Особенности процесса доказывания в суде присяжных
| Категория реферата: Рефераты по юриспруденции
| Теги реферата: конспект урока 7 класс, конспект по чтению
| Добавил(а) на сайт: Миронов.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата
Сокращение судебного следствия ввиду признания обвиняемым своей вины не означает автоматического постановления обвинительного приговора. После прений стороны формулируют вопросы присяжным, которые оценивают достоверность признания обвиняемого и степень его виновности. Сохраняется и возможность для оправдания подсудимого за отсутствием в деянии состава преступления. Представляется, что с позиции состязательного процесса вынесение решения как итога полного исследования доказательств ничуть не законнее, чем если оно постановлено в результате признания обвиняемого, И то, и другое - равноценные пути вынесения обоснованного приговора[40].
Если толковать данный институт не только в рамках ч. 2 ст. 446 УПК
РСФСР, то можно заметить, что законодатель предполагает ряд гарантий от
вынесения неправосудного и несправедливого приговора, в следствие чего он
делает ряд исключений из принципа состязательности. Так, законодатель
ставит решение этого вопроса в зависимость от воли судьи, который в отличии
от присяжных имеет доступ ко всем материалам дела и в случае возникновения
у него сомнений может продолжить исследование доказательств в судебном
заседании, не применяя данного института. Для этого он должен внимательно
изучить материалы предварительного следствия, чтобы уяснить, когда и при
каких обстоятельствах было сделано признание, насколько оно было
последовательным и насколько подтверждено имеющимися в деле
доказательствами[41]. А кроме того, законодатель исходит из того, что
присяжные выносят вердикт на основе совести и внутреннего убеждения, которое формируется у присяжных на основе здравого смысла. И присяжные, в
соответствии с ч.2 ст.455 УПК РСФСР, если возникла необходимость в
дополнительном исследовании каких-либо обстоятельств, могут вернуться в зал
судебных заседаний и через старшину обратиться к председательствующему с
просьбой о возобновлении судебного следствия.
Данный институт существовал и в дореволюционном суде присяжных.
Статья 861 УУС гласит, что “если признания подсудимого не возбуждают ни
какого сомнения, то суд, не производя дальнейшего исследования, может
перейти к заключительным прениям[42]. Но, согласно ст. 862 УУС, кроме
председательствующего, потерпевшего и обвинителя право потребовать
судебного исследования имели и сами присяжные заседатели, защитник же и
подсудимый такого права не имели[43]. Обосновывая справедливость и
законность вердиктов вынесенных по результатам сокращенного
судопроизводства в суде присяжных, сенатор Буцковский писал: “ ...
признание подсудимым своей вины представляет само по себе некоторое
ручательство в его истинности, потому что оно так противно материальным
интересам признающегося, что может быть лишь следствием внутренней борьбы, в которой добрые качества - уважение к правде и раскаянье - одержали верх
над его дурными наклонностями”[44]. Такой аргумент представляется
достаточно спорным, но при достаточных гарантиях от внешнего влияния на
подсудимого, он может иметь существенное значение.
В ходе первых процессов эта процедура применялась крайне редко и в
основном сводилась к тому, что с согласия сторон не исследовались некоторые
доказательства, не имеющие существенного значения для дела[45]. В
дореволюционной практике суда присяжных нередко бывало, что в подобных
случаях при применении сокращенной процедуры присяжные выносили вердикт
“невиновен”, не смотря на полное признание подсудимого, опасаясь
самооговоров[46].
В тех государствах, где состязательный процесс действует в более идеальной форме, например США или Англии, в подобной ситуации судья при отсутствии сомнений обязывает присяжных вынести формальный обвинительный вердикт. Правда, английское common low делает ряд оговорок относительно условий, при наличии которых сознание обвиняемого принимает такой категорический характер (добровольность, отсутствие внушения, соблазна, угроз, обещаний, принуждения).
В силу позиции суда как арбитра, с которого снята обязанность по собиранию доказательств, и принципа состязательности предоставление доказательств должно осуществляться сторонами. Но общий строй Российского уголовно-процессуального законодательства таков, что адвокат не имеет права самостоятельно собирать доказательства.
Закон в развитие принципа состязательности предусматривает, что
судебное следствие в суде присяжных начинается с оглашения государственным
обвинителем резолютивной части обвинительного заключения, в то время как
при производстве в обычном порядке судебное следствие начинается с
оглашения председательствующим всего обвинительного заключения. Здесь
законодатель также непоследователен. Равноправие сторон нарушается. По
идее, после оглашения обвинительного заключения (в которой прокурор
фактически показывает присяжным, что собирается доказать в ходе судебного
следствия), должна следовать вступительная речь защитника (в которой он
соответственно так же высказывает свою точку зрения, и показывает, что
собирается доказать), как это происходит в федеральных судах США, т.н.
“вступительные заявления”. Это даёт возможность чётко изложить присяжным
“историю” данного дела во всей её полноте. Конечно же, у каждой из сторон
“история” будет своя. Аналогичное право защитника предусматривает и
“Концепция судебной реформы”. Она выделяет в качестве одного из этапов
рассмотрения дела по существу в суде присяжных вступительные речи сторон, которые следуют за оглашением обвинительного акта прокурором и выяснением
позиции обвиняемого.
Одним из проявлений разграничения процессуальных функций является то, что суд присяжных, согласно ч.2 ст. 429 УПК РСФСР, не может возбудить дело по новому обвинению или в отношении нового лица. Таким образом, законодатель пытается снять обвинительный уклон в нашем уголовном судопроизводстве. Право возбуждения уголовного дела, и соответствующая обязанность является проявлением функции обвинения, а не функции разрешения дела.
Глава 2. Особенности оценки доказательств в суде присяжных
Регулирование оценки доказательств в Российском уголовно- процессуальном законодательстве осуществляется как рядом общих норм, устанавливающих общие принципы и порядок оценки доказательств, так и в ряде статей непосредственно регулирующих деятельность суда присяжных. И поскольку оценка доказательств является лишь мыслительной деятельностью, она урегулирована не так, подробно как собирание и проверка доказательств.
Статья 71 УПК РСФСР устанавливает, что оценка осуществляется субъектами доказывания по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и правосознанием. Это общее правило подвергается значительной трансформации при оценке доказательств коллегией присяжных заседателей в соответствии с установленными главой 10 УПК РСФСР правилами.
При вынесении решений по делу оценку доказательств производят отдельно и профессиональный судья и коллегия присяжных заседателей. Но оценку доказательств они производят с различных точек зрения. Присяжные заседатели оценивают доказательства только с точки зрения их достаточности для вынесения окончательного решения по делу. А коронный судья производит оценку доказательств с точки зрения их допустимости в орбиту уголовного судопроизводства вообще, с точки зрения допустимости их в орбиту уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей, а так же с точки зрения их относимости. Кроме того, председательствующий по делу судья оценивает доказательства для целей назначения наказания. В меньшей мере, председательствующий по делу судья оценивает доказательства с точки зрения их достаточности для вынесения окончательного решения по делу - в случаях предусмотренных ч. 3 и 4. ст. 459 УПК РСФСР. По сравнению с следственной формой уголовного судопроизводства оценка доказательств председательствующим по делу судьёй имеет ещё и ту особенность, что при вынесении приговора он обязан руководствоваться вердиктом присяжных, то есть приговор должен быть постановлен, а деяние квалифицировано, на основе фактов, признанных доказанными вердиктом, за исключением случаев, когда председательствующий судья признал отсутствие в деянии состава преступления, либо когда он признал, что по делу не установлено событие преступления или не доказано участие подсудимого в совершении преступления.
Указанные особенности оценки доказательств председательствующим судьёй на настоящий момент в теоретическом и практическом плане достаточно разработаны и во многом не являются спорными, поэтому в дальнейшем основное внимание в данной работе будет уделено освещению и разбору особенностей оценки доказательств, производимой присяжными.
Представляется, что основная специфика оценки доказательств коллегией присяжных заседателей заключается в следующем.
Оценка доказательств производится:
- не единолично судьёй, а коллегией, состоящей из 12 человек;
- лицами, не имеющими не только высшего юридического образования, но и возможно вообще не имевшими никогда отношений с правоохранительной системой, судебными органами; чьё знание о принципах оценки доказательств и уголовно-процессуальных нормах основывается большей частью на информации полученной из напутственного слова председательствующего;
- на основе данных, полученных только в судебном заседании по этому конкретному делу, при ограниченном доступе к материалам собранным на предварительном следствии;
- при значительном ограничении доступа присяжных к доказательствам, так как закон запрещает использовать часть доказательств при производстве с коллегией присяжных.
Статья 443 УПК РСФСР, определяющая порядок принятия присяги присяжными заседателями, и её содержание гласит, что присяжный заседатель должен разрешать дело по своему внутреннему убеждению и совести, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку.
Наряду с внутренним убеждением закон определяет и такую основу для вынесения решения присяжными, как совесть. Совесть определяют, как внутреннею оценку человеком нравственного достоинства своих поступков и намерений с учётом существующих в обществе норм морали и нравственных идеалов данной личности и обусловленные этой оценкой чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими людьми и обществом[47].
Как видно из норм, установленных ст. 443 УПК РСФСР, закон не требует
от присяжных вынесения решения, основанного только на законе, так как
присяжные могут и не знать уголовного закона во всех его тонкостях.
Представляется, что основным мерилом правильности и справедливости решения
выносимого присяжными является их совесть. Совесть призвана оградить “от
осуждения невиновного и от безнаказанности виновного”[48].
Недаром, присяжных называют “судьями совести”. Ещё в дореволюционной
России в теории уголовного процесса считалось, что всякий приговор суда
присяжных должен прежде всего удовлетворять нравственному чувству людей, в
том числе и подсудимого. В некоторых случаях вердикт коллегии присяжных
заседателей может и не соответствовать закону с формальной точки зрения, но
присяжные, руководствуясь своими понятиями о справедливости и
нравственности, являются представителями общества, ради которых и для
защиты интересов которых был принят данный уголовный закон. И в такой
ситуации главным определяющим фактором является их совесть.
Как видно из приведённого выше определения, одной из составляющих совести является и моральная ответственность за свое поведение, т.е. решение по делу, перед обществом и окружающими людьми. Присяжные, осознавая какое наказание может быть назначено подсудимому в зависимости от их решения, в соответствии с их совестью решают вопросы о снисхождении к подсудимому и даже об освобождении его от ответственности. Так, например, по свидетельству А.Ф. Кони, слишком длительное предварительное следствие с неизбежным заключением под стражу большинства обвиняемых, отсидевших до суда многие месяцы предварительного ареста в качестве меры пресечения, приводит присяжных к мнению, что подсудимый уже понёс достаточное наказание, а дальнейшее его пребывание в общих камерах общественных тюрем представляется им лишённым всякой цели в нравственном и исправительном отношении[49]. С другой стороны, на присяжных лежит и моральная ответственность за то, чтобы лицо, виновное в совершении преступления и опасное для других членов общества и всего общества в целом, не избежало положенного наказания.
Все тот же А.Ф. Кони, в книге “Присяжные заседатели” писал: “
Вдумываясь в соображения присяжных ........, приходиться признать, что
часто в их, во-видимому не правильных решениях кроется действительная
справедливость, внушаемая не холодным рассуждением ума, а голосом
сердца”[50]. А.Ф. Кони видел в суде присяжных одну из важнейших его
особенностей - возможность примирить строгие требования закона с голосом
сострадания к подсудимому.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферати українською, алгебра, дитя рассказ.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Следующая страница реферата