Кража
| Категория реферата: Рефераты по уголовному праву и процессу
| Теги реферата: реферати українською мовою, шпаргалки по истории
| Добавил(а) на сайт: Kuksjuk.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
ваны на информации о зарегистрированных преступлениях, а это значит, что
указанные цифры не соответствуют действительному числу совершаемых краж, так как очень часто потерпевший из каких-либо личных соображений не заявля-
ет о хищении в правоохранительные органы.
Кража - самое частовречаемое в следственной и судебной практике преступле-
ние настоящего времени, предметом которого может быть любое имущество, имеющее какую-либо стоимость и в создание которого вложен человеческий
труд. Преступники похищают все, что можно быстро и выгодно продать или
употребить, замечено, что определенное влияние на выбор конкретных предме-
тов хищения имеет “спрос” на них у лиц, занимающихся скупкой и перепрода-
жей краденного[7] (последние могут привлекаться к уголовной ответственности
по ст.220 УК РМ) и как показывает практика все чаще предметом кражи
выступает
дорогостоящее имущество, в результате изъятия которого собственнику причи-
няется ущерб в крупном или особо крупном размере.
Таким образом, необходимость углубленного изучения данного состава пре-
ступления, всех его особенносткей и различий от смежных составов преступле-
ний, очевидна.
И именно распространенность совершения хищений имущества собственика
путем кражи побудила меня написать дипломную работу именно на данную
тему.
Данное преступление - кража - предусмотрено Уголовным Кодексом Республи-
ки Молдова, принятым 24 марта 1961 года и вступившим в силу 1 июня 1962
года с изменениями и дополнениями на 1 апреля 1998 года.
В целях устранения недостатков в работе судов, обеспечения правильного
тол-
кования и применения ими законодательства по делам о хищении имущества со-
бственника Пленум Верховного Суда Республики Молдова 6 июля 1992 года
принял постановление № 5 “О судебной практике по делам о хищении имущест-ва
собственника”.
Глава I. Понятие кражи имущества собственника.
(1. Общая характеристика кражи.
Хищение - это умышленное незаконное обращение определенным способом
имущества собственника в свою пользу других лиц по корыстным мотивам.[8]
Под формами хищения наука уголовного права понимает те способы, конкрет-
ные приемы совершения общественно опасных действий, в результате которых
виновный противоправно и безвозмездно изымает имущество из владения соб-
ственника с целью обращения похищенного в свою пользу или в пользу третьих
лиц.[9] Уголовный кодекс Республики Молдова в зависимости от способа
преступ-
ного посягательства выделил 7 форм хищения имущества собственника:
1) кража (ст.119 УК М); 2) грабеж (ст.120 УК РМ); 3) разбой (ст.121 УК РМ);
4) присвоение (ст.122 УК РМ); 5) растрата (ст.123 УК РМ); 6) хищение путем
злоупотребления служебным положением (ст.123 УК РМ); 7) мошеничество
(ст.122 УК РМ).
С учетом размера похищенного закон различает 4 вида хищений:
1) мелкое хищение, когда стоимость похищенного имущества в денежном выра- жении не превышает пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законодательством на момент совершения преступления.
2) значительное - от 5 до 500 минимальных размеров заработной платы.
3) крупное, когда сумма похищенного вальирует от 500 до 1500 минимальных заработных плат.
4) особо крупное хищение, размер которого превышает 1500 минимальных зара- ботных плат.
При мелком и особо крупном размере хищения, его форма не отражается на
степени общественной опасности содеянного. Поэтому каждое из них, независе-
мо от форм хищения предусмотрено самостоятельной статьей - мелкое, ст. 124
УК
РМ, особо крупное - ст.1231. В то же время при оценке общественной
опасности
хищения в значительном и крупном размере законодатель принял во внимание
форму хищения, ибо общественная опасность во многом зависит от способа хи-
щения.[10]
Кража - одна из форм хищения имущества собственника. Это самая распростра-
ненное корыстное имущественное преступление.
Закон определяет кражу как тайное похищение имущества собственника. И в
результате данного преступного действия наступает уголовная ответственность
по ст.119 УК РМ.
Сущностное содержание кражи как объективно, так и субъективно заключается
в том, что виновный (вор) стремится избежать какого то ни было контакта с
ли-цами, в собственности или под охраной которых находится похищаемое
имущес-тво, или с посторонними лицами, которые, обнаружив факт хищения, могли бы
как-то воспрепятствовать ему, оказав противодействие, или способны были бы
как очевидцы изобличить преступника.[11]
В ряду всех форм хищения кража имущества собственника может быть призна-
на наименее опасной: она не сопровождается применением физического или пси-
хического насилия, что характерно для насильственного грабежа или разбоя;
виновный не использует для хищения имеющиеся у него правомочия в отноше-нии
имущества или свое должностное положение; не применяет и обмана как способа
завладения имуществом.
Кража - всегда противоправное действие виновного. Его противоправность
состоит в том, что, вр-первых, похититель не имеет никаких правомочий в
отно-
шении похищаемого имущества и изымает его, сознавая противозаконность сво-
их действий, в частности то, что он не имеет ни действительного, не
предполога-емого права на это имущество; во-вторых изъятие совершается без
ведома лиц, в собственности или под охраной которых находится похищаемое имущество.[12]
На практике возможны, конечно, и такие случаи, когда изъятие имущества
осу-
ществляется с ведома и согласия, которому поручена его охрана. Такое “согла-
сие”, по сути дела, не что иное, как сговор на совместное совершение кражи.
Кража всегда состоит в извлечении предмета хищения из сферы хозяйственной
власти собственника, в разрыве связи имущества с его законным владельцем, когда последний лишается реальной возможности распоряжаться этим имущест-
вом. Изъятые ценности перемещаются в незаконное владение вора. Путем кражи виновный стремиться присвоить изъятые ценности и заместить собой законного
собственника. Однако очевидно, что совершенное им противоправные действия
не порождают правовых оснований личной собственности на стороне вора и
владение захваченным им имуществом не охраняется законом, а субъект права, из владения которого имущество похищено, продолжает, по закону, оставаться
единственным его собственником.[13]
Поэтому, например, если А. украл какое-либо имущество у Б., а в
последующем
это же имущество было похищено В., из незаконного владения А., то как в пер-
вом, так и во вторым случае потерпевшим будет считаться Б.
Таким образом, под кражей имеется в виду умышленное противоправное тай-
ное и ненасильственное завладение чужим движемым имуществом путем изъя-
тия его из чужого владения с целью присвоения. В этом определении
содержится
характеристика необходимых признаков кражи:
1) противозаконное изъятие чужого имущества из чужого владения и завладение им;
2) тайный и ненасильственный способ перехода имущества от потерпевшего к похитителю;
3) умышленный характер действий и специальная корыстная цель -
присвоение.[14]
Статья 119 УК РМ содержит четыре части, которые предусматривают ответст-
венность за:
1. простую кражу - (основной состав - ч.2 ст.119 УК РМ).
2. кражу, совершенную повторно, по предварительному сговору группой лиц или причинившая значительный ущерб потерпевшему - (ч.2 ст.119 УК РМ).
3. кражу, совершенную с проникновением в помещение, иное хранилище или жилище - (ч.3 ст.119 УК РМ).
4. кражу, совершенную особо опасным рецидивистом или в крупных размерах -
(ч.4 ст. 119 УК РМ).
Лицо может быть обвинено в совершении кражи и привлечено к уголовной от-
ветственности по ст. 119 УК РМ лишь в результате проведенных установленных
законом следственных действий, потверждающих наличие у виновного умысла
на кражу имущества, которое является чужой собственностью и совершение про-
тивоправных действий по достижению намеченной цели. Санкции за совершение
кражи в зависимости от наличия или отсутствия квалифицирующего признака
варьирует от 1 до 20 лет лишения свободы; либо направлением на исправитель-
ные работы; либо наложением штрафа.
(2. Объект преступления и предмет преступного посягательства.
Объектом кражи является общественные отношения собственности, охраняемые
уголовным законом.
Родовым объектом кражи признаются отношения собственности в их широком
смысле, т.е. общественные отношения производства, распределения и обмена ма-
териальных благ, предназначенных для колективного или индивидуального пот-
ребления; отношения, закрепляемые и регулируемые системой норм объективно-
го права.
Непосредственным объектом следует признать общественные отношения конк-
ретной формы собственности, а также имущественные интересы собственника.
При расследовании краж установление непосредственного объекта преступных
посягательств обычно не вызывает трудностей: выявляется принадлежность ук-
раденного имущества тому или иному субъекту права (государственное предпри-
ятие, частная фирма, отдельное частное лицо, которому имущество принадлежа-
ло на праве собственности) и устанавливается, что оно находилось в его
фондах
к моменту совершения преступления.[15]
При краже имущества собственника виновный посягает не на фактическое об-
щественное отношение, а лишь на его элемент - на право собственности, в
соот-
ветствии с которым осуществляются владение, пользование и распоряжение иму-
ществом.[16]
При анализе кражи имущества собственника необходимо различать не только
объекты, но и предмет преступления, т.е. похищаемое имущество.
Рассматривая имущество в качестве предмета посягательства, его в то же
время
нельзя исследовать в отрыве от объекта преступления - кража.
Объект и предмет - это соотносимые категории, лежащие в одной плоскости
яв-
лений. Поскольку вещественные предметы есть материальная предпосылка иму-
щественных отношений, то предмет посягательства должен признаваться должен
признаваться составной частью, элементом объекта преступления, что
отношения
собственности вне связи с имуществом не существуют.
Именно путем воздействия на имущество, ущерб причиняется самим отношени-
ям собственности. Кража вещей нарушает отношения собственности, которые су-
ществовали по поводу этих вещей как части имущества[17]. Другими словами, соб-
ственник лишается права владеть, пользоваться и распоряжаться конкретной ве-
щью.
Против такой точки зрения выступил М.П. Михайлов. Он утверждает, что раз-
граничение непосредственного объекта и предмета кражи является ошибочным, носит схоластический, надуманный характер. По его мнению, объетом кражи
является имущество, понимаемое как совокупность вещей (предметов) материа-
льного мира.[18]
М.П. Михайлов даже заявляет, что право собственности не терпитущерба от
преступного посягательства.[19]
Другие авторы считают, что при совершении кражи ущерб отношениям соб-
ственности причиняется путем ыоздействия на предмет посягательства. Сама
собственность, будучи общественным отношением, естественно, не может быть
ни похищена, ни уничтожена: отношения собствеености могут быть только на-
рушены.[20]
Таким бразом при краже ущерб причиняется не имуществу, а именно праву со-
бственности. Субъект преступления (вор) посягает на общественные отношения
собственности, на право собственности, а не на материальные предметы внешне-
го мира.
Безусловно, прав Б.С. Никифоров, который понимает под имуществом “опре-
деленную совокупность материальных предметов внешнего мира.[21]
По своим физическим признакам имущество характеризуется тем, что оно воп-
лощено в материальных, вещественных телах, различных предметах объективно-
го мира, которые могут находиться в любом физическом состоянии, быть одуше-
вленными или неодушевленными, иметьсамостоятельное значение или выполнять
роль принадлежности другой, главной вещи и т.д.
Как правило, вещь, выступаящая в качестве предмета посягательства при кра-
же, относится к категории так называемых движимых вещей, которые могут пе-
ремещаться в пространстве без утраты своих полезных качеств.
Так как целью кражи является противоправное присвоение материальных пло-
дов чужого труда, то не могут быть признаны предметом кражи различные духо-
вные ценности: мысли, гипотезы, мелодии и др., еще не нашедшие своего
матери-
ального воплощения в книге, симфонии, картине.[22]
По уголовному праву РМ не всякое имущество, принадлежащее на праве собст-
венности государству или иному субъекту права, может считаться предметом хи-
щения. Предметом кражи может быть только то имущество - совокупность вещей и предметов, - в изготовление, добычу, выщивание или иное производство кото- рого вложен человеческий труд. Вещь, чтобы выступать предметом кражи, долж- на иметь не только потребительскую ценность (полезность), но и стоимость, об- ладая в силу этого способностью учавствовать в гражданском обороте, в товар- но-денежном обращении.
Лес на корню, дикие животные и птицы в лесу, рыба в воде, полезные
ископае-мые вне зон их разработок - это тоже собственность - собственность
государства.
Однако их нельзя считать имуществом, которое можно похитить, так как к ним
еще не приложен труд человека.[23] И наказание за преступные посягательства
на вышеперечисленные объекты предусмотренно в главе IV УК РМ “Хозяйствен-
ные преступления”.[24]
К предметам преступления, предусмотренного ст.119 УК РМ, не относится
огне-стрельное оружие всех видов (автоматы,пистолеты, револьверы, винтовки
и т.д.), за исключением гладкоствольных охотничьих ружей, боеприпасы (патроны, гра-
наты); взрывчатые вещества. Хищение этих предметов предъставляет значитель-
ную угрозу общественной безопасности, создавая возможность использования их
при совершении тяжких и особо опасных преступлений. Основным объектом
этого преступления является общественная безопасность, а не собственность.
По-
этому оно отнесено к главе XI УК РМ “Преступления против общественной бе-
зопасности, общественного порядка и здоровья населения”.[25]
По этим же основаниям выделены в данную главу, как отдельные составы пре-
ступлений, хищение радиоактивных материалов[26] и хищение наркотических
средств.[27]
Деньги, служащие товарным эквивалентом и дающие возможность приобретать
предметы материального мира, входящие в гражданский оборот, обладают каче-
ством предмета преступного посягательства всегда, а ценные бумаги в этом
отно-
шении должны быть дифференцированы: как предметы кражи способны высту-
пать не любые документы имущественного характера, а лишь предъявительские
ценные бумаги. Подобные ценные бумаги являются либо своеобразными заме-
нителями денег в отдельных видах гражданских правоотношений (облигации...), либо своего рода удостоверением, свидетельством приобретения их владельцем
права на пользование определенными услугами ( билет на проезд в автобусе, билет на концерт, абонемент на посещение библиотеки...). Действия же лица, ук-
рывшего именной денежный документ или легитимационный знак, не содержат
оконченного преступления по той причине, что собственнику еще не причинен
реальный имущественный ущерб. И до тех пор, пока похититель не реализует
право на получение имущества, закрепленное похищенным документом, его
действия не выходят за границу приготовления к краже.[28]
В.С. Шикунов считает, что документы, которые сами по себе не представляют
материальной ценности, не дают право на получение определенного имущества
(доверенность, квитанции, номерки гардероба и т.д) должны рассматриваться
не
как предмет, а как средство хищения.[29]
Ошибочна позиция М.И. Исаева, который считает, что объектом кражи могут
быть предметы, не обладающие какой-либо экономической ценностью (напри-мер, документы, не дающие права на получения имущества).[30]
Не нарушает отношений собственности похищение у граждан всякого рода ли- чных документов: паспорта, диплома об окончании учебного заведения, удосто- верения личности и др.; штампов, печатей, бланков предприятий. Именно поэто-
му законодатель отнес похищение этих вещей к числу преступлений против поря-
дка управления (глава X УК РМ).[31]
Не может рассматриваться какнарушение отношений собственности и похище-
ние вещей,находящихся в могиле или на могиле. Родственники или близкие усоп-
шего, поместив те или иные редметы в захоронение, тем самым добровольно ис-
ключили их из состава своего имущества.[32] Поэтому похищение находящихся в
есте захоронения предметов образует смостоятельный состав преступления, име-
ющий свои объектом общественный порядок (глава 11 УК РМ).[33]
Наконец, следует отметить, что предметом кражи может быть лишь имущество, не принадлежащее виновному, являющееся для него чужим. Поэтому, когда соб-
ственник, имеющий право передать свое имущество во временное владение и по-
льзование другому лицу, не теряя вместе с тем права собственности на него, са-мовольно, помимо воли титульного владельца изымает ранее переданное
имуще-ство, то в данном случае он совершает не кражу, а акт распоряжения
этим иму-ществом, т.е. осуществляет одно из своих правомочий, хотя
самоуправно. И в
данном случае может нести ответственность по ст. 21 УК РМ. Но по мнению
А.А. Пионтковского, такие действия должны квалифицироваться как кража иму-
щества.[34]
То или иное имущество на праве общей собственности может принадлежать
нескольким лицам: супругам, членам кооператива и др. Имущество, составляю-
щее общую совместную собственность, в случае, если один из его совладельцев
самовольно распоряжается им даже в ущерб интересам других собственников, также не может рассматриваться как предмет кражи, так как это имущество для
самовольно действующего лица не является чужим.
Не возникает право общей совместной собственности между родителями и деть-
ми, а также между совместно проживающими лицами, даже с согласия собствен-
ника пользующимся теми или иными его вещами. Поэтому самовольное изъятие
детьми вещей, принадлежащих их родителям (попечителям, опекунам), при опре-
деленных условиях может составить признаки кражи. Тем более не приобретают
права на имущество лица, совместно проживающие с собственником в качестве
квартирантов, гостей, личного шофера, няни и т.д. Они имеют возможность до-
вольно широкого хозяйственного использования имущества собственника, но
распоряжение им они могут осуществлять лишь по воле и в интересах собствен-
ника. Самовольное их действие в отношении имущества собственника может об-
разовать состав преступления - кражу.
Таким образом, объектом кражи является отношения собственности в различ-
ных формах проявления этой собственности: государственная, муниципальная, частная. Предмет кражи - это имущество, созданное в результате
человеческого
труда, являющееся для похитителя заведомо чужим.
(3. Объективная сторона кражи.
По своим объективным признакам кража представляет собой противоправное, тайное, без насилия изъятие имущества из владения собственника или лица, в ведении или под охраной которого оно находится.
Кража может быть совершена только путем действия, когда вор определенным
способом, приемом изымает заведомо чужое имущество из владения собствен-
ника; кража не может быть совершена путем бездействия.
Т.о. объективную сторону кражи можно расчленить на действие, последствие
и на причинную связь между действием и последствием.
Важнейшим признаком, выделяющим кражу как особую форму хищения, явля-
ется тайный способ изъятия имущества. Именно на это обращает внимание
ст.119 УК РМ, определяя кражу как “тайное похищение имущества собственни-
ка”.
Кража может быть совершена различными способами:
1. различные формы взломов.
2. при помощи разборов потолочных перекрытий, выдавливания стекла в окне и т.д.
3. подбор отмычек к запорным устройствам.
4. карманные кражи.
5. так называемый “свободный доступ”.
Тайным признается такое хищение, которое совершается незаметно, скрытно.
Это похищение, незаметное для лиц, во владении, под охраной или присмотром
которых находится имущество. Вор, например, проникает в хранилище и похи-
щает из него имущество, пользуясь тем, что сторож ушел на другой объект
охра-
ны, или, пользуясь невнимательностью человека, крадет кошелек из его
кармана
в автобусе.
В ряде случаев при хищении присутствуют посторонние, или так называемые
третьи лица. Ими могут быть покупатели в магазине, граждане, проходящие ми-
мо склада и т.д. Эти лица не несут никаких служебных или договорных обязан-
ностей по охране или присмотру за имуществом.
В литературе не сразу сложилось определенное мнение о роли третьих лиц.
Сог-ласно одной точки зрения, возможность наблюдения ими факта хищения
безраз-
лична для квалификации содеянного как кражи имущества собственника. Так,
А.И. Санталов вообще не упоминает о третьих лицах, считая их присутствие
или отсутствие безразличным для решения вопроса о наличии кражи.[35]
Однако третьи лица - это очевидцы, которые в случае необходимости могут
препятствовать вору в совершении хищения, а также могут впоследствии опоз-
нать его, как виновного, и похититель прекрасно это осознает. В связи с
этим по-
хищение будет тайным только в тех случаях, когда преступник изымает имуще-
ство способом, незаметным для третьих лиц.[36] В противном случае кража
пере-
растает в грабеж.[37] Более того, уголовный кодекс РМ вообще не
ограничивает круг лиц, в отношении которых виновный должен действовать
тайно.
Таким образом, похищение остается тайным, если потерпевший или посторон-
ние лица хотя и присутствуют на месте преступления, но не сознают
противопра-вного характера действий виновного. Поэтому, например, квалифицируется как кража действия лица, завладевающего чужими вещами даже
в многолюдном ме-
сте, если присутствующие видят в нем владельца этих вещей либо лицо, действу-
ющее по его поручению. Такое убеждение у очевидцев способен создать сам вор
всем характером своего поведения; он может прибегнуть и к обману, выдав се-
бя за владельцы или лицо, имеющее право забрать эти вещи. Если, например, че-
ловек свободно садиться в автомобиль и уезжает, то у прохожих, как правило, даже не возникает подозрения, что этот человек - вор. Поэтому похищение
чужо-го автомобиля, мотоцикла, велосипеда даже в присутствии многочисленных
оче-
видцев квалифицируется как кража по ст. 119 УК РМ.
Тайным признается так же похищение вещей из автоматических камер хране-
ния. Преступник, тем или иным способом узнавший шифр и похищающий из
ячейки камеры хранения находящиеся там вещи, не опасается, что присутствую-
щие заподозрят в нем вора, ибо они не знают и не могут знать, что лицо, наби-рающее на циферблате строго определенную комбинацию цифр, известную
лишь владельцу вещей, на самом деле преступник.[38]
Необходимо еще раз подчеркнуть, что, если вору заведомо известно, что при-
сутствующие посторонние лица осознают противоправность его действий, то
этот факт дает основание считать похищение открытым и квалифицировать его
как грабеж.[39]
Следует рассматривать как кражу и похищение имущества, совершенное а при-
сутствиии лица, заведомо для виновного не способного понимать характер и
знвчение происходящего в силу малолетства, психического или иного болезнено-
го состояния, нахождения в состоянии сна или сильного алкогольного
опьянения
и т.д.[40]
Тайным также является и хищение, совершенное в присутствии лиц, причаст-
ных к завладению имуществом или в отношении которых виновный убежден, что они на почве личных взаимоотношений не будут препятствовать соверше-нию
преступления. При этом следует иметь в виду, что если такое поведение при-
сутствовавшего при совершении кражи заранее было обещано, то такое лицо
должно нести ответственность как соучастник в совершении кражи.[41]
Разумеется, не исключена и такая возможность, что лица, которых вор не
счи-
тает посторонними и не ожидает противодействия с их стороны, могут вопреки
его ожиданиям оказаться помехой совершению кражи. В этом случае все дейст-
вия виновного приобретают признаки открытого похищения.
Среди юристов нет единого мнения о том, как следует квалифицировать
случаи
неожиданного срывания с потерпевшего головного убора, выхватывание руч-ной
ноши и тому подобные действия, т.е. такое изъятие имущества, которое со-
вершается внезапно, одновременно. На первый взгляд представляется, что та-
кое похищение, нередко именуемое “рывком”, всегда совершается открыто и дол
жно подпадать под действия ст. 120 УК РМ - грабеж. Однако такой вывод может
быть признан верным далеко не во всех случаях внезапных похищений.
Похищение является тайным прежде всего тогда, когда в момент изъятия иму-
щества сознанием потерпевшего этот факт не охватывается. Если, например по-
терпевший обнаружил карманную кражу в момент, когда вор пытался скрыться
с украденным кошельком, совершенное тайное похищение не ставновится от это-
го открытым. Следовательно, не может повлиять на признание похищения от-
крытым то обстоятельство, что потерпевший познал факт изъятия у него иму-
щества уже после его окончания; необходимо учитывать отношение к факту по-
хищения как потерпевшего, так и самого виновного именно в момент соверше-
ния кражи.
Сказанное позволяет решить вопрос и о характере внезапного похищения. Не-
ожиданное срывание головного убора, мгновенное выхватывание вещей из рук
и другие подобные действия могут квалифицироваться не как грабеж, а как кра-
жа, если потерпевший не сознает, а точнее, не успевает осознать сущьность
про-
исходящего события, обнаруживая пропажу своего имущества уже после того, как похищение окончено. Нельзя при этом сбрасывать со счетов и субъективный
фактор: преступник в подобных случаях стремится совершить похищение таким
образом, чтобы оно оказалось как можно более неожиданным для потерпевше-го, а потому им и не осознаваемым.
Признаки именно кражи, а не грабежа содержали действия подростков С. и П.
Спрятавшись за глухим забором, они проволочным клюком сдергивали с голо-
вы прохожих шапки. Из материалов дела видно, что подростки совершали эти
действия в вечернее время, избирая жертвами одиноких прохожих. Потерпевшие
из-за неожиданности и внезапности действий некоторое время не могли осмыс-
лить случившегося и сказать, кто и как похитил у них шапку.[42]
Однако внезапное похищение может рассматриваться как кража только при ус-
ловии, если оно по намерениям похитителя, обстановки совершения и способу
действия было незаметным для потерпевшего и других лиц. В том же случае, ко-
гда внезапное похищение совершается способом, заведомо заметным для потер- певшего или очевидцев, и когда преступник рассчитывает не столько на внезап-
ность, сколько на дерзость своих действий, на растеренность и испуг жертвы, на то, что ограбленный человек по своим физическим данным не в состоянии
про-
тиводействовать ему или задержать его, не решиться поднять тревогу и т.д., та-
кое похищение принимает форму открытого отнятия имущества, характерного
имеено для грабежа.
Большое значение имеет стремление виновного к тому, чтобы действовать тай- но, незаметно для окружающих. Более того, этот признак для определения
поня-тия тайности является решающим: преступник несет ответственность за то
прес-тупление, совершение которого предусматривалось его умыслом и
охватывалось
его сознанием. Если преступник при совершении кражи полагал, что действует
тайно, незаметно, но сторож склада наблюдал факт хищения, то такое изъятие
будет рассаматриваться как тайное.[43]
Тайный способ кражи - необходимый признак объективной стороны. Так А.А.
Пионтковский отмечает, что особенность способа дествия в ряде составов пре-
ступлений признается необходимой чертой объективной стороны, и приводит в
качестве примера состав кражи.[44]
В.Н. Кудрявцев, делящий признаки объективной стороны на постоянные и пе-
ременные, правомерно относит тайный способ кражи к постоянным
признакам.[45]
В том же случае, когда похититель обнаружил, что его действия кем-то
замеча-ны, и поэтому прекратил похищение, оно остается тайным.
Такие действия будут квалифицироваться либо как покушение на кражу, либо
как окнченная кража, если вор успел завладеть той или иной вещью.
Возможна и такая ситуация, когда преступник, будучи замеченным, не прекра-
щает изъятие имущества. Такое похищение, совершаемое уже открыто, с игнори-
рованием виновным факта его обнаружения и возможности задержания, перера-
стает в открытое похищение - грабеж.
Не может изменить тайного способа похищения приминение к потерпевшему
насилия , если оно не выступило как средство изъятия имущества. Например, причинив то или иное насилие потерпевшему с целью мести, из хулиганских по-
буждений и т.д., затем похищает его имущество, осуществляя внезапно возник-
ший умысел. Если потерпевший не осознает совершаемого похищения ( по при-
чине, например, безсознательного состояния) или из-за страха не поддает
вида, что понимает все происходящее, оно квалифицируется как кража.
Некоторые элементы насилия могут содержать в себе действия вора, направлен-ное, например, на изъятие имущества у безчувственного пьяного
путем стаскива-
ния с него верхней одежды и обуви. Такое насилие, не будучи средством
подавле-
ния сопротивления потерпевшего, средством собирания имущества, не может
оказать лияние нахарактер похищения в смысле признания его насильственным.
Как кража должны квалифицироваться и те случаи похищения, когда насилие к
потерпевшему применялось для отвлечения его внимания, как прикрытие тайно-
го изъятия имущества, совершаемого в момент соучастия.[46]
Изъяв имущество из чужого владения, вор наносит ущерб собственнику. При
этом подразумевается так называемый положительный ущерб (уменьшение нали-
чности имущества), но не упущенная выгода, так как ущерб является материаль-
ным преступным результатом кражи. Судом надлежит строго соблюдать требо-
вания закона о полном возмещении материального ущерба, причиненного кра-
жей.[47]
Итак, важную черту объективной стороны кражи образует то посягательство, что преступник, не обладая никакими правомочиями в отношении похищенного
имущества, изымает его из владения собственника или лиц, которым это имуще-
ство вверено.
Анализ объективной стороны кражи будет не полным, если не будет выяснен
вопрос о моменте окончания кражи.
Когда нужно квалифицировать действия по ст. 119 УК РМ как оконченную кра-
жу и когда, как приготовление или покушение на совершение кражи, то есть с
приминением ст. 15 УК РМ ?
А.И. Санталов и М.И. Якубович считают, что кража имущества окончена с мо-
мента изъятия его из владения собственника.[48] Их мнение является
очибочным, так как процесс похищения можно считать оконченным лишь тогда, когда вор не
только вывел имущество из чужого владения, но и сам стал его обладателем. В
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: персонал диплом, реферат германия, реферат государственный.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата