отрасли, которые для
регулирования общественных отношений используют комбинирование различных
методов и имеют сложный, многоаспектный предмет регулирования. Например, к
комплексным отраслям относят в настоящее время аграрное право. В его
предмет включаются земельные, имущественные, трудовые, а также
организационно-управленческие отношения в сфере сельскохозяйственной
деятельности. А поскольку предмет включает разнородные общественные
отношения, то в этой отрасли применяется как императивный, так и
диспозитивный методы, а также дополнительный метод - координации в
организационно-управленческих отношениях.
В системе права выделяют также отрасли материального и процессуального
права. Отрасли материального права оказывают непосредственное воздействие
на общественные отношения. Большинство отраслей относится к категории
материального права (уголовное, государственное, предпринимательское, семейное и др.). Процессуальное право регулирует порядок, процедуру
осуществления прав и обязанностей сторон. В настоящее время выделяют
уголовно-процессуальное, гражданское процессуальное право, арбитражный
процесс. Процессуальные нормы существуют практически в любой отрасли, но не
все из них выделяются в самостоятельную отрасль. Ближе всего к выделению -
нормы административного процесса. Обе системы отраслей тесно связаны, хотя
процессуальное обслуживает материальное право.
Система права включает в себя отрасли публичного и частного права. Со
времени действия римского права было принято относить к отраслям публичного
права те из них, где присутствуют интересы государства, а к частному -
отрасли, где господствуют интересы частных лиц, граждан, отдельной
личности, объединений людей. К отраслям публичного права относят
государственное, административное, финансовое, уголовное и др., а к
частному праву - гражданское, семейное, торговое, трудовое. Частное право
призвано обслуживать потребности людей, вытекающие из имущественных и
личных неимущественных отношений.
Наконец, выделяют внутригосударственное (или национальное) право и
международное право.
К национальному праву принято относить совокупный массив отраслей, которые
регулируют отношения внутри данного государства и отличаются своеобразием
национальных, исторических, культурных особенностей конкретного народа.
Международное же право концентрирует совокупный опыт человеческой
цивилизации и является результатом согласования воль субъектов
международного общения главным образом - государств.
В Конституции РФ провозглашено, что общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Это означает, что международное право
служит ориентиром внутригосударственного законодательства и
правоприменительной практики. Кроме того, нормы международного права
непосредственно применяются во внутригосударственных отношениях.
Конституция РФ устанавливает также приоритет норм международного права
перед внутригосударственным правом: если нормы российского законодательства
противоречат установлениям международно-правового характера, то должны
применяться нормы международного права. Однако конституция любого
государства имеет приоритет перед нормами международного права.
ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Правоотношение обычно определяют как общественное отношение, урегулированное нормой права и участники которого наделены субъективными
правами и обязанностями.
Правоотношение является результатом воздействия нормы права на фактическое
общественное отношение. Оно выступает в качестве одной из форм реализации
права, когда абстрактная модель возможного или должного общественного
отношения, сформулированная в норме, обретает характер персонально-
определенной юридической связи между лицами.
Основанием и предпосылкой для возникновения правоотношения служит правовая
норма.
Правоотношение носит волевой характер, т.е. его участники отдают себе отчет
в последствиях своих действий либо бездействия. Даже если одна из сторон
вступила в правоотношение не по своей воле. Например, приговоренный к
отбытию наказания, в виде лишения свободы, вступает в правоотношения с
администрацией соответствующего учреждения.
Для правоотношений характерна индивидуализированная связь между его
субъектами, которая осуществляется через субъективные права и обязанности.
При этом юридическая связь между субъектами выражается в их взаимных правах
и обязанностях. Правоотношение носит предоставительно-обязывающий характер.
Без взаимных прав и обязанностей нет и самого правоотношения. Если одному
участнику правоотношения предоставлено субъективное право, то у другого
участника возникает субъективная обязанность, исполняя которую, он
обеспечивает обладателю субъективного права необходимые условия для его
реализации. В то же время у обязанного лица есть право требовать от
обладателя субъективного права, чтобы оно не выходило за его пределы.
В юридической науке принято использовать понятие "структура
правоотношения". Элементы этой структуры следующие:
а) содержание правоотношения;
б) субъекты правоотношения;
в) объект правоотношения.
В содержании правоотношения выделяют две стороны - материальную и
юридическую.
Материальную сторону содержания правоотношения составляет само фактическое
поведение его субъектов, их действия и поступки, связанные с реализацией
принадлежащим им субъективным правам и обязанностям.
Юридическую сторону содержания правоотношения составляют сами субъективные
права и обязанности.
Субъективное право и юридическая обязанность - это предусмотренная нормой
права мера возможного и должного поведения участников конкретных
правоотношений. Субъективное право выражается в правомочиях субъекта, которые состоят в следующем:
1. возможность субъекта своими собственными действиями реализовать свое право;
2. право требовать от другого участника правоотношения исполнения своих обязанности;
3. право обращаться за государственной защитой, в случае, если субъективное право нарушено.
Юридическая обязанность - это обязанность исполнить все то должное, что
предусмотрено нормой права, а в случае неисполнения претерпевать
предусмотренные санкцией данной нормы меры государственного воздействия.
Субъекты правоотношений - это те лица, которые могут быть их участниками.
Основные участники правоотношений - физические лица и организации. Иногда
субъектом правоотношения может выступать народ, например, при проведении
референдума.
Физические лица - это граждане, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории конкретного государства.
К организациям относятся государство в целом (например, в отношениях с
субъектами федерации, в межгосударственных отношениях), государственные
органы (например, суд при рассмотрении гражданского дела), юридические
лица.
Юридическими лицами признаются организации, обладающие следующими
признаками:
1) имеют обособленное имущество;
2) отвечают по своим обязательствам этим имуществом;
3) от своего имени могут приобретать и осуществлять права и нести обязанности;
4) выступать истцом или ответчиком в суде.
Чтобы быть участником правоотношения, необходимо обладать определенными
юридическими качествами (правосубъектностью). Речь идет о правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.
Правоспособность - это способность обладать правами и нести юридические
обязанности.
Дееспособность - это способность своими собственными действиями реализовать
право и исполнить юридическую обязанность.
У организаций и юридических лиц правоспособность и дееспособность возникают
одновременно с момента их образования.
Правоспособность у физических лиц, по общему правилу, возникает с момента
рождения.
Возникновение дееспособности связано с двумя условиями: возрастом и
состоянием психики физического лица.
В полном объеме дееспособность наступает с 18 лет. Считается, что в этом
возрасте человек достигает такого уровня социальной и интеллектуальной
зрелости, когда он осознает значение своих поступков и может самостоятельно
руководить своими действиями. Дееспособность совершеннолетнего лица может
быть ограничена только судом.
Деликтоспособность физического лица означает способность нести юридическую
ответственность за совершенное правонарушение. Так, гражданин может быть
привлечен к уголовной ответственности с 16 лет, за отдельные виды
преступлений - с 14 лет. Полная гражданско-правовая ответственность
возникает с 18 лет. Таким образом, в разных отраслях права и в разных
нормах установлены свои возрастные пороги деликтоспособности.
Объектами правоотношения выступают материальные и нематериальные блага, на
которые направлены действия субъектов правоотношения. Это могут быть вещи
(в том числе деньги, ценные бумаги), продукты интеллектуального творчества
(произведения искусства, литературы, кино и т.д.), личные неимущественные
блага (жизнь, честь, доброе имя, здоровье человека). Кроме того, в качестве
объекта могут выступать и результат поведения, который имеет первостепенное
значение для участников данного правоотношения (например, доставка товара в
указанное в договоре перевозки время и место).
Возникновение, изменение и прекращение правоотношений связано не только с
правосубъектностью, но и с юридическими фактами.
Юридические факты - это те жизненные обстоятельства, с которыми закон
связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Признаки
юридических фактов закреплены в законе, как правило, в гипотезе правовой
нормы. Т.е. с точки зрения законодателя все жизненные факты и
обстоятельства делятся на юридически значимые и юридически безразличные.
Юридические факты классифицируют по разным основаниям.
Так, по характеру наступающих последствий их делят на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. Например, регистрация брака влечет за
собой возникновение брачно-семейных правоотношений, а развод - их
прекращение. Рождение ребенка приводит к возникновению правоотношения между
родителями по поводу его содержания и воспитания, этот же факт может быть
правопрекращающим, например, освободить от обязанности отца ребенка, проходить срочную службу в армии.
В зависимости от того, возникают ли жизненные обстоятельства по воле
человека или помимо нее, юридические факты делят на события и действия
(бездействие).
События не зависят от воли и желания человека (землетрясения, наводнения, пожар и др.), но порождают для него юридические последствия и помимо его
воли.
Действия (бездействие) связано с проявлением воли человека. Например, заключение договора купли-продажи.
Действия (бездействие) в свою очередь делятся на правомерные и
неправомерные.
Правомерные действия, в зависимости от намерений лица, направленности его
воли, делятся на юридические акты и юридические поступки. Юридический акт -
это правомерное действие, совершаемое с намерением достичь юридического
результата (заключение сделки, заявление о принятии наследства).
Юридический поступок - это такое действие лица, которое не направлено на
достижение юридического результата, но такой результат возникает, помимо
его воли, в силу предписаний закона. (Например, студент написал курсовую
работу. Этот поступок с неизбежностью влечет для него возникновение
авторского права на это произведение).
Неправомерные действия (бездействие) или правонарушения делятся в
зависимости от степени их опасности для общества на преступления и
проступки. Признаки каждого правонарушения указаны в законодательстве.
Совершение правонарушения влечет за собой возникновение у правонарушителя
обязанности нести юридическую ответственность.
Как правило, для возникновения конкретного правоотношения требуется не один
юридический факт, а их совокупность (для получения права на пенсию
необходимы определенный возраст, стаж работы). Совокупность таких
юридических фактов называют фактическим составом.
Виды правоотношений. В зависимости от роли в регулировании общественных
отношений они делятся на регулятивные и правоохранительные. Регулятивные
правоотношения служат формой правомерного поведения, а правоохранительные
возникают тогда, когда происходит нарушение права, юридическим фактом для
их возникновения служит правонарушение.
Регулятивные правоотношения, в зависимости от их направленности, делятся на
два типа - "пассивного" и "активного".
Регулятивные правоотношения "пассивного типа" направлены на закрепление
существующих отношений. В таких правоотношениях определенным лицам
предоставляются права на совершение положительных действий, а на всех
других возлагаются обязанности воздерживаться от действий определенного
рода, т.е. обязанное лицо должно вести себя пассивно, не мешать обладателю
субъективного права.
Регулятивные правоотношения "активного типа" направлены на обеспечение
динамики общественных отношений. В таких правоотношениях активной стороной
выступает обязанное лицо, от которого требуется совершить положительные
действия по реализации своей обязанности, а субъективное право состоит в
возможности требовать известного поведения от обязанного лица.
Известно также деление правоотношений на абсолютные и относительные. В
абсолютных правоотношениях персонально определен только один его участник -
носитель субъективного права. Все остальные персонально неопределены и
считаются по отношению к нему обязанными лицами. К таким отношениям, например, относят отношения собственности. Например, известен некий
конкретный обладатель собственности. А все и каждый обязаны воздерживаться
от действий, мешающих ему реализовать свое право.
В относительных правоотношениях все участники известны, персонально
определены.
Наиболее часто правоотношения делят по отраслям - гражданско-правовые, трудовые, семейные, уголовно-правовые и т.д. Такое деление также
предполагает разделение правоотношений на материально-правовые и
процессуальные. Первые возникают на основе норм материального права, а
процессуальные - на основе норм процессуальных отраслей права (гражданского
процессуального, уголовно-процессуального и т.д.).
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА
Большинство правовых норм рассчитано на непосредственную их реализацию в
различных формах в правомерном поведении субъектов права. Но имеются
правовые нормы иного рода. Предусмотренные ими права и обязанности по
своему характеру не могут возникнуть у конкретных лиц только благодаря их
собственному желанию и воле, только благодаря их собственным действиям. Для
возникновения таких прав и обязанностей в каждом отдельном случае требуется
издание уполномоченным органом государства (судом, административным органом
и т.п.) властного индивидуального акта, предписания индивидуального
характера, касающегося конкретного лица (приговор, решение суда, акт
регистрации брака). Такая деятельность органов государства называется
применением права.
Применение права либо предшествует возникновению правоотношений, либо
обеспечивает их реализацию. Без предписаний индивидуально-конкретного
характера, исходящих от компетентных органов государства, нельзя иногда
устранить возможные препятствия при осуществлении права, а также применить
меры государственного принуждения (санкции) к нарушителям предписаний
правовых норм.
Таким образом, потребность в применении норм права для реализации
содержащихся в них предписаний возникает в следующих случаях:
1) когда предусмотренные нормой субъективные права и обязанности по своему
характеру таковы, что не могут возникнуть у конкретных лиц из их
односторонних действий, а требуют для своего возникновения соответствующего
индивидуального властного акта органа государства;
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: охрана труда реферат, шпоры по уголовному.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата