Особенности процесса доказывания в суде присяжных
| Категория реферата: Рефераты по юриспруденции
| Теги реферата: конспект урока 7 класс, конспект по чтению
| Добавил(а) на сайт: Миронов.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата
(1. Объективная истина и суд присяжных.
Анализируя особенности процесса доказывания, не представляется возможным избежать вопроса об возможности установления истины в суде присяжных.
Гносеологической основой любого типа судопроизводства является принятая в нём система принципов доказательственного права. Её связь с процессом установления фактов в суде предопределяет тонкое идеологическое влияние на доказательственное право, а через него и на всё правосудие в целом философских идей, господствующего в данном обществе мировоззрения.
По вопросу об установлении истины в теории уголовного процесса существуют две основные точки зрения. Во-первых, истина в её философском понимании не только достижима, но и должна быть достигнута в ходе судебного исследования. Во-вторых, истина не может быть достигнута, а возможно лишь достижение знания о происшедших событиях с высокой степенью вероятности. Те или иные ученые-процессуалисты придерживаются одной из этих точек зрения в зависимости от того, какая философская концепция заложена в основу их мировоззрения.
Такая же ситуация и в законодательстве: какова официальная точка зрения на те или иные философские концепции и каково господствующее в обществе мировоззрение, таково и отражение вопроса об истине в уголовно- процессуальном законе.
Ещё в дореволюционной России видные правоведы Л.Е. Владимиров, А.Ф.
Кони, В.А. Случевский, И.Я. Фойницкий и др. в период судебной реформы 1864
г. в весьма острой форме полемизировали по поводу установления истины и
путей её установления. Устав Уголовного Судопроизводства 1864 года
предусматривал в качестве цели уголовно-процессуального доказывания истину.
Так, ст. 406 УУС обязывала следователя “изыскивать законные средства к
открытию истины”[5]. Но истина понималась процессуалистами того времени как
высшая субъективная уверенность в справедливости принятого ими по
уголовному делу решения[6]. Известный русский процессуалист П.С.
Пороховщиков писал: “Судоговорение не устанавливает истины, но решает
дело”[7]. Такой же точки зрения придерживался и В.Д. Случевский, который в
Учебнике русского уголовного процесса, части второй его “Судопроизводство”, изданной в 1892 г. писал, что “безусловной достоверности нет и не может
быть в области правосудия”, что “в делах судебных судья вынужден, по
несовершенству средств человеческого правосудия, по необходимости
удовлетворяться лишь более или менее высокой степенью вероятности”, и что в
силу этого судебное решение является лишь некоторым приближением к истине, так как “решение, до конца исчерпывающее процессуальные отношения - идеал
правосудия - практически недостижимо”[8]. И.Я. Фойницкий, обосновывая
подобную точку зрения, писал, что поскольку источник “нравственной истины”
предполагает принятие его по доверию или на вид (например, свидетельские
показания) и знать её возможно лишь до степени вероятности, но в тех
случаях, когда явление “нравственного порядка” долежит нашему
непосредственному наблюдению и допускает объективную проверку (например, экспертиза), они могут быть установлены до степени полной достоверности[9].
В советский период достаточно широкое распространение получила
теория “максимальной вероятности” в уголовном судопроизводстве. Наиболее
яркими представителями этой теории были А.Я. Вышинский и В.С. Тадевосян.
А.Я. Вышинский писал: “ Судебный приговор является выражением максимальной
вероятности”[10].
И в настоящий момент как среди теоретиков, так и среди практиков
данная позиция относительно возможности достижения истины занимает
существенное место. Представляется, что наиболее точно и аргументировано
подобную позицию отразил судья Тручебского районного суда Брянской области
С. Мельников в своей статье “Перечитайте “Братьев Карамазовых”: “Что
представляет собой судебный акт независимо от того, кто его вынес: судья
профессионал единолично, такой же судья с участием народных заседателей
либо суд присяжных? По сути своей это всего лишь довольно бледное отражение
фактической житейской ситуации, которая посредством исследуемых
доказательств предстает в виде отрывочных, неполных, часто просто
искаженных сведений перед членами суда. Суд любого уровня, любого состава и
квалификации, как бы ни старался, не в состоянии воссоздать доподлинно
фактические обстоятельства дела. Любое судебное решение - всего лишь
приближение к истине и не более того”[11]. Подобной же точки зрения
придерживается и часть членов судейского корпуса Ивановской области. Так, например, в деле по обвинению Коровкина С.Г. в совершении преступлений
предусмотренных п.п. “а”, “е”, “н” ст. 102 и ч.3 ст. 147 УК РСФСР, рассмотренном судом присяжных областного суда Ивановской области, председательствующий Каленов Е.В. в напутственном слове, обращаясь к
присяжным заседателям сказал: “ К сожаления, я должен констатировать, что
правосудию не всегда удаётся постигнуть минувшее. ..... не думайте, что Вы
обязаны установить истину. Вовсе нет. Ваша задача будет выполнена, если Ваш
вердикт оценит доказанность обвинения. Однако стремиться к истине вы
должны.”[12].
Сторонники данной теории исходят из практической невозможности суда
установить полную достоверность исследуемых фактов, виновность или
невиновность лица, привлечённого к уголовной ответственности.
Представляется, что для суда непосильна задача установления абсолютной
истины, т.е. истины, в точности соответствующей действительности. Максимум
доступного суду, это некоторое отдалённое приближение к абсолютной истине, это установление лишь вероятности, но не вероятности вообще, а “высокой
степени вероятности” или “субъективной достоверности”, “субъективной
уверенности”[13]. Такая позиция основывается на том, что в судебном
заседании устанавливаются не факты реальной действительности, а факты, существовавшие ранее и в настоящий момент недоступные для восприятия.
Установление же этих фактов осуществляется только на основе субъективных
данных - показаний свидетелей (при чём далеко не всегда очевидцев), и на
основе объективных данных - следов на объектах физического мира. Но как те, так и другие доказательства могут быть истолкованы неоднозначно, как по
отдельности, так и в совокупности.
Представители противоположной точки зрения основывают её на
философских теориях и концепциях подобных марксистко-ленинской теории
познания, которая в течении длительного времени господствовала в нашем
государстве, и которая в противоположность идеалистическим теориям (таким
как агностицизм, релятивизм, учения Юма, Канта, которые отрицают
возможность познания “вещей в себе”, и исходят из принципа относительности
и непознаваемости внешнего мира) утверждает, что в мире нет непознаваемого.
И, следовательно, в ходе судебного следствия не только возможно, но и
необходимо достижение истины.
В настоящий момент некоторые представители данной точки зрения, особенно в отношении суда присяжных, высказывают мнение о том, что для
органа дознания, следователя, надзирающего за ними прокурора и суда
психическое отношение, т.е. виновность или невиновность в совершении
инкриминируемого деяния выступает как реально существующий, объективный
факт и потому он может быть познан, доказан, зафиксирован в приговоре [14].
Представляется, что виновность как психическое отношение к содеянному, не
является фактом реальной действительности, существующим в момент проведения
судебного следствия. К моменту судебного следствия психическое отношение
лица к совершенному деянию может измениться, а согласно ст. 68 и ст. 449
УПК РСФСР установлению подлежит отношение лица к содеянному до и в момент
его совершения. Следовательно, и факт виновности может быть установлен
только с той или иной степенью вероятности.
В настоящий момент выявить какие философские концепции лежат в основе господствующего в нашем обществе мировоззрения не представляется возможным, т.к. отсутствует какая либо официальная идеология . Поэтому разрешить вопрос о том, необходимо ли устанавливать истину по делу и требует ли этого законодатель при производстве в суде присяжных, возможно, лишь исходя из толкования уголовно-процессуального закона, т.е. раздела 10 УПК РСФСР. Для того, чтобы выявить волю законодателя, представляется необходимым ответить, по крайней мере, на два вопроса: - указывает ли законодатель где либо в статьях раздела 10 УПК РСФСР прямо на “истину” как на цель уголовно- процессуального доказывания? ; - и возможно ли достижение истины в её философском смысле при помощи тех средств, которые законодатель обязывает использовать в ходе процессуального доказывания в суде присяжных?
Отвечая на первый вопрос, можно с уверенностью утверждать, что
законодатель ни в одной из статей раздела 10 УПК РСФСР не упоминает термина
“истина” в отличии от иных разделов, где данный термин встречается
неоднократно. Наоборот, в ч.1 ст. 449 УПК установлено правило, согласно
которому присяжные заседатели не устанавливают, что происходило в
действительности, а отвечают на вопрос доказано или не доказано обвинение.
А именно присяжные решают вопросы факта.
Значительное влияние на процесс доказывания оказывает принцип состязательности, на котором основывается, согласно ст. 429 УПК РСФСР, производство в суде присяжных. То есть состязательность оказывает влияние на те средства, при помощи которых осуществляется собирание и проверка доказательств. Так, при производстве с участием коллегии присяжных заседателей произошло значительное снижение роли председательствующего судьи, на которого ранее возлагалась обязанность принимать все предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом меры к установлению истины. При рассмотрении уголовных дел в суде присяжных заседателей на председательствующего, равно как и на присяжных возлагается лишь функция арбитра в споре между сторонами. То есть, в силу ст. 420 и 429 УПК РСФСР с суда при производстве в соответствии с нормами раздела 10 УПК, снимается обязанность по достижению истины. Суд лишь обязан создавать необходимые условия для исследования обстоятельств дела сторонами.
Существует точка зрения, что состязательность как принцип является
гарантией установления истины “в условиях столкновения двух противоположных
функций, спора, борьбы мнений, аргументов каждое обстоятельство
исследуется, когда каждое доказательство проверяется по углом зрения и
обвинения, и защиты”[15]. Но представляется, что состязательность не
гарантирует достижения истины, а лишь максимально способствует приближению
к ней. В доказательство этого можно привести мнение Федерального судьи
Франкела (США), который заявил:” Редко встречается такое дело, в котором
любая из сторон стремилась бы к тому что бы свидетель или кто либо другой
раскрыл всю правду”[16]. Но состязательная система заинтересована в
выявлении истины (в той мере в какой это было изложено выше), трудно
представить такое дело, в котором стороны совместно не стремились бы к
выявлению и представлению всей информации, действительно относящейся к
решаемому вопросу.
Одним из проявлений принципа состязательности является институт
сокращенного судопроизводства, предусмотренный ч.2 ст. 446 УПК РСФСР.
Согласно данной норме, если все подсудимые признали полностью себя
виновными, и сделанные признания не оспариваются какой либо из сторон и не
вызывают у председательствующего сомнений, он вправе ограничиться
исследованием тех доказательств, на которые укажут стороны, либо объявить
судебное следствие оконченным и перейти к выслушиванию прений сторон. Таким
образом, в случае применения ч. 2 ст. 446 УПК РСФСР возможна такая
ситуация, когда присяжные вынесут вердикт, не исследуя никаких
доказательств, кроме показаний обвиняемых. В подобной ситуации, при
отсутствии полной информированности, вообще трудно говорить о возможности
достижения истины. Критикуя подобный институт, существующий в Англии, Н.Н.
Полянский в книге “Уголовное право и уголовный суд Англии” обоснованно
отмечал, что “... в этой практике с особой наглядностью проявляется её
несовместимость с задачей установления истины ...”[17].
Как правильно пишет профессор юридического факультета
Государственного университета им. Уейна У. Бернэм об американской системе
правосудия: “наша “состязательная теория правосудия” никогда не задаётся
вопросом “в чём заключается истина?”, её интересует только один вопрос:
“строго ли соблюдаются правила игры?”[18]. Представляется, что такое
релятивистское отношение к истине куда более соответствует реальности, чем
любой поиск “истины в последней инстанции”. Само событие как таковое не
может быть воспроизведено в суде перед присяжными. Из-за недостаточности
восприятия, ограниченности возможностей памяти и невозможности полной
передачи сути события часто количество “объективных мнений” о событии равно
числу свидетелей события. Идея заключается не в том, чтобы установить
истину о событии, а в том, чтобы выяснить, какая трактовка отражает
наиболее правдоподобное восприятие[19].
В настоящее время вопрос об установлении истины переходит из разряда
чисто теоретических в разряд практических, прикладных. Так, в кассационном
протесте на приговор Московского областного суда присяжных от 14 июля 1995
г. прокурор в качестве основания для принесения протеста, использовал тот
факт, что председательствующий в напутственном слове, по мнению прокурора, в нарушение закона , не разъяснил присяжным, что они должны установить
“объективную истину”. Комментируя определение Кассационной палаты
Верховного суда РФ от 7 сентября 1995 г., профессор П. Радутная справедливо
отметила: “... безусловно прав судья, в “напутствии” разъяснивший
присяжным, что их задача состоит не в том, чтобы установить, происходило в
действительности то или иное событие, а в том, чтобы вердикт присяжных
выражал их оценку - доказано или не доказано обвинение”[20].
Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель не требует достижения истины при производстве в суде присяжных. Представляется, что в свете вышеизложенного ответить на вопрос, неоднократно поднимаемый в юридической литературе: “Должен ли суд стремиться к истине? ”, необходимо ответить следующим образом. Суд должен стремиться не к истине (в её философском понимании - как абсолютной), а к высокой степени вероятности, либо высшей степени субъективной достоверности. Вопрос о том, как определить эту степень, что считать высшей субъективной достоверностью, видимо в теоретическом споре разрешено быть не может. Такие понятия вырабатываются в процессе длительной практической деятельности наработки прецедентов, как это сделано в США и Великобритании.
(2. Суд присяжных как субъект процесса доказывания
В зависимости от того к какой правовой системе принадлежит та или иная страна, роль суда при состязательной форме уголовного судопроизводства может значительно разниться. Так, в странах англосаксонской правовой системы, суд, особенно при производстве с участием коллегии присяжных заседателей, в соответствии с принципом состязательности утрачивает активную роль и становится беспристрастным арбитром. В странах же, принадлежащих к континентальной правовой системе, возможно возложение на суд ряда обязанностей по собиранию и проверке доказательств. Но, в любом случае, при производстве в соответствии с принципом состязательности, происходит отграничение процессуальных функций обвинения и защиты от функции разрешения дела.
В теории уголовного процесса под судом присяжных понимается
соединение для судебного разбирательства двух разделённых, не сливающихся
между собой коллегий - судей-профессионалов и представителей общества, действующих совместно, но строго в пределах возложенных на них полномочий
[21]. Такое определение обусловлено тем, что в ряде государств совместно с
присяжными действует не один профессиональный судья, а их коллегия.
Институт суда присяжных, действующий на территории Российской федерации
можно определить как соединение для судебного разбирательства коллегии
представителей общества и судьи профессионала, действующих совместно, но
строго в пределах возложенных на них полномочий. При этом на коллегию
присяжных заседателей возлагается основная обязанность по оценке
доказательств в их совокупности с точки зрения их достаточности для
вынесения соответствующего окончательного решения по делу. На
профессионального же судью возложены обязанности как по ведению процесса в
соответствии с требованиями норм раздела 10 УПК РСФСР, так и по оценке
доказательств с точки зрения их относимости и допустимости, по оценке
доказательств для целей назначения наказания, а в ряде случаев и с точки
зрения достаточности, как это предусмотрено ч. 3 и 4 ст. 459 УПК РСФСР.
В отличии от ст. 245 УПК РСФСР, устанавливающей равенство прав
участников судебного разбирательства и ничего не говорящей относительно
роли суда, ст. 429 УПК РСФСР перенесла центр тяжести правового
регулирования исследования доказательств в суде на то, что суд должен
только создавать необходимые условия для исследования доказательств дела
сторонами, обеспечивая им при этом полное равенство. Эта норма существенно
изменила роль суда в установлении фактических обстоятельств дела, выдвинув
на первый план стороны. Пленум Верховного суда РФ в постановлении №9 от 20
декабря 1994 г. “О некоторых вопросах применения судами уголовно-
процессуальных норм, регламентирующих производство в суде присяжных”, говоря о роли суда указал, что судам следует иметь в виду - в отличии от
общих правил уголовного судопроизводства суд присяжных не обязан по
собственной инициативе собирать новые доказательства как уличающие, так и
оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие либо отягчающие его
ответственность обстоятельства[22]. Вместе с тем суд не связан мнением
сторон о пределах исследования доказательств в случаях, когда сделанное
подсудимым признание о полной виновности вызывает у судьи сомнение, а так
же когда по просьбе старшины присяжных заседателей, возвратившихся из
совещательной комнаты в зал судебного заседания, председательствующий
возобновляет судебное следствие для дополнительного исследования каких-либо
обстоятельств, имеющих существенное значение для ответа коллегии присяжных
заседателей на поставленные вопросы. Таким образом, Пленум Верховного суда
РФ солидарен с мнением некоторых учёных, которые считают, что новая роль
суда в собирании доказательств состоит не в обязанности, а в праве собирать
доказательства [23].
Видимо, такая позиция законодателя основывается на одном из постулатов теории состязательного процесса - “ суд выносит решение только на основе того материала, который представили стороны, даже если, по мнению суда, он не отражает всех обстоятельств дела”[24].
Эта же мысль прослеживается и в таком кассационном основании для отмены приговора, как односторонность и неполнота судебного следствия, которая признаётся имеющей место только если суд необоснованно отказал стороне в исследовании доказательств, которые могли иметь существенное значение для разрешения дела. Судья отвечает только за юридическую сторону дела, что нашло своё отражение в других кассационных основаниях для отмены приговора, таких как: существенное нарушение уголовно-процессуального закона; неправильное применение закона к обстоятельствам дела, как они были установлены судом присяжных; назначение несправедливого наказания. Норму же, содержащуюся в ст. 20 УПК РСФСР, согласно которой на судью возлагается обязанность принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, в том числе по своей инициативе, следует толковать в контексте ст. 420 УПК РСФСР, которая говорит о том, что общие правила уголовно-процессуального кодекса в суде присяжных действуют постольку, поскольку они не противоречат положениям раздела десятого кодекса.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферати українською, алгебра, дитя рассказ.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата